0

Лекция 34 «ОСНОВЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА»

1. Понятие и принципы патентного права Понятие патентное право , так же как и понятие ав торское право , употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном. Патентное право в объективном смысле это совокуп ность норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ним личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием трех объектов: изобрете ний, полезных моделей и промышленных образцов. Это право вой институт, входящий наряду с авторским и смежным правом в подотрасль гражданского права, называемую правом интел лектуальной собственности. До применения патентного закона этот институт назывался изобретательским правом. Принципы патентного права: признание за патентообладателем исключительного пра ва на использование запатентованного объекта; соблюдение баланса интересов патентообладателя и об щества; предоставление охраны лишь разработкам, признанным патентоспособными изобретениями, полезными моделями и про мышленными образцами; законом охраняются интересы как создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, так и патентооб ладателей, не являющихся создателями последних. Патентное право в субъективном смысле права и обя занности лиц, создавших изобретения, полезные модели и про мышленные образцы. Источники патентного права: = Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. Этот закон регулирует не только гражданско-правовые отношения, но и некоторые администра тивно-правовые и гражданско-процессуальные отношения, а также содержит отсылки к уголовному и налоговому законодательству. Этот закон применим к правоотношениям, возникшим после введения его в действие 14 октяб ря 1992 г.; = акты, принятые Правительством РФ и патентным ведом ством (Роспатентом), например: Положение о Российском агент стве по патентам и товарным знакам (Роспатенте), утвержденное постановлением Правительства РФ 19 сентября 1997 г. № 1203. Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Правила проведе ния аттестации и регистрации патентных поверенных от 16 фев раля 1993 г. и др. Нормативные акты министерств и ведомств о раз витии изобретательства, охране и использовании объектов промышленной собственности в соответствующей отрасли. Локаль ные нормативные акты, изданные местными органами власти и органами местного самоуправления, и акты учреждений об ох ране и использовании объектов промышленной собственности; = постановления Пленума Верховного суда и Высшего арбит ражного суда СССР и РФ. Одно из таких постановлений: Поста новление от 15 ноября 1984 г. О применении судами законода тельства, регулирующего отношения, возникающие в связи с от крытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами , принятое Пленумом Верховно го суда СССР; = международные договоры и соглашения, например Париж ская конвенция 1965 г. Об охране промышленной собственно сти , Договор О патентной кооперации , Евразийская патент ная конвенция 1994 г., принятая странами СНГ. 2. Объекты и субъекты патентного права О бъекты патентного права Патентное право является частью гражданского права, регулирую щей отношения, возникающие в процессе использования объекта ин теллектуальной собственности в народном хозяйстве, культуре, здра воохранении, обороне. Этими объектами, согласно Патентному зако ну РФ от 12 сентября 1992 г., являются изобретения, полезные модели или малые изобретения , промышленные образцы. Речь идет, таким образом, о результатах творческой деятельности в области науки и тех ники. К этим результатам относятся и научные открытия, которые ра нее охранялись правом на открытие. Это был редкий случай в мировой практике охраны авторских прав, потому что, во-первых , автор откры тия закрепляет свое авторство в публикациях, где он описывает откры тие, во-вторых , использование открытия не может быть ограничено, запрещено или разрешено. Открытия — это обнаруженные не извест ные ранее явления или закономерности природы, а действие законов природы не зависит от воли человека, автора открытия. Поэтому зако нодатель отказался от охраны права на открытие как особый объект интеллектуальной собственности. Наиболее важным объектом патентного права является изобрете ние. Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее за конодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи, решенной новым способом. Патентный закон РФ не содержит определения поня тия изобретение , а лишь указывает на условия его патен тоспособности: изобретению предоставляется правовая охра на, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретения устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, а так же предложения по применению уже известных устройств, спо собов и веществ по новому назначению. Изобретение считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности. Изобретением называется техническое решение задачи, обладаю щее новизной, изобретательским уровнем и возможностью промыш ленного применения. Изобретение — творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных техни ческих средств решения задачи, возникшей в сфе ре практической деятельности. Решение задачи должно подпадать под один из названных в законе объектов, т. е. быть устройством, способом, веще ством, штаммом либо предложением по использо ванию указанных объектов по новому назначению. Как техническое решение изобретение должно иметь не тео ретический, а прикладной характер, который наиболее полно раскры вается в его признаках; перечисленных в определении изобретения: изобретение является новым, если оно не известно на современ ном уровне развития техники. Реактивный двигатель на самолете или подводные крылья на корабле не были известны мировой техничес кой мысли в момент их конструирования, это был новый шаг в разви тии техники; изобретение имеет изобретательский уровень, если до даты уста новления приоритета на это изобретение (то есть до даты поступления заявки на это изобретение в компетентный орган) о нем невозможно было почерпнуть общедоступных сведений ни в России, ни в других странах. В 50-х годах прошлого века произошел поучительный инци дент с одним нашим изобретением — форкамерным зажиганием авто мобильного двигателя. Изобретатель был приглашен в ФРГ, страну, выпускавшую тогда самое большое число легковых автомобилей, и там прочитал несколько публичных лекций и опубликовал ряд статей в специальных журналах об изобретенном им устройстве. Очевидно, он полагал, что это послужит хорошей рекламой для патентования. Одна ко патентные органы ФРГ отказали изобретателю в признании его изобретения, потому что о нем еще до заявки на патент можно было узнать все необходимое из общедоступных журналов; изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоох ранении, других отраслях народного хозяйства, и использовано имен но сейчас, а не в будущем. Так, в свое время была отклонена заявка на изобретение моста через Берингов пролив, хотя она содержала остро умные технические решения. Но кто и когда сможет построить этот мост? Объектами изобретений могут быть: устройства (например, реактивный двигатель); способы (например, технология изготовления пластмасс); штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных; применение известных ранее изобретений по новому назначению (например, конструирование аэросаней для передвижения по Аркти ке — установка на них авиационного двигателя). В качестве отдельного вида объектов изобретательского права Па тентный закон называет полезные модели, или малые изобрете ния. Полезными моделями являются конструкции средств производ ства и предметов потребления, обладающие теми же качествами, что и изобретения. Полезная модель — новое техническое устрой ство, произведенное в результате творческой дея тельности, относящееся к конструктивному вы полнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полез ная модель должна быть новой и промышленно применимой. Не признается полезной моделью: 1) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направ ленные на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологии интегральных микросхем; 3) решения, противоречащие общественным интересам, принци пам гуманности, морали. Изобретение не следует смешивать с открытием. В открытии не создается ничего нового, а лишь описывается ранее не известное явле ние или свойство объективного мира, например всемирное тяготение или радиационные пояса вокруг Земли. Они существовали всегда, но не были известны. Открытие делает их известными человечеству. Изобретение отличается также от рационализаторского предложе ния, которое не обладает признаками новизны и изобретательского уровня. Рационализаторское предложение является новым лишь в рам ках того предприятия, где оно внедряется, и только на этом предприя тии рационализатор получает вознаграждение. Рационализаторское предложение является объектом правовой за щиты и правового признания, но не в рамках Патентного закона, а в соответствии с другими законами. К устройствам относятся конструкции и изделия. Под уст ройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Устройство — совокупность элементов, которые каким-либо образом взаимодействуют между собой и в совокупности выполняют определенную функ цию. Способ это совокупность приемов и методов, выполнение которых в оп ределенной последовательности и с соблюдением определен ных правил влечет достижение определенного ре зультата. К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объек тов. Вещество как самостоятельный вид изобретения представ ляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или жи вотных, означает совокупность клеток, имеющих общее проис хождение, характеризующихся одинаковыми устойчивыми при знаками. Применение ранее известных устройств, спосо бов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применять данные устройства, способ, вещество или штамм. Признаки изобретения: 1) оно должно быть новым, т. е. неизвестным из уровня техники; 2) долж но иметь изобретательский уровень (для специали ста явным образом не следовать из уровня техни ки). Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; 3) должно быть промышленно применимым (оно может быть использовано в про мышленности, сельском хозяйстве, здравоохране нии и других отраслях деятельности). Выделяют изобретения: 1) основные; 2) допол нительные — усовершенствующие какое-либо основ ное изобретение; 3) пионерские — изобретения, которые в корне отличаются от всех известных; 4) перспективные — изобретения, которые могут быть применимы только в будущем; 5) комбинаци онные (созданы путем соединения известных ком понентов в ранее не известном сочетании). К объектам изобретательского права относится также промышлен ный образец. Промышленный образец — художественно-кон структорское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяю щее его внешний вид.. Промышленный образец — это модель внешнего вида, дизайна изделия. Он тоже должен обладать качествами новизны, оригинальности и промышленной при менимости, сочетать технические, конструктивные и эстетические элементы. Его новизна, так же как новизна изобретения, выражается в том, что особенности дизайна изделия не стали известны из общедос тупных источников до даты приоритета (или раньше, чем за шесть ме сяцев до этой даты). Существенные признаки промышленного образца — признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орна мент и сочетание цветов. С убъекты патентного права Субъектами патентного права являются авто ры, патентообладатели, наследники, патентное ве домство, граждане России и иностранцы. Автор — физическое лицо, творческим трудом которого созданы изобретение, полезная модель или промышленный образец. В технике широко распрост ранено соавторство, технические проекты обычно выполняются боль шими коллективами, где у каждого члена коллектива своя функция. При совместном со здании изобретения, полезной модели или промыш ленного образца все создатели признаются автора ми. Авторами изобретения или иного объекта изобретательского права могут считаться только лица, чей труд в создании изобретения носил творческий характер. Технические работники, выполнявшие расчет ные, чертежные, экспериментальные работы, не могут претендовать на авторство изобретений и других объектов патентного права. Не признаются авторами физические лица, которые не внесли личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или про мышленного образца, оказавшие автору только тех ническую, организационную или материальную по мощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраня ется бессрочно. Субъектами патентного права могут быть также и не авторы, а иные лица, физические и юридические, которые приобрели некоторые пра ва на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Прежде всего, приобретаются права использования объекта, которые автор пе редает по договору. Кроме того, это может быть правопреемство по закону, например лиц, наследующих признанное за автором право на объект. И приобретатели прав по договору, и наследники (правопре емники) являются субъектами патентного права. К числу субъектов патентного права относится также предприятие-работодатель, если автор создает объект в порядке служебного задания и заранее уступил права на этот объект работодателю. Патентообладатель — лицо, владеющее патен том на объект промышленной собственности и вы текающими из патента исключительными правами на его использование. Согласно закону патент вы дается автору, его работодателю, когда произведе ние создано работником в связи с выполнением сво их трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Наследниками признаются лица, ко торые по закону или по завещанию приобретают патент после смерти автора или патентообладате ля. По наследству переходят те права, которые но сят имущественный характер или необходимы для реализации имущественных прав. Личные неимущественные права по наследству не переходят, но наследники могут выступать в их защиту. Патентное ведомство — организация, которая обеспечивает формирование и проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды. Данный институт включает в себя федеральный институт промышленной собственно сти, высшую патентную палату, апелляционную па лату, российский институт интеллектуальной соб ственности и иные организации. Патентные поверенные — лица, получившие специальное образование, имеющие опыт работы в области охраны промышленной собственности и выдержавшие специальный экзамен на звание па тентного поверенного. Они могут осуществлять свою деятельность как самостоятельно в качестве инди видуального предпринимателя, так и работая по найму или создав собственную коммерческую орга низацию. Все патентные поверенные подлежат обя зательной регистрации, сведения о них вносятся в единый государственный реестр и им выдается специальное свидетельство на право осуществле ния профессиональной деятельности. В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин РФ, который: 1) имеет постоянное место жительство в РФ, высшее образо вание и не менее 4 лет практики в области охраны промышленной собственности или профессионального юридического представительства; 2) обладает знани ем законодательных и иных нормативных актов РФ, а также международных договоров, необходимых для осуществления соответствующей деятельности. Государство также является субъектом патентно го права, но только в том случае, когда автор пере дает государству свое изобретение в собственность. Права авторов: 1) право на подачу заявки; 2) право авторства; 3) право на авторское имя; 4) право на вознаграждение; 5) право на использо вание; 6) право передать исключительное право. Право авторства можно определить как возможность, пре доставленную законом действительному создателю разработки, быть признанным ее единственным творцом. С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публи кациях о созданном им объекте. Обязанности авторов: заплатить государствен ную пошлину; использовать изобретение, промыш ленный образец, полезную модель. 3. Основные права и обязанности патентообладателя О формление патентных прав Единственным документом, который удостоверяет право на изобре тение, полезную модель или промышленный образец, является патент. Ведение дел о выдаче патентов и решении иных патентно-правовых вопросов требует специальных знаний как в соответ ствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. В силу этого Патентный закон РФ предоставляет изоб ретателям и их правопреемникам право не только лично высту пать в патентных отношениях, но и пользоваться услугами дру гих лиц. Такими субъектами выступают прежде всего патентные поверенные, которыми признаются лица, получившие специаль ное образование, имеющие опыт работы в области охраны про мышленной собственности и выдержавшие специальный экза мен (аттестацию) на звание патентного поверенного. Оформление патентных прав — непременное условие предоставления правовой охраны изобрете ния, полезной модели или промышленного образца. Для официального признания названных объектов па тентного права необходимо составить особую заявку на выдачу патента, которая будет рассмотрена патент ным ведомством (конкретно Федеральный институт промышленной собствен ности ФИПС), после чего будет выдан патент. Заявка на выдачу патента на изобретение, по лезную модель или промышленный образец представ ляется на русском языке и подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверен ного или иного представителя — заявителем или па тентным поверенным либо иным представителем (для иностран цев обязательна подача заявки только через патентного поверенного). Заявка на выдачу патента должна относиться к одному изобретению, полезной модели или про мышленному образцу или группе, связанным между собой настолько, что они образуют единый замысел. Заявка должна содержать: 1) заявление о выда че патента с указанием автора (авторов) изобрете ния или лица (лиц), на имя которого (которых) ис прашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 2) описание изобретения, раскры вающее его с полнотой, достаточной для осуществ ления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат. Основным документом заявки является опи сание разработки, которое составляется по опре деленной схеме и раскрывает сущность решения. Объем правовой охраны определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупной сущностью признаков промышленного образца. Формула излагается в виде логического определе ния решения совокупностью всех его признаков. Все латентные заявки проверяются в отношении их соответствия установленным формальным требо ваниям. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве зак лючается в проведении экспертизы. В начале про водится предварительная (формальная) экспертиза, по ре зультатам которой выносится соответствующее решение экспертов. За явка на изобретение подвергается экспертизе по формальным и суще ственным признакам. С формальной стороны выявляется, подлежит ли правовой защите предложение, содержащееся в заявке. Положительное решение формальной экспертизы по заявке на полезную модель является основанием для выдачи на полез ную модель охранного документа (так называемая явочная про цедура патентования). Экспертиза, по существу , устанавливает патентоспособность предложения, то есть его новизну и изобретательский уровень. Если в результате экспертизы будет установлено, что предложение патентоспособно, в состав заявки входят все необходимые докумен ты, и они правильно оформлены, Патентное ве домство выносит решение о выдаче патента. Согласно Евразийской патентной конвенции, ратифицированной Россией в 1995 г., учрежде но Евразийское патентное ведомство, которое выдает единый патент для всех стран СНГ- членов этой Конвенции. В случае, если в заявке обнаруживаются дефекты по части оформления отдельных документов, зая вителю предоставляется возможность в течение 2 месяцев представить исправленные или отсут ствующие документы. Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, не относя щееся к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента. При несогласии с решением экспертизы зая витель может подать жалобу в Апелляционную па лату (затем в высшую палату и в суд). Выдача патента — заключительная стадия оформления изобретательских прав. Патентное ве домство РФ публикует в своем официальном бюл летене сведения о выдаче патента, включающие имя патентообладателя, название разработки, ее фор мулу или совокупность существующих признаков. Одновременно вносятся сведения о выдаче патен та и внесении в соответствующий Государственный реестр, и затем выдается сам патент. П рава и обязанности патентообладателя Автор патентного права обладает: правом на авторство: (он может указывать себя как автора данного изобретения или иного объекта патентного права). Никто не может присваивать себе авторство, оно является исключительным и абсолют ным правом того, кто указан как автор патента. правом на имя (он может присвоить изобретению любое имя или наименование). Автор может запатентовать изобретение, полезную модель и промышленный образец за рубежом. Это необходимо также для экспорта продукции, произведенной на основе или с использованием этих объектов. Патентование изобретения и других объектов в данной стра не гарантирует патентную чистоту продукции, которая означает, что данная продукция не содержит элементов конструкции, дизайна и т.д., уже запатентованных в этой стране. Автор вправе извлекать материальную выгоду из своего изобретения и других объектов. Он может продать изобретение или выдать на него лицензию, то есть разрешение на право использования в течение опре деленного времени. Выдача лицензии оформляется договором, согласно которому автор (и другой патентообладатель) — лицензиар — передает право пользования изобретением лицензиату — лицу, заинтересованно му в эксплуатации изобретения, а лицензиат обязуется уплачивать ли цензиару вознаграждение в течение срока пользования изобретением. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве. Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобре тений, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобре тение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия: 1) ввоз на территорию РФ, изго товление, применение, предложение о продаже, прода жу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запа тентованные изобретение, полезная модель, или изде лия, в котором использован запатентованный про мышленный образец; 2) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хра нение для этих целей продукта, полученного непосред ственно запатентованным способом. При этом, если про дукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным пу тем использования запатентованного способа при отсут ствии доказательств обратного; 3) совершение данных действий в отношении устройства, при функционирова нии (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатенто ванный способ; 4) осуществление способа, в котором ис пользуется запатентованное изобретение. В случае, если патент на изобретение, полезную мо дель или промышленный образец принадлежит несколь ким лицам, то порядок их использования определяется договором между ними. При отсутствии такого договора порядок использования осуществляется по усмотрению патентообладателей, каждый из которых не вправе пре доставить лицензию или передать исключительное пра во (уступить патент) другому лицу без согласия остальных. Обязанности патентообладателя: уплата патент ных пошлин; использование запатентованного изобре тения, полезной модели или промышленного образца. При неуплате по шлины патент может быть аннулирован. В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недо статочно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, что приводит к не достаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, любое лицо, желающее использовать запатентованные изоб ретение, полезную модель или промышленный обра зец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о пре доставлении принудительной неисключительной ли цензии на использование на территории РФ таких изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если патентообладатель не может использо вать изобретение, на которое он имеет исключитель ное право, не нарушая при этом прав обладателя дру гого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного догово ра, патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставле нии принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной модели обладателя другого патента. Патентообладатель имеет право передать исключи тельное право на изобретение, полезную модель, про мышленный образец (уступить патент) любому физи ческому или юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит ре гистрации в федеральном органе исполнительной вла сти по интеллектуальной собственности и без такой ре гистрации считается недействительным. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный обра зец и право на его получение переходят по наследству. Споры, возникающие при реализации прав на объекты патентного права, разрешаются в судебном или административном порядке. В су дебном порядке разрешаются споры об авторстве, о выплате и разме рах вознаграждения, о нарушении исключительного права на исполь зование охраняемого объекта патентного права и другие имуществен ные споры. Жалобы на отказ в выдаче патента рассматриваются апел ляционной палатой Патентного ведомства. П рекращение и восстановление действия патента Патент на изобретение, полезную модель или про мышленный образец в течение всего срока его дей ствия может быть признан недействительным полностью или частично в случае: 1) несоот ветствия охраняемого решения установленным законом критериям охраноспособности (т. е. оши бочная выдача патента); 2) наличия в формуле изоб ретения или полезной модели либо перечне суще ственных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия. Например, это мо жет произойти при внесении в заявку изменений уже после ее подачи; 3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, по лезные модели или промышленные образцы, имею щих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий закона; 4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, яв ляющегося таковым. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействи тельным полностью или частично на основании решения, принятого по возражению, поданному в Палату по патентным спорам, или вступившего в законную силу решения суда, в том числе реше ния суда. Признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец аннулируется. В слу чае признания патента недействительным частично выдается новый патент. Законом предусматривается досрочное прекра щение действия патента на изобретение, по лезную модель или промышленный образец: 1) на основании заявления, поданного патентообла дателем 8 федеральный орган исполнительной влас ти по интеллектуальной собственности, — с даты по ступления заявления. В случае, если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промыш ленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении, не всей такой группы, действие патента прекращается только в отношении указанных в заявлении изобретения, полезной модели или про мышленного образца; 2) при неуплате в установлен ный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышлен ный образец в силе — с даты истечения установлен ного срока для уплаты патентной пошлины за под держание патента в силе. На практике лица, не желающие сохранять свои патентные права, просто перестают платить патентные пошлины. Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержа ние патента в силе не была уплачена в установлен ный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Та кое ходатайство должно быть подано в федераль ный орган исполнительной власти по интеллектуаль ной собственности в течение 3 лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в ус тановленном размере патентной пошлины за восста новление действия патента. 4. Защита прав авторов и патентообладателей Защита прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также ме ханизм практической реализации этих мер. Одним из принципиальных положений патентного права яв ляется то, что признаются и охраняются права и законные инте ресы не только патентообладателей, но и самих разработчиков. В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их пра вопреемники. В рассматриваемой сфере защита прав производится в ос новном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к спе циальным юридическим органам. Она, в свою очередь, охваты вает судебный и административный порядок реализации предус мотренных законом мер защиты. Нарушение права авторства выражается в присвоении ре зультата чужого творческого труда и попытке выдать его за соб ственную разработку. Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуще ствляется путем иска о признании права авторства либо, напро тив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов. Право на авторское имя может быть нарушено прежде все го путем неуказания имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о разработке, других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о создан ной разработке. Право автора на получение вознаграждения от работодате ля, а иногда и от иных пользователей разработки нарушается тогда, когда соответствующее вознаграждение автору не вып лачивается совсем либо выплачивается не в полном объеме или несвоевременно. Способы защиты, которыми располагает патентооблада тель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского за конодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторже ние лицензионного договора и т.п. Действие патентов на объекты промышленной собственно сти, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована. Действующее патентное законодательство исходит из того, что вопрос о зарубежном патентовании и продаже лицензий за границу относится к исключительной компетенции самих патен тообладателей. Запрет на зарубежное патентование может быть обусловлен лишь соображениями сохранения секретности в от ношении разработок, относящихся к сфере обороны и государ ственной безопасности. Патентование изобретений в странах ближнего зарубежья, обеспечиваемое Евразийской патентной конвенцией, осуществ ляется путем подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве. Охрана селекционных достижений. Под селекционными достиже ниями понимается выведение новых пород животных или новых сор тов растений. В настоящее время их охрана должна осуществляться специальным законодательством, которого пока еще нет. Охрана ноу-хау. Под термином ноу-хау понимается информация производственного, технического и иного хозяйственного характера, владелец которой на законных основаниях охраняет ее от разглаше ния. Эта информация, однако, не подпадает под категорию объектов патентного права. И все же если такая информация представляет для ее владельца коммерческую ценность, он может требовать возмеще ния убытков с того лица, которое добыло эту информацию у владельца незаконным путем. Если такая же информация была добросовестно добыта из других источников, никаких ограничений к ее использованию нет.

0

Лекция 33 «АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА»

1. Понятие авторского права Авторское право как институ т права Авторское право является одним из четырех институ тов права, входящих в подотрасль право интеллектуальной соб ственности. Кроме него в эту подотрасль входят следующие институты: смежных прав; патентного права; средств индивидуализации участников гражданского обо рота и правового регулирования производимой ими продукции (работ, услуг). Объекты этих институтов являются результатами интел лектуальной деятельности. Совокупность исключительных прав на объекты, являющие ся результатами интеллектуальной деятельности, принято назы вать интеллектуальной собственностью. Понятие авторского права следует рассматривать в двух аспектах: в объективном и субъективном. Авторское право в объективном смысле это совокуп ность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения по поводу создания и использова ния произведений трех видов: науки, литературы и искусства. Авторское право в объективном смысле — совокупность правовых норм, установленных в за конном порядке компетентным органом власти, ре гулирующих общественные отношения, которые распространяются на обнародованные и на необнародованные произведения науки, литературы и искусства, и являются результатом творческой деятельности, а также отношения, связанные с ис пользованием результата творческой деятельности автора. Авторское право в субъективном смысле — личные неимущественные и имущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произве дения литературы, науки и искусства. Смежные права совокупность норм, регулирующих отно шения, возникающие в связи с созданием и использованием че тырех объектов: фонограмм; исполнений; постановок; передач организаций эфирного и кабельного телевидения. Смежные права регулируются тем же законом, что и автор ское право, и часто объединяются авторами учебных пособий с нормами, регулирующими авторское право на создание произ ведений науки, литературы и искусства, в один институт ав торское право. Авторскому праву в объективном смысле присущи опреде ленные функции и принципы. Функции (задачи) авторского права: = стимулирование деятельности по созданию произведений науки, литературы и искусства; = создание условий для использования авторских произве дений в интересах общества. Назначение авторского права охрана прав и интересов авторов произведений науки, литературы и искусства. Принципы авторского права: свобода творчества; сочетание личных интересов автора с интересами обще ства; неотчуждаемость личных неимущественных прав; свобода авторского договора. Источники авторского права: 1) Законы: а) Закон РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смеж ных правах — имеет рыночную направленность, содержит ссылки на гражданско-процессу альное законодательство (ст. 50) и на административное зако нодательство (ст. 48); б) Закон РФ от 23 сентября 1992 г. О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных Программы для ЭВМ и баз данных относятся к объек там авторского права (ст. 2 Закона); в) Закон РСФСР от 27 декабря 1991 г. О средствах массо вой информации — определяет понятие выхода в свет продукции средств массовой информации (ст. 2728), порядок распространения такой информации (ст. 25), условия использо вания авторских произведений (ст. 42) и др.; г) Закон РФ от 17 ноября 1995 г. Об архитектурной деятель ности в РФ и др. д) Отдель ные статьи Уголовного кодекса РФ об уголовной ответственно сти за нарушение авторских и смежных прав (ст. 146) и Граж данско-процессуального кодекса о порядке взыскания на авторское вознаграждение. Правила ГК РФ общего характера: о сделках, праводееспособных субъектах, средствах защиты нарушенных прав, о наследовании, о правоспособности иност ранных граждан и лиц без гражданства; е) иные акты. 2) Подзаконные акты : а) постановления Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 215 О минимальных ставках авторского вознаграждения за некото рые виды использования произведений литературы и искусст ва и от 17 мая 1996 г. Основы вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановка) ; б) положения, принятые Правительством РФ, например, По ложение о регистрационных сборах за официальную регистра цию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем от 12 августа 1993 г. Положение о регистрации кино- и видеофиль мов от 28 апреля 1993 г. и др.; в) нормативные акты, издаваемые Министерством культуры, Государственным комитетом РФ по печати. Например, Приказ Министерства печати и информации РФ от 28 июля 1998 г. № 27 Об утверждении перечня выходных сведений, размещенных в непериодических изданиях ; г) иные подзаконные акты. 3) Локальные акты : а) акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления (организация выставок, вернисажей, реализация произведений искусства); б) уставы и положения издательств, редакций газет, журналов; в) постановления Пленумов Верховного и Высшего арбит ражного судов. Постанов ление Пленума СССР от 18 апреля 1986 г. О применении судами законодательства при рассмотрении конкретных споров, возникших с рассмотрением авторских правомочий. Субъекты и объекты авторского права Субъекты авторского права — лица, которые обладают субъективным правом автора на резуль тат труда. Это авторы произведений и их правопреемники. Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Обладателями авторского права могут быть рос сийские граждане, иностранцы, лица без граждан ства, их наследники и иные правопреемники (неза висимо от состояния здоровья, возраста, а также гражданской правоспособности). Субъективные ав торские права возникают у автора в результате фак та создания произведения. Его права в юридической литературе называются первоначальными. Важнейшими субъектами авторского права являются авто ры произведений лица, творческим трудом которых созда но произведение. Творцом произведения может быть любое физическое лицо независимо от возраста, гражданства и состояния дееспособ ности. В соответствии с современным российским законодатель ством авторами произведений признаются только физические лица. Авторские права у создателя произведения возникают сра зу, как только достигнутый творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими людьми. То есть, фактически, с момента создания произведе ния в каком-либо виде. Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух и более лиц, принадлежит им совместно, незави симо от того, образует произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет также и само стоятельное значение (ст. 10 Закона об авторском праве). Та кие авторы называются соавторами. Закон выделяет два вида коллективных произведений и со ответственно два вида соавторства нераздельное и раз дельное. При нераздельном соавторстве произведение, создан ное двумя и более соавторами, представляет собой неразрыв ное целое, части которого не имеют самостоятельного значения. При раздельном соавторстве коллективное произведение явля ется единым, однако оно состоит из частей, имеющих самосто ятельное значение, и при этом известно, кем из соавторов со зданы эти части. Субъектами авторского права после смерти автора становят ся наследники. Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию. В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят пожизненный характер, авторские права наследников ог раничены установленным законом сроком, в частности, они дей ствуют в течение 50 лет после смерти автора, считая с 1 янва ря года, следующего за годом смерти (ст. 27 Закона об авторс ком праве). Помимо наследников авторские права могут переходить к иным правопреемникам: издательствам, театрам, киностудиям и другим организациям, занимающимся использованием произве дений. Последние приобретают авторские права на основании заключенных с авторами и наследниками авторских договоров. Объекты авторских прав Авторское право распространяется на объек ты, существующие в какой-либо объективной фор ме: письменной, устной, звукозаписи или видеоза писи, изображения, объемно-пространственной и др. Часть произведения может использоваться самостоя тельно и признается объектом авторского права. При этом авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. Согласно ст. 6 Закона РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смежных правах (далее Закон об авторском праве) авторское право распространяется на произведения науки, ли тературы и искусства, являющиеся результатами творческой деятельности независимо от назначения и достоинств произве дения, а также способа его выражения. Кроме того, подчерки вается, что законом охраняются как обнародованные произве дения, так и необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме. Произведение это совокупность идей и образов, получив ших в результате творческой деятельности автора выражение в доступной для восприятия форме, допускающей возможность воспроизведения. Объектами авторского права признаются лишь такие про изведения, которые обладают предусмотренными законом при знаками: творческий характер про изведения и объективная форма его выражения. Творчество деятельность человека, порождающего не что качественно новое и отличающееся неповторимостью, ори гинальностью и уникальностью. Чтобы творческий результат приобрел общественную значи мость и характер объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме письменной (ру копись или нотная запись), устной (публичное произнесение речи, публичное исполнение музыки), звуко- и видеозаписи (ме ханической, магнитной, цифровой, оптической и т.п.), изображе ния (рисунок, чертеж, фотокадр и др.). Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется регистрации произведения, иного специаль ного оформления произведения или соблюдения каких-либо других формальностей. Авторское право возникает на основа нии самого факта создания произведения. После присоединения СССР в 1973 г. к Всемирной конвен ции об авторском праве 1952 г. на всех советских и российских печатных изданиях (книгах, журналах, конвертах грампластинок и т.п.) стал проставляться знак охраны авторского права , кото рый состоит из трех элементов: латинской буквы С в окруж ности: (с); имени обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения. Объектом авторского права является не только произведе ние в целом, но и часть произведения, которая является результатом творческой деятельности и может быть использована са мостоятельно. Объекты авторского права: 1) литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 3)хореог рафические произведения и пантомимы; 4) музы кальные произведения с текстом или без текста; 5) аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и дру гие кино- и теле- произведения); 6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 7) произведения де коративно-прикладного и сценографического искус ства; 8) произведения архитектуры, градострои тельства и садово-паркового искусства; 9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 10) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 11) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 12) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных). Не являются объектами авторского права: 1) официальные документы (законы, судебные ре шения, иные тексты законодательного, админист ративного и судебного характера), а также их офи циальные переводы; 2} государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); 3) про изведения народного творчества; 4) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Виды субъективных прав авторов В результате создания произведения науки, ли тературы и искусства его автор становится облада телем целого ряда субъективных авторских прав, как личного неимущественного, так и имущественного характера. Эти права в действующем авторс ком законодательстве и в доктрине авторского права традици онно именуются исключительными авторскими правами. Основаниями возникновения субъективных авторских прав являются два юридических факта: создание произведения и переход авторских прав в результате правопреемства, например, по наследству или по договору. Обладателями субъективного авторского права могут быть физические и юридические лица, как российские, так и иностранные. Самой распространенной и в то же время самой спорной классификацией авторских прав является их деление на личные неимущественные и имущественные. Личные неимущественные права 1) Одним из главных личных неимущественных прав, возника ющих в связи с созданием произведения, является право признаваться автором произведения (право автор ства) — основное, неотделимое и неотчуждаемое право автора. Оно характеризуется как юридически обеспеченная возможность лица считаться автором произведения и вытекаю щая отсюда возможность требовать признания данного факта от других лиц. 2) право на имя, которое заключа ется в том, что автор имеет право сам использо вать или разрешает использовать произведение под подлинным именем автора, под условным именем (псевдонимом) или без обозна чения имени (анонимно); 3) право на обнародование, которое заключается в возможности автора обнародовать или разрешать обнародовать произведение в пись менной, устной, в форме звукозаписи или видео записи, изображения, объемно-пространственной, а также в других формах. Сущность данного права можно определить как юридически обеспеченную автору возможность публичной огласки созданно го им произведения. 4) право на защиту репу тации автора, включающее в себя право на защи ту произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора; 5) право на отзыв, т. е. право отказаться от ранее принятого решения об обна родовании произведения, публично оповестив об отзыве произведения, которое может быть ре ализовано при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. С момента создания произведения за его автором закреп ляется право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного на нести ущерб чести и достоинству автора. При издании, публичном исполнении или ином использова нии произведения запрещается без согласия автора вносить какие-либо изменения как в само произведение, так и в его на звание. Личные неимущественные права принадлежат автору неза висимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в слу чае уступки исключительных прав на использование произведе ния. Имущественные права автора Имущественные права авторов предусмотрены ст. 16 ФЗ Об авторском праве и смежных правах , согласно которой автору в отношении его произве дения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. Имущественные права автора связаны с его возможностя ми по использованию произведения. Исключительные права автора на использо вание произведения означают право осуще ствлять или разрешать следующие действия: 1) воспроизводить произведение ( право на воспро изведение ). Право на воспроизведение есть право на повторное прида ние произведению объективной формы, допускающей его вос приятие третьими лицами. 2) Закон закрепляет за автором самостоятельное право распространять экземпляры произве дения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее ( право на распространение ); 3) импор тировать экземпляры произведения в целях распро странения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав ( право на импорт) ; 4-5) Другими имущественными правами автора являются права на публичный показ и право на публичное исполнение ; 6) сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего све дения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир); 7) со общать произведение, (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведе ния по кабелю); 8) переводить произведение (право на перевод); 9) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (пра во на переработку). 10) право авторов на практическую реали зацию соответствующих проектов и др. Исключительные права автора на использование дизайнерского, архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов включают также прак тическую реализацию таких проектов. Автор приня того архитектурного проекта вправе требовать от заказчика предоставления права на участие в реа лизации своего проекта при разработке документа ции для строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре. Авторский договор Использование произведения автора другими ли цами (пользователями) осуществляется на основа нии авторского договора, кроме случаев, преду смотренных действующим законодательством. Авторский договор — соглашение, в силу которо го автор произведения передает или обязуется пере дать имущественные права на произведение в преде лах и на условиях, предусмотренных сторонами. Данный договор является консенсуальным, взаим ным и возмездным. Предмет договора — результат творческой дея тельности, т.е. произведение и связанные с ним исключительные права на использование произве дения в любой форме и любым способом. Стороны авторского договора 1. Автор , в качестве которого может выступать любое лицо независимо от возраста, пола и право способности. Авторы, достигшие совершеннолетия, заключают авторские договоры самостоятельно или же действуют через поверенных и агентов. За лиц, не достигших 14 лет, авторские договоры заключают их родители (опекуны). Несовершеннолетние авторы в возрасте от 14 до 18 лет имеют право за ключать договора самостоятельно, без контроля ро дителей и попечителей. После смерти автора договор заключается с его наследниками по закону или по завещанию, обла дающими гражданской правоспособностью. Если наследников несколько, для заключения авторско го договора необходимо их общее согласие. Спор, возникший между ними, разрешается в судебном порядке по иску одного из наследников. Если произведение создано в результате колле ктивной творческой деятельности, то договор дол жен быть заключен со всеми авторами. 2. Пользователь авторского произведения — специальная организация, основной целью созда ния которой является осуществление деятельности по изданию, тиражированию, редактированию про изведений либо иной схожей деятельности. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим обра зом исполнившая обязательства по авторскому дого вору, обязана возместить убытки, причиненные дру гой стороне, включая упущенную выгоду. Если автор не представил заказное произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику. Существенные условия договора: предмет; способы использования произведения; срок и тер ритория, на которые передается право; размер воз награждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения; порядок и сроки выплаты вознаграж дения, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора. Предметом договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на мо мент заключения договора, а также права на исполь зование произведений, которые автор может соз дать в будущем. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор мо жет быть расторгнут автором по истечении 5 лет с даты его заключения, если пользователь будет пись менно уведомлен об этом за 6 месяцев до расторже ния договора. В случае отсутствия в авторском дого воре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ог раничивается территорией Российской Федерации. Форма договора — письменная. Авторский дого вор об использовании произведений в периодической печати может быть заключен в устной форме. 2. Смежные права и их охрана Понятие смежных прав Наряду с охраной прав авторов произведений науки, литера туры и искусства российское авторское право признает и охра няет смеж ные права, получившие свое название ввиду их близости и тесной связи с правами авторов. Смежные права стали охраняться в нашей стране лишь с 4 ав густа 1992 г., когда на территории РФ были введены в действие Основы гражданского законодательства Союза ССР и респуб лик 1991 года, общие нормы которого получили развитие в За коне об авторском праве, посвятившем смежным правам специ альный раздел, в котором уточнен состав охраняемых смежных прав. Смежные права — права исполнителя, производи теля фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, исполнений, постановок, передач эфирного и кабельного вещания. Субъекты смежных прав: a) исполнители (актеры, певцы, музыканты, танцоры и другие лица, исполняющие произведения литературы и искусства, а также режиссеры-постановщики спектаклей I и дирижеры); b) производители фонограмм , т. е. звуковых записей исполнений или иных звуков; c) организации эфирного или кабельного вещания , сообщающие произведения, исполнения, постановки, программы для всеобщего сведения по радио и телевидению, включая кабельное. Права исполнителя признаются за ним и охраняются законом в случаях, если: исполнитель является гражданином РФ; исполнение, постановка впервые имели место на территории РФ; исполнение, постановка записаны на фонограмму; исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены в передачу в эфир или по кабелю (п. 1 ст. 35 Закона об авторском праве). Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за ней, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на территории РФ. Производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания осуществляют свои права, в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элемен тов: латинской буквы Р в окружности; имени (наи менования) обладателя исключительных смежных прав; года первого опубликования фонограммы. Охрана смежных прав действует в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного по сягательства охраняются бессрочно. Исключительные права исполнителя в отно шении его исполнения или постановки: право на имя; право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству ис полнителя; право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая возможность осуществления передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю исполнения или по становки, запись ранее не записанных исполнения или постановки, воспроизведения записи исполне ния или постановки, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей и др.; право на использование фонограммы в любой фор ме (включая действия по воспроизведению, пере делыванию или переработке любым иным способом фонограммы, распространению экземпляров фоно граммы, вывозу за пределы границы РФ). Организации эфирного вещания в отношении ее передачи принадлежат права: одновременно пере давать в эфир ее передачу другой организации эфирного вещания; сообщать передачу для всеоб щего сведения по кабели; записывать передачу; воспроизводить запись передачи; сообщать пере дачу для всеобщего сведения в местах с платным входом. Защита авторских и смежных прав Защита авторских прав и смежных прав совокуп ность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании. Субъекты права на защиту — авторы произве дений науки, литературы и искусства, обладатели смежных прав, а также их наследники и иные пра воприемники. Нарушитель авторских и смежных прав — физическое или юридическое лицо, которое не вы полняет требований, установленных законодательством. За нарушение предусмотренных действующим за конодательством авторских и смежных прав насту пает гражданская, уголовная и административная ответственность. За защитой своего права обладатели исключи тельных авторских и смежных прав вправе обратить ся в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предвари тельного следствия в соответствии с их компетен цией. Эти формы защиты авторских и смежных прав можно разделить на два вида: юрисдикционная и неюрисдикционная формы. В рам ках юрисдикционной формы, в свою очередь, выделяется об щий и специальный порядок защиты. По общему правилу защи та авторских и смежных прав, а также охраняемых законом ин тересов их обладателей осуществляется в судебном порядке. В качестве средства защиты выступает судебный иск, т.е. об ращенное к суду требование об отправлении правосудия, с од ной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношений с другой. Специальным порядком защиты авторских и смежных прав является административный порядок их защиты (ст. 11 ГК). Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой дей ствия граждан и организаций по защите авторских и смежных прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или иным компетентным органам. Способы защиты авторских и смежных прав закреп ленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производятся восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Способы защиты: признание авторского и смежного права; восстановление положения, существовавшего до наруше ния права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков, включая упущенную выгоду или взыскание с нарушителя незаконно полученного дохода или выплата им компенсации в твердой сумме; компенсация причиненного морального вреда; при нятие иных, предусмотренных законодательством мер. Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме суд или ар битражный суд за нарушение авторских или смежных прав взыскивает штраф в размере 10 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца. Сум ма штрафов направляется в установленном законода тельством порядке в соответствующие бюджеты. 3. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей Понятие средства индивидуализации Правовые нормы об индивидуализации товаров и их производителей образуют четвертый институт права (помимо ав торского права, смежных прав, патентного права), входящий в подотрасль гражданского права, называемый правом интеллек туальной собственности. Средства индивидуализации: фирменное наименование предприятия; товарный знак и знак обслуживания; наименование мест происхождения товаров. Основной функцией этих средств является индивидуализация производителей и производимых ими товаров, работ и услуг. Фирменное наименование коммерческое имя предпри ятия. Под этим именем оно выступает в гражданском обороте. С ним связана деловая репутация предприятия. Это личное не имущественное благо. Поскольку фирменное наименование со держит указания на принадлежность предприятия и его органи зационно-правовую форму, оно выполняет информационную функцию. Действующий ГК РФ предусматривает со здание в будущем специального закона о фирменном наимено вании, но такой закон пока еще не создан. В настоящее время вопрос о фирменном наименовании регулируется в основном ст. 54 ГК, а также рядом других статей, например п. 3 ст. 69, а также рядом законов, например: — ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках ; — ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. О защите прав по требителей ; — п. 2 ст. 7 Закона РФ О товарных знаках, знаках обслужи вания и наименовании мест происхождения товаров. Каждое средство индивидуализации выпускаемой предпри ятием продукции имеет свое определение, порядок оформления и способы защиты. Оно служит средством идентификации предприятия, выпустившего эти товары. Поэтому предприятие, чьи товары уже завоевали рынок, стремится защитить средства ин дивидуализации товаров от подделки и от использования их посторонними лицами, а государство с помощью правовых норм охраняет права правообладателей средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Промышленная собственность собирательное понятие, которое включает в себя права на изобретение, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наи менование, наименованием мест происхождения товаров, а так же права по защите против недобросовестной конкуренции. Товарный знак (знак обслуживания) Статья 138 ГК РФ в качестве средств индивидуализа ции продукции, выполняемых работ или услуг называет товар ный знак, знак обслуживания и наименование мест происхожде ния товара. В соответствии с Законом Российской Федерации О товар ных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхож дения товаров к товарным знакам и знакам обслуживания относят обозначения, способные отличать соответственно това ры и услуги одних юридических или физических лиц от однород ных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Товарные знаки могут представлять собой словесные, изоб разительные, объемные и другие обозначения или их комбина ции. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цве те или цветовом сочетании. В качестве изобразительных товарных знаков используют ся рисунки и символы. Например, фирма по производству гото вой одежды Лакост в качестве товарного знака использует изображение крокодила, фирма Даймлер-Крайслер-Мерседес применяет товарный знак в виде трехлучевой звезды. В качестве товарного знака могут регистрироваться не все обозначения. Пункта ми 1, 2 ст. 6 Закона РФ О товарных знаках… устанавливают ся определенные ограничения, которые не допускают регистра ции товарных знаков, состоящих только из обозначений, не об ладающих различительной способностью; представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официаль ные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, на грады и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохра няемые элементы в товарный знак, если на это имеется согла сие соответствующего компетентного органа или их владельца, либо они вошли во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида и т.д. Владелец товарного знака может проставлять рядом с товар ным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. Как правило, в качестве такой маркировки применяется взятая в кружок буква R латинского алфавита. Субъектами права на товарный знак являются юридичес кие лица, а также физические лица, осуществляющие предпри нимательскую деятельность. Владелец товарного знака имеет право пользоваться и рас поряжаться знаком, а также запрещать его использование дру гими лицами. Нарушением права владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяй ственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Если данные нарушения имеют место, то владелец товар ного знака имеет право требовать прекращения незаконного использования товарного знака и возмещения убытков, исходя из Гражданского кодекса РФ. Кроме этого, в соответствии с п. 2 ст. 46 Закона о защите гражданских прав от незаконного использования товарного зна ка защита прав осуществляется также посредством: = публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; = удаления с товара или его упаковки незаконно используе мого товарного знака или обозначения, сходного с ним до сте пени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Одновременно с этим к лицу, незаконно использующему то варный знак или обозначение, сходное с ним до степени сме шения в отношении однородных товаров, могут быть примене ны уголовные санкции, предусмотренные ст. 180 Уголовного кодекса РФ. Лицо, производящее предупредительную маркировку по от ношению к незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмот ренном законодательством Российской Федерации. Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначе ние, свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, что, в свою очередь, служит гарантией покупателю в приобре тении товара определенного изготовителя. В случае незаконного использования товарного знака могут быть применены административные санкции, предусмотренные Законом РФ от 22 марта 1991 г. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. В соот ветствии со ст. 10 указанного Закона (в ред. от 25 мая 1995 г.), не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе про дажа товаров с незаконным использованием результатов интел лектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди видуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг. Основанием для предоставления правовой охраны то варного знака в РФ является его государственная регистрация. В РФ регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Нормы, касающиеся регистрации товарного знака, содержат ся в ст. 8 13 Закона о товарных знаках РФ. Они охватывают вопросы подачи заявки, проведения экспертизы, обжалования решений по заявкам на регистрацию товарного знака. В соответствии с положениями ст. 10 12 процесс экспер тизы заявки на товарный знак включает два этапа: предвари тельную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. В ходе проведения предварительной экспертизы проверяют ся содержание заявки и ее соответствие установленным тре бованиям. По результатам экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. На втором этапе проверяется соответствие заявленного обо значения определению товарного знака и устанавливается, не является ли оно обозначением, которое не может быть зареги стрировано по основаниям, содержащимся в ст. 6 ( Абсолютные основания для отказа в регистрации ) или в ст. 7 ( Иные осно вания для отказа в регистрации ). По результатам экспертизы принимается решение о регист рации товарного знака или об отказе в его регистрации. Заявитель в случае несогласия с решением по заявке впра ве подать возражение в Апелляционную палату Патентного ве домства, решение которой может быть обжаловано в Высшей патентной палате. Решение последней является окончательным. Приоритет товарного знака устанавливается по дате поступ ления заявки в ведомство. В Законе провозглашен принцип обязательного использова ния знака. При этом под использованием понимается фактичес кое (реальное) применение знака на товарах, для которых знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного зна ка или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Возможна передача товарного знака, включая уступку товар ного знака и предоставление лицензии на его использование. Виды лицензий на использование товарного знака: ~ исключительные, когда в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию: ~ простые, когда право на использование имеют лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака лицензиар может заключать лицензии с другими предприятиями; ~ сублицензии, когда лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензию; ~ полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак; ~ частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Действие товарного знака прекращается: — по истечении срока регистрации; — в случае отказа владельца от знака; — признания регистрации недействительной. Все споры, связанные с товарными знаками, в зависимости от их характера, рассматриваются судом, арбитражным или тре тейским судом. Споры же, относящиеся к приобретению права на товарный знак и распоряжению им, отнесены к компетенции Высшей па тентной палаты. Наименование места происхождения товара Наименование места происхождения товара на звание страны, населенного пункта, местности или другого гео графического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо тем и другим одновременно. Например, Гжель , Тульский пряник , Хохлома и т.п. В качестве наименования места происхождения товара может выступать историческое название географического объекта. Не признается наименованием обозначение, хотя и содержащее название географического объекта, но по лучившее всеобщее употребление сак обозначение товара оп ределенного вида, не связанное с местом его изготовления. В данном случае речь идет об обозначениях, ставших видовыми в результате их многократного, неконтролируемого использования изготовителями, находящимися в разных географических объектах. Основанием правовой охраны наименования места про исхождения товара, как и товарного знака, является его реги страция. Наименование места происхождения товара может быть за регистрировано одним или несколькими юридическими или фи зическими лицами. Право на пользование этим же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном законом порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физичес кому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами. Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно. Порядок оформления прав на наименование места проис хождения товара регулируется гл. 8 Закона о товарных знаках. В соответствии с данной главой в Патентное ведомство может быть подана заявка на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявка на предоставление права пользования уже зарегистри рованным наименованием места происхождения товара. Заяви тель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения. При несогласии заявителя с решением предварительной экспертизы или с решением экспертизы заявленного обозначе ния он вправе подать в Апелляционную палату возражение в течение трех месяцев с даты получения решения. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение че тырех месяцев с даты его поступления. При несогласии заявителя с решением Апелляционной па латы он может в течение шести месяцев обратиться с жалобой в Высшую патентную палату. Решение этого органа является обязательным. Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановле ны Патентным ведомством по ходатайству заявителя, поданно му не позднее двух месяцев по их истечении при условии под тверждения уважительных причин и уплаты пошлины. Свидетельство на право пользования наименованием мес та происхождения товара, выданное Патентным ведомством, действует в течение десяти лет. Срок действия свидетельства может быть продлен при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель сви детельства находится в данном географическом объекте и про изводит товар с указанными в свидетельстве свойствами. Закон о товарном знаке достаточно подробно регламентиру ет права и обязанности обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара. Использование наименования места происхождения то вара применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспек тах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введе нием товара в хозяйственный оборот. Законодатель устанавливает ограничения, связанные с ис пользованием зарегистрированного наименования места проис хождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как род , тип , имитация и т.п., а также при использовании сходного обозначения для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицен зии на использование наименования места происхождения то вара другим лицам. Регистрация наименования места происхождения товара и свидетельство на него могут быть признаны недействительны ми в случае нарушения требований, установленных законом. Действие регистрации может быть прекращено в связи с исчезновением характерных для географического объекта усло вий и невозможностью производства товара с указанными в реестре свойствами. Действие свидетельства может быть прекращено: в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в реестре в отношении наименования места происхождения това ра; в случае аннулирования регистрации наименования места происхождения товара; при ликвидации юридического лица обладателя свиде тельства; на основании заявления обладателя свидетельства, подан ного в Патентное ведомство.

0

Лекция 32 «НАСЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН»

1. Понятие и значение наследования и наследственного права Основные понятия наследственного права Наследование переход имущества и имущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства в неизмен ном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ). (Примером другого вида правопреемства является уступка пра ва требования живым лицом другому лицу.) Поскольку умерший был соб ственником этого имущества, то и те, к кому оно перешло, становятся его собственниками. Особенностью на следственного правопреемства является его универсальность: все права умершего переходят как единое целое, причем одно временно и без посредничества третьих лиц. В результате пра вопреемства возникает наследственное правоотношение. Значение наследования состоит в том, что оно является основанием (способом) возникновения права собственности на чужое имущество. Понятие наследственное право употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном: = в субъективном смысле это право лица быть признанным к наследованию и его права на имущество после принятия наследства. = в объективном смысле это со вокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обя занностей умершего гражданина другим лицам. Эти нормы об разуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле: Структура наследственного права: а) понятие наследования, наследственного права, наслед ственного правоотношения; б) законодательство о наследовании; в) этапы (стадии) наследования; г) правомочия и ответственность наследников. Источники наследственного права относятся к различным отраслям права, т.е. носят комплексный характер: — Конституция РФ 1993 г.;- Гражданский кодекс Российской Федерации. — Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462 // Ведомости РФ и ВС РФ. 1993. Ст. 357;- Инструкция о порядке удостоверения завещаний главны ми врачами, утвержденная Минюстом СССР 20 июня 1974 г.;- При разрешении споров о наследстве используются нормы:- Семейного кодекса РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60);- Гражданско-процессуального кодекса РФ; Особую группу составляют нормативные акты, регулирующие взимание государственной пошлины и налогов с наследуемого имущества. Однако самым главным источником наследственного права является Гражданский кодекс Российской Федерации, часть тре тья. Раздел пятый части третьей Гражданского кодекса РФ состо ит из пяти глав: Гл. 61. Общие положения о наследовании. Гл. 62. Наследование по завещанию. Гл. 63. Наследование по закону. Гл. 64. Приобретение наследства. Гл. 65. Наследование отдельных видов имущества. Основанием возникновения наследственного правоотно шения является открытие наследства. Юридическими фактами, порождающими открытие наслед ства, является смерть наследодателя либо решение суда о при знании его умершим. На следственное правоотношение имеет следующую структуру: объекты, субъекты, содержание (полномочия наследников), выделяют основание возникновения наследственного правоотношения. Объектом наследственного правоотношения являются вещи, принадлежащие наследодателю на день открытия наслед ства, а также имущественные права, которые не связаны с лич ностью умершего. Совокупность переходящих прав и обязанностей, а также имущество, которые переходят по наследству, называется наслед ством или наследственной массой. В него включаются все вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности, кото рые принадлежали умершему на день открытия наследства. В состав наследства не входят личные неимущественные права и нематериаль ные блага (например, право авторства), а также права, неразрывно свя занные с личностью умершего: алименты, возмещение вреда, причи ненного здоровью гражданина, и некоторые другие. Важнейшим имущественным правом является право собствен ности на имущество (недвижимость (квартира, дом, дача), де нежные сбережения, в частности вклады в банках, транспорт ные средства (автомобиль, яхта), личные вещи умершего, пред меты домашней обстановки и обихода). Открывшееся, но еще не принятое наследниками наследство называют лежачим. Оно бессубъектно в период до принятия наследства. Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследник. Умерший называется наследодателем, а лица, наследующие ему, — наследниками. Наследодателем может быть только физическое лицо. В тех случаях, когда наследодатель составляет завещание, он должен быть дееспособен. У одного и того же наследодателя может быть несколько наследников. Наследственные доли таких на следников предполагаются равными. ГК РФ устанавливает и круг возможных наследников, которыми могут быть все субъекты гражданского права: ~ граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а так же зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после от крытия наследства; ~ юридические лица, существовавшие на день от крытия наследства, Российская Федерация, ее субъекты, муниципаль ные образования, иностранные государства и международные органи зации. Государство может быть наследником в следующих четырех случаях: если имущество завещано ему наследодателем; у наследодателя отсутствуют наследники; все наследники лишены завещанием права наследования; все наследники отказались от наследования. . В тех случаях, когда физическое лицо ограничено либо пол ностью лишено дееспособности, в наследство вступают его представители: попечители и опекуны. Наследники делятся на обычных , необходимых и недостойных. К необходимым относятся наследники, за которыми зако ном определена доля наследования независимо от содержания завещания. К ним относятся несовершеннолетние и нетрудос пособные дети и супруг, родители и иждивенцы наследодателя. Таким наследникам положено 1/2 той доли, ко торую они получили бы, если бы наследовали по закону. Недостойными наследниками называются лица, отстранен ные от наследования либо законом, либо завещателем. К ним относятся: Выделяют еще наследников по праву представления. Это потомки наследников, умерших до открытия наследства. Этапы наследования: открытие наследства; охрана наследства; выражение наследником своего отношения к открывшему ся наследству: принятие его или отказ от него; вступление в наследство. Гражданско-правовая ответственность наследников Наследники обязаны возместить: расходы лицу, ухаживавшему за наследодателем перед его смертью; долги наследодателя его кредиторам; расходы лицу, охранявшему наследство (управляющему, хранителю, опекуну), и лицу, оплатившему содержание иждивен цев наследодателя; расходы на погребение наследодателя. Возмещение производится за счет средств, полученных по наследству. О возмещении наследником долга наследодателя необходи мо знать следующее: ? объем ответственности наследника ограничен: он отвеча ет лишь в пределах стоимости имущества, полученного от на следодателя; ? в случае, если у одного наследодателя оказалось несколь ко наследников, каждый из них отвечает по долгам наследода теля пропорционально полученной доле наследства, но все на следники отвечают солидарно; ? кредиторы наследодателя должны предъявить свое требо вание к наследнику не позднее шести месяцев со дня открытия наследства, причем в письменной форме. Пропуск этого срока аннулирует права кредиторов. Правила о восстановлении, при остановке и перерыве срока исковой давности при пропуске сро ка в данном случае не применяются. 2. Способы (основания) наследования Способы (основания) наследования: Наследование по завещанию имеет место тогда, когда умершее лицо оставило распоряжение в отношении своего иму щества на случай наступления своей смерти. Это распоряжение называется завещанием. Составление завещания это односторонняя сделка, так как в нем выражена воля одного лица составителя. Сделка эта условная, совершенная под отлагатель ным условием, так как распоряжение вступит в силу лишь в слу чае наступления смерти его составителя. Выбор наследников и принципа распределения имущества между наследниками прерогатива только наследодателя. В этом проявляется свобода завещания. Свобода завещания является широко распространенным принципом за вещательного права. Так, гражданка США Роджерс завещала все свое состоя ние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову. Она огра ничена правилами об обязательной доле в наследстве, которая должна быть не меньше половины доли, кото рая бы причиталась лицу при наследовании им по закону. Завещание может быть оформлено следующим образом: Специальные приемы распоряжений, применяемые при составлении завещания: a) подназначение запасного наследника на случай смерти ос новного к моменту вступления в силу завещания; b) завещательное возложение — возложение на наследника обязанности совершения обще ственно полезных действий; c) назначение исполнителя завещания душеприказчика; d) завещательный отказ (легат) возложение на наследни ка исполнения обязательства в пользу конкретного лица (отказополучателя). Завещательный отказ — передача отказополучателю входящей в наследство вещи в собствен ность, во владение, в пользование, передача имущественных прав (на пример, право получать часть гонорара за издание книги завещателя), выполнение для отказополучателя определенной работы (например, ремонт его квартиры) или оказание услуги и т.п. При этом завещатель ный отказ сохраняет силу, если даже изменится собственник имуще ства, которым пользуется отказополучатель. Так что дальняя родствен ница сохранит право на проживание в отказанной ей комнате, даже если дом будет продан другому лицу. Завещательное возложение — возложение на наследника или на исполнителя заве щания обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Так, одна подданная Англии завещала свое состояние своей сестре-москвичке с возложением на последнюю обязатель ства в течение 10 лет посетить Англию. Завещатель вправе также возложить на них обязанность содержать домашних животных, принадлежавших завещателю, и обес печить уход и надзор за ними. Такова тайна завещания миллионов любимой кошке или собаке: завещатель назначает исполнителя заве щания, который за солидное вознаграждение, а может быть, и за боль шую часть наследства обеспечивает осиротевшему животному сладкую жизнь. Тайна составления и содержания завещания охраняется законом. Завещатель должен быть дееспособен и совершать завещание лично. Завещание как всякая сделка может быть признана недействительной как в целом, так и в части. На недействительные завещания и по следствия их недействительности распространяются правила об исковой давности. Завещание может быть изменено и отмене но завещателем при жизни. Исправления в нем не допускаются. Наследование по закону возникает в том случае, если умершее лицо не оставило завещания. В качестве наследников тогда выступает ограниченный круг лиц только указанные в законе. Круг наследников по закону разбит на восемь очередей: в первую очередь наследуют дети, супруг, родители насле додателя. Внуки наследователя и их потомки наследуют по пра ву представления; во вторую очередь наследуют братья и сестры наследода теля, его дедушки и бабушки. Племянники и племянницы насле додателя наследуют по праву представления; в третью очередь наследуют дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по пра ву представления; в четвертую очередь наследуют прадедушки и прабабуш ки наследодателя; в пятую очередь наследуют двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; в шестую очередь наследуют двоюродные правнуки и прав нучки, а также двоюродные дяди и тети наследодателя; в седьмую очередь наследуют пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; в восьмую очередь наследуют нетрудоспособные иждивен цы наследодателя, не входящие в круг наследников, но только в случае отсутствия других наследников. Порядок наследования по закону наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если отсутствуют или отпали наследники предыду щей очереди. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследни ков по праву представления и пе режившего супруга. В особом порядке наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Так, нетрудоспособные иждивенцы наследода теля разбиты на две группы: в первую группу включены ижди венцы, т.е. со второй по седьмую очередь включительно; во вторую группу включены иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону. Иждивенцы, включенные в первую группу, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая при звана к наследованию, но при условии, что они не менее одно го года находились на иждивении наследодателя. Такое же правило действует в отношении иждивенцев, отнесенных во вторую группу, при условии, что имеются другие наследники. Однако при отсутствии других наследников они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежа щие призванию к наследованию, наследуют независимо от со держания завещания не менее половины доли, которая причи талась бы каждому из них при наследовании по закону (обяза тельная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяет ся из оставшейся незавещанной части наследственного имуще ства, даже если это приведет к уменьшению прав других наслед ников по закону на эту часть имущества, а при недостаточнос ти незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю из той части имущества, которая заве щана. Исключением из общего правила призвания наследников по закону является следующее правило: наследник по закону, про живающий совместно с наследодателем до его смерти, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней об становки за счет его наследуемой доли. Три категории родственников наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы по закону их умершему родителю: 1) внуки и правнуки; 2) племянники и племянницы; 3) двоюродные братья и сестры. При наследовании по закону действует принцип представ ления. Он состоит в том, что доля умершего наследника пе реходит к его потомкам в случае, если наследник умер раньше наследодателя. Доли наследников по закону предполагаются равными, но доля пережившего супруга всегда больше, так как он в соответ ствии с Семейным кодексом РФ имеет право на половину иму щества, нажитого им совместно с умершим супругом насле додателем. При обоих способах наследования действует принцип на следственной трансмиссии. Если наследник умер, не успев принять наследство, то право принятия наследства переходит наследнику этого наследника. Если имущество переходит к нескольким наследникам в равных долях, то оно становится их общей долевой собственностью. Это име ет место при наследовании по закону, а также по завещанию, если за вещатель не указал долю каждого наследника. Общая долевая соб ственность затем может быть разделена по правилам раздела долевой собственности. ГК РФ устанавливает некоторые преимущественные права насле дования для ряда наследников: наследник, который имел вместе с наследодателем в общей соб ственности недвижимую вещь, имеет преимущественное перед други ми наследниками право на получение этой вещи в счет своей имуще ственной доли (чаще всего имеется в виду переживший супруг, кото рый имел в общей собственности с наследодателем квартиру или дом); наследник, который постоянно пользовался недвижимой вещью, имеет преимущественное право получить ее в свою долю перед теми наследниками, которые этой вещью не пользовались; наследник, совместно проживавший с наследодателем на день от крытия наследства, имеет преимущественное право на получение в счет своей доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (какое имущество относится к обычной домашней обстановке, а какое — к нео бычной, закон не разъясняет. Вопрос, видимо, должен решаться в каж дом конкретном случае). 3. Порядок приобретения наследства Открытие наследства и его охрана Для приобретения наследства наследник должен его принять. При этом достаточно принять какую-то часть причитающейся ему доли имущества, чтобы считалось, что он принял всю долю. Принятое на следство принадлежит наследнику с момента его открытия независимо от времени фактического принятия. Приобретение наследства включает в себя: a) подачу наследниками заявления о принятии наследства; b) подачу наследниками заявления о выдаче им свидетель ства на право на наследство; c) получение наследником свидетельства о праве на наслед ство. Но приобретению наследства предшествуют еще два юри дических факта: открытие наследства и принятие мер по его охране. Открытие наследства происходит в момент смерти насле додателя либо с момента объявления судом наследодателя умершим, либо в день предполагаемой гибели наследодателя от несчастного случая. День смерти наследо дателя подтверждается медицинской справкой либо решением суда. Граждане, умершие в один и тот же день, не наследуют друг после друга. Со временем открытия наследства связано определение следующих обстоятельств: круга наследников, призываемых к наследству; состава наследуемого имущества; сроков на предъявление претензий кредиторами; момента возникновения права наследников на наследуе мое имущество; срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; законодательства, подлежащего применению при наследо вании. Местом открытия наследства признается последнее посто янное место жительства наследодателя, а если оно неизвест но, то местонахождение его имущества. Оно доказывается справками жилищно-коммунальных органов, мес тных администраций, отделений милиции, справкой с места ра боты наследодателя, а также выпиской из домовой книги. В слу чае, когда место жительства наследодателя неизвестно, оно устанавливается в судебном порядке. Место открытия наследства определяет место подачи заяв ления о принятии наследства или отказе от него, место органи зации охраны наследственного имущества, место выдачи сви детельства о праве на наследство и др. Охрана открывшегося наследства необходима в целях его сохранения, потому что между моментом его открытия и вступ лением в наследство наследников проходит половина года. Меры по охране открывшегося наследства принимают нота риусы либо должностные органы исполнительной власти, упол номоченные совершать нотариальные действия (в местности, где нет нотариуса). Охрана осуществляется по месту открытия наследства. Основанием для совершения охранных действий яв ляется заявление граждан либо инициатива указанных должнос тных лиц. Порядок принятия охранных мер регулируется ст. 1172 ГК РФ, основаниями законодательства о нотариате, Инструкци ей о порядке совершения нотариальных действий нотариальны ми конторами и другими нормативными актами. Суть их сводит ся к следующему: нотариус описывает наследственное имуще ство (опись передается на хранение наследникам) и передает наследуемое имущество в доверительное управление лицу, назначенному им на основе договора, либо душеприказчику, назначенному наследодателем в завеща нии по договору хранения. Хранитель, доверительный управля ющий предупреждаются об ответственности за ненадлежащее исполнение этих договоров. Лица, осуществляю щие охрану, вправе получить от наследников вознаграждение за их труд. Этим лицам также положено возмещение расходов, по несенных в связи с охраной наследственного имущества, за выче том полученной ими выгоды. Если наслед ство охраняет один из наследников, его труд не обязаны опла чивать другие наследники. Подача заявления о принятии наследства происходит в нотариальной конторе по месту постоянного места жительства наследодателя. Оно составляется в письменной форме и дол жно содержать следующие реквизиты: имя, отчество, фамилию заявителя, дату открытия наследства, адрес наследодателя, же лание заявителя относительно принятия наследства. Срок по дачи заявления ограничен: до шести месяцев со дня открытия наследства. Подача заявления о принятии наследства может быть заменена фактическим вступлением во владение, пользо вание и распоряжение имуществом. Это выражается в поддер жании имущества в надлежащем состоянии, уплате за него раз личных платежей (налогов, коммунальных услуг и т.д.). Такой наследник не вправе отчуждать наследственное имущество до получения свидетельства на наследство. Если наследник умрет до принятия наследства, причитавша яся ему наследственная доля переходит к его наследнику (наслед ственная трансмиссия). Заявление о новых наследниках должно быть сделано в ос тавшуюся часть срока (6 месяцев), а если он меньше трех ме сяцев, то срок этот должен быть увеличен до трех месяцев. Акт принятия наследства является односторонней сделкой, он носит универсальный (распространяется на все имущество, где бы оно ни находилось), безоговорочный (принятие наслед ства под условием не допускается), безотзывный (лицо, подав шее нотариусу заявление о принятии наследства, не может его взять обратно) характер, ему придается об ратная сила (наследство считается принятым с момента откры тия наследства, а не с момента его принятия). Для принятия наследства установлен шестимесячный срок (в случае его пропуска утрачивается право на принятие наслед ства). Пропущенный срок может быть восстановлен судом при при знании им причины пропуска срока уважительной. Способы принятия наследства: 1) путем подачи нотариусу либо уполномоченному на это дол жностному лицу заявления о принятии наследства либо заявле ния о выдаче свидетельства о праве на наследство; 2) путем фактического принятия наследства, если совершены действия, об этом свидетельствующие, в частности: При принятии наследства несколькими наследниками происходит раздел наследства. Он осуществляется по соглашении наследников, а в случае отсутствия такого соглашения судом. При невозможности выделить имущество в натуре соответственно доле каждого наследника производится взаиморасчет путем выплаты компенсации наследнику, которо му досталось имущество меньшей стоимости. При наличии за чатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства приостанавливается до его рождения. При заявлении о выдаче свидетельства о праве на наслед ство заявитель обязан предоставить нотариусу следующие до кументы: о наличии самого наследства, о характере своих от ношений с наследодателем; о наличии своего родства или бра ка с наследодателем, о том, что он был на иждивении умершего, о своем несовершеннолетии и др. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства либо одно на всех наследников, либо каждому наследнику в отдельности (в соответствии с их желанием). В случае выявления нового наследственного имущества после выдачи свидетельства выда ется дополнительное свидетельство. Свидетельство о праве наследования выдается нотариусом по истечении шести месяцев со дня открытия наследства либо раньше, если нотариус уверен в том, что кроме лиц, выразивших желание получить наследство, других наследников нет. Получение свидетельства право, а не обязанность наследника. Однако без него быть собственником имущества практически невозможно, оно является правоустанавливающим документом. Свидетельство должно иметь определенные рекви зиты: содержать данные о нотариусе, о наследнике, о наличии родства наследника с наследодателем, о наследственном иму ществе, о сумме уплаченной государственной пошлины. Свиде тельство, выданное нотариусом, может быть аннулировано толь ко судом. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства наследнику может быть обжалован в суде. Суд рассматривает этот отказ в порядке особого производства либо по правилам гл. 32 ГПК (в слу чае представления наследником нотариусу всех документов, требуемых законом), либо по правилам гл. 27 ГПК (в случае, если у наследника отсутствуют документы, необходимые для получения свидетельства). При выдаче свидетельства о наследовании взимается госу дарственная пошлина. Размер ее зависит от того, призываются ли наследники первой очереди или же другие, находится ли наследуемое имущество за границей или в России. Законом предусмотрены льготы по уплате пошлины. Так, освобождают ся от уплаты следующие лица: наследники строений, проживавшие в них совместно с на следодателем; наследники лиц, погибших при выполнении государствен ного долга; наследники лиц, подвергавшихся политическим репрессиям; наследники вкладчиков банка; наследники страховых сумм по договорам страхования; наследники авторского вознаграждения; несовершеннолетние наследники; наследники, признанные недееспособными; финансовые и налоговые органы при получении ими сви детельства о праве государства на наследство. Право наследования предполагает и право отказа от него. Наслед ник может отказаться от всего или части наследства. Отказ может быть сделан в пользу конкретно го лица (а может не указы ваться лицо), которое обязательно должно быть наследником этого же наследодателя и не должно быть признано недостойным на следником. Отказ может быть адресован только наследникам по закону любой очере ди. Есть иные ограничения в отказе. Отказ это односторонняя сдел ка. Он должен быть сделан письменно, отказавшееся лицо дол жно быть дееспособно. Отказ от наследства оформляется подачей заявления нотариусу по месту открытия наследства. Отказ бесповоротен (п. 8 постановления Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г.). Недействитель ность отказа может быть признана только в судебном по рядке, при условии, что он был сделан под влиянием обмана, насилия, угрозы. Наследование отдельных видов имущества имеет не которые особенности: при наследовании ограниченно-оборотных вещей, получен ных наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), не требуется наличие специального разрешения у на следника в момент принятия наследства, но такое разрешение должно быть получено позже. В случае отказа наследнику в выдаче такого разрешения право собственности на вещь прекращается; в случае смерти участника полного товарищества или пол ного товарищества на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственно го кооператива его доля (пай) в складочном (уставном) капита ле соответствующей организации входит в состав наслед ственного имущества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится участником этих организаций в случае их согласия (в противном случае они должны выплатить компенсацию доли наследодателя). Наследники пая вкладчика товарищества на вере и акций в акционерном обществе становятся участниками этих организаций; наследник пая члена потребительского кооператива имеет право на принятие в члены этого кооператива; две категории наследников: индивидуальные предпринима тели и коммерческие организации имеют преимущественное право перед другими наследниками на получение в наследство предприятия в том случае, если оно входит в состав наслед ственного имущества; наследник умершего члена крестьянского хозяйства, не являющийся членом этого хозяйства, имеет право на получение компенсации своей доли в имуществе хозяйства не позднее одного года с момента открытия наследства; земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения или праве собствен ности, наследуется без получения наследником специального на то разрешения; при невозможности раздела между несколькими наследни ками земельного участка из-за ограниченного его размера зе мельный участок переходит наследнику, имеющему преиму щественное право на его получение, а при отсутствии такового земельный участок переходит к несколь ким наследникам на условиях общей долевой собственности; денежные вклады, внесенные гражданином в кредитное учреждение (банк), могут быть завещаны как путем оформления завещательного распоряжения непосредственно в этом учреж дении, так и в завещании, оформленном в нотариальной конто ре на все наследство. Такие вклады наследуются на общих ос нованиях: на получение их требуется свидетельство о праве на наследство и истечение шестимесячного срока со дня открытия наследства, на них распространяется право несовершеннолет них и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя об обяза тельной доле наследства, несмотря на то, что они не указаны в завещании в качестве наследников; право на получение заработной платы, пенсии, пособия по специальному страхованию наследодателя, а также на получе ние платежей, возмещающих ему вред, принадлежит членам его семьи, проживающим с ним, а также его нетрудоспособным иж дивенцам независимо от того, проживали они совместно с ним или нет. Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства; транспортные средства, полученные наследодателем от государства или муниципального образования безвозмездно, входят в состав наследственной массы, если обратное не уста новлено законом; государственные награды наследодателя не входят в со став наследства, если на них распространяются правила о го сударственных наградах. Они передаются другим лицам в по рядке, установленном законодательством о государственных наградах. Почетные и поименные знаки входят в состав наслед ства; имущество, на которое не оказалось наследников, вы морочное , переходит в собственность Российской Федерации; наследник, обладавший совместно с наследодателем пра вом общей собственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на получение ее в счет своей наследствен ной доли при разделе наследства; при наследовании имущества несколькими наследниками доля пережившего супруга всегда будет больше доли осталь ных наследников, поскольку пережившему супругу принадлежит половина имущества, нажитого совместно с наследодателем. И, кроме того, ему выделяется его доля другой половины. Эта доля будет равной с остальными наследниками. Выдел супружеской доли наследства происходит по инициати ве пережившего супруга. О возможности такого выдела ему дол жен подсказать нотариус (эти правила содержатся в Семейном кодексе РФ); авторские права лиц, создавших произведения науки, ли тературы и искусства, переходят к их наследникам лишь толь ко на 50 лет; шестимесячный срок после открытия наследства не может быть сокращен в случае выдачи свидетельства о праве соб ственности на наследуемое имущество государству и др.

0

Лекция 31 «ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «

1. Обязательства, возникающие из причинения вреда Понятие обязательства, возникающего из причинения вреда К внедоговорным обязательствам российское гражданское право относит обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Они регламентируются гл. 59 ГК РФ (ст. 1064 1101). Обязательство вследствие причинения вре да — гражданско-правовое обязательство, в силу которого одно лицо (потерпевший, кредитор) име ет право требовать от другого лица (причинителя, должника) восстановления прежнего состояния или возмещения убытков. Обязательства из причинения вреда формулируются предельно кратко: причинивший вред другому, обязан возместить этот вред. Субъекты обязательств: 1) потерпевший — лицо, которому причинен вред, а в случае смерти лица — лица, указанные в законе, выступает в качестве кре дитора; 2) причинитель вреда — лицо, причинившее вред, или лицо ответствен ное за вред, выступает как должник. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Субъектный состав может претерпеть существен ные изменения. В нем может произойти замена как должника, так и кредитора (при суброгации, регрес се, наследственном правопреемстве). Эти обязательства возникают, как правило, когда по терпевший и причинитель не состоят в договор ных отношениях по поводу предмета, которому был причинен вред (пальто сданное в театральный гардероб выдано другому лицу — имущественный вред, по договору хранения; измазал пальто о свежеокрашенную дверь, на которой не было соответствующего предупреждения, то те атр будет отвечать по обязательству из причинения вреда). Предмет обязательств по возмещению вреда — действия должника, обеспечивающие наиболее пол ное восстановление материальных и личных немате риальных благ кредитора, которым причинен вред. Содержание обязательства составляют право кредитора требо вать восстановления прежнего состояния либо возмещения вреда и обязанность должника совершить одно из названных действий. Право кредитора исполняется только совершением положи тельного действия должника, направленного на возмещение вреда. Основанием возникновения обязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Институт обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как компенсационную (восстановительную), так и предупредительную функ ции. Восстановительная функция позволяет устранить отрицатель ные последствия противоправного воздействия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. Предупредительная стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к охра няемым законом материальным и нематериальным благам. Если ответственность, предусмотренная другими отраслями права (административное, уголовное и т.д.) преследует цель наказания правонарушителя, имущественная ответственность причинителя вреда носит компенсационный характер. Юридические основания ответственности за причинение вреда Для возложения ответственности за причинение вреда необходи мо, как правило, наличие четырех условий: наличие вреда; противоправное поведение (действие, бездействие) причини теля вреда; причинная связь между противоправным поведением и насту пившим вредом; вина причинителя вреда. Указанные основания ответственности являются общими, одна ко законом могут быть предусмотрены исключения из этого правила (например, ответственность за вред, причиненный источником по вышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда). Полный состав включает в себя: вред, вину, противоправность и причинную связь. Усеченный состав: вред, противоправность, причинную связь. Таким образом, в основе обязательств из причине ния вреда в одних случаях лежит состав правонару шения (полный или усеченный); в других случаях — иные условия, которые состав правонарушения не образуют. Следовательно, необходимо различать условия возникновения ответственности за причи нение вреда и условия возникновения обязательств из причинения вреда, не относящихся к мерам ответственности. а) Наличие вреда Вред может быть причинен имуществу граждан и юридических лиц. Он называется имущественным и состоит в уменьшении или не получении имущества, в утрате имущественных прав (хищение цен ных бумаг). Вред может быть причинен жизни и здоровью, выражаться в уничтожении или по вреждении наличного имущества, потере прибыли, ли шении или уменьшении способности потерпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, призванных обеспечить жизнедеятельность потерпев шего как полноценной личности, причинении физиче ских или нравственных страданий. При причинении вреда имуществу причинитель обязан либо пред ставить новую вещь взамен поврежденной, либо отремонтировать по врежденную, либо возместить убытки по рыночной стоимости вещи, а также возместить упущенную выгоду. При причинении вреда здоровью подсчет ведется следующим обра зом. Во-первых, с причинителя взыскиваются фактические затраты на лечение, в том числе курортное, протезирование, приобретение инва лидного транспорта и т.д. При временной потере трудо способности — за все рабочие дни временной нетрудоспособности ему выплачивается 100% его среднего заработка из расчета двух пос ледних месяцев, предшествовавших месяцу причинения вреда. При получении инвалидности и потере трудоспособности стой кого характера — размер возмещения вреда зависит от степени утраты профессиональной и общей трудоспособности. Профессиональная трудоспособность — это способность к труду по определенной профес сии, специальности. Общая трудоспособность — это способность к не квалифицированному труду. Степень утраты трудоспособности опре деляется врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК). Органы социального обеспечения в обоих случаях назначения пен сии в связи с причинением вреда жизни и здоровью взыскивают сумму пенсии с причинителя. Кроме имущественного, личности гражданина может быть причи нен моральный вред , что также порождает обязательство из причине ния вреда. Моральный вред выражается в причинении потерпевшему физических и нравственных страданий: боли, страха, унижения, горя, сильного волнения (стресса) и т.д. Моральный вред — это ущерб, нане сенный достоинству и психическому, душевному равновесию челове ка, его внутреннему психическому состоянию. Он отличается от иму щественного, материального вреда двумя признаками. Во-первых , объект причинения вреда — достоинство, душевное равновесие — нема териален, это субъективное чувство и переживание, которое нельзя пощупать ; этот объект не имеет стоимости и, следовательно, товар ной, рыночной цены, потому и вред невозможно возместить по ры ночной цене. Во-вторых , моральный вред и причиненные им нрав ственные утраты невозместимы, невосполнимы; зарубка остается на всю жизнь. И не случайно ГК РФ говорится не о возмещении, а о ком пенсации морального вреда. Компенсация — понятие более широкое, она предполагает не только возмещение, но и вознагражде ние и уравновешивание нарушенного состояния. Поэтому денежная компенсация за моральный вред представляет собой способ морально го, нравственного удовлетворения потерпевшего, вознаграждения за перенесенные страдания. И чем глубже были страдания, тем выше ком пенсация. Закон предусматривает два способа возмещения вреда : 1) возме щение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) 2) возмещение причи ненных убытков. Под убытками понимаются расходы, которые по терпевший произвел или должен будет произвести для восстановле ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). б) Противоправность деяния причини теля вреда Если вред причинен правомерными дей ствиями, то причинитель несет ответственность лишь в некоторых слу чаях. Таким правомерным причинением вреда, когда причинитель полностью освобождается от ответственности, является необходимая обо рона (действия причинителя (потерпевший) вреда в целях защиты определенных законом прав и инте ресов от посягательств на них), то есть защита жизни, здоровья, имущества причинителя или иных лиц от противоправного нападения (убийство грабителей во время их нападения). Другой вариант правомерного причинения вреда — крайняя необхо димость (устранение опас ности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам), когда причинитель наносит вред для предотвращения боль шего вреда, если опасность большего вреда не могла быть устранена иными способами (действия пожарных). За причинение вреда в ситуации крайней необходимости ГК РФ допускает возложение ответственности на причинителя или лицо, в интересах которого он действовал, или на них обоих. Учитывая обстоятельства, при которых был при чинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Правомерным является вред, причиненный по просьбе или с согла сия потерпевшего, но с одним условием: если это причинение не про тиворечит нравственным устоям общества. Поэтому хирургические операции производятся лишь с согласия пациента или его близких (если сам он находится без сознания). Правда, иногда можно скорее говорить о крайней необходимости, например в случае, когда необхо дима ампутация гангренозной конечности, так как без ампутации смерть пациента неминуема. Следует сказать, что эфтаназия (умерщвления безнадежно больного по его просьбе) противоречит нравственным принципам российской медицины. На предупреждение причинения вреда направлены положения ст. 1065 ГК РФ, предусматривающей возможность предъявления иска о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производствен ной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожа ет новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятель ность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекра щении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интере сам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельнос ти не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда. в) Причинная связь между противоправным поведением и насту пившим вредом При возложении ответственности за причинение вреда должна быть четко установлена причинная связь между неправомерным дей ствием причинителя и вредом у потерпевшего. Не может быть ни слу чайной, ни вероятной причинной связи, это должна быть достоверно установленная необходимая причинная связь. г) Вина причинителя вреда В гражданском праве действует презумпция вины причинителя вреда лицо, причи нившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда. Так, вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмеще нию не подлежит, а причинитель освобождается от ответственности (железная дорога — Анна Каренина). При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответствен ность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. Часто присут ствует смешанная вина, когда вред является нераздельным результатом вины причинителя и неосторожности потерпевшего (пожар по вине причинителя и отсутствие сред пожаротушения). В ГК РФ предусмотрены случаи, когда имущественный и мораль ный вред компенсируется независимо от наличия вины причинителя, то есть даже при ее отсутствии, а именно: если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; если вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу или применения подписки о не выезде, незаконного наложения административного наказания в виде ареста или исправительных работ; если вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (обратите внимание: речь в данном случае идет не о ложных или клеветнических сведениях, а о любых). Этот перечень компенсаций потерпевшему без вины причинителя не является исчерпывающим, законом могут быть установлены и дру гие случаи. Причинение вреда работниками юридического лица, органами управления и должностными лицами Непосредственный причинитель вреда не всегда совпадает с лицом, ответственным за вред. Если вред причинен работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых обязанностей, имущественная ответственность за причиненный вред возлагается на работодателя. Работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. Хозяйственные товари щества и производственные кооперативы возмещают вред, причи ненный их участниками (членами) при осуществлении ими предпри нимательской, производственной или иной деятельности товарище ства или кооператива. Аналогичная ситуация имеет место в случае причинения вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дейст вий (бездействия) государственных органов, органов местного само управления либо должностных лиц этих органов, в том числе в ре зультате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправ ления. В этих случаях вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Федерации или казны муниципального образования. От имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если иное не пред усмотрено законодательством. Для отдельной категории государственных органов и должност ных лиц (органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры) ГК РФ устанавливает специальные основания от ветственности (в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности и т.д.). Специальный характер оснований ответственности заключается в отсутствии в их составе вины причинителя вреда. Причинение вреда несовершеннолетними и недееспособными Полное или частичное несовпадение в одном лице причинителя вреда и ответственного за вред имеет место в случае причинения вреда несовершеннолетними. Если вред причинен недееспособным лицом, то ответственность несут: ~ за вред, причиненный детьми до 14 лет, — родители (усыновители, опекуны), а если он причинен в детском учреждении — то и лица, обя занные за ними наблюдать (учителя, воспитатели); ~ за вред, причиненный несовершеннолетними, — они сами, а если у них нет заработка и доходов — то их законные представители; ~ за вред, причиненный совершенолетними недееспособными (ду шевнобольными), — лица, обязанные за ними наблюдать. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если малолетний причи нил вред во время нахождения в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения. Если роди тели (усыновители) или опекуны умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспо собным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других об стоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Условие ответственности родителей, опекунов, учреждений и иных лиц, осуществляющих надзор за детьми в момент причинения вреда — их собствен ное виновное поведение, которое выражается в неосуществлении должного надзора за малолетни ми, безответственном отношении к их воспитанию или неправомерном использовании своих прав по отношению к детям. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Полностью либо в недостающей части вред возмещается родителями (усыновителя ми) или попечителями (если они не докажут, что вред возник не по их вине) несовершеннолетнего в случае, когда у него нет доходов или иного иму щества, достаточных для возмещения вреда. Если несовершеннолетний находился в соответ ствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или дру гом аналогичном учреждении, которое в силу зако на является его попечителем, это учреждение обя зано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине. Обязанность родителей (усыновителей), по печителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда прекращается в случаях: 1) достижения причинившим вред совершеннолетия; 2) появления у несовершеннолетнего до достижения совершеннолетия доходов или иного имущества, до статочного для возмещения вреда; 3) приобретения дееспособности до достижения совершеннолетия. Недееспособные граждане не являются субъек тами гражданско-правовой ответственности в случае причинения внедоговорного вреда. Причиненный ими вред возмещается их опекунами или соответствую щими организациями. Если они докажут, что ими принимались все разумные меры предосторожности, они должны быть освобождены от ответственности (п. 1 ст. 1076 ГК РФ). Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для воз мещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Возможна ситуация, когда вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вслед ствие психического расстройства, но решения суда о признании его недееспособным не было. В таком случае обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолет них детей при условии, если они знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспо собным. Вред, причиненный гражданами ограниченны ми в дееспособности вследствие злоупотребле ния спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим причинителем вре да. Причинение вреда в состоянии невменяемости — основание для освобождения причинителя от ответ ственности. Исключения: 1) причинитель вреда не освобож дается от ответственности, если он сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значение своих действий или руководить ими, употреблени ем спиртных напитков, наркотических средств или иным способом; 2) возложение судом обязанности по возмещению вреда, причиненного жизни и здо ровью потерпевшего, на причинителя вреда с уче том имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств; 3) возложение обязанности по возмещению вреда на его супруга и ближайших, знавших о психичес ком расстройстве причинителя вреда. Если вред причинен дееспособным гражданином, находившимся в момент причинения вреда в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, он не отве чает за причиненный вред. Однако из этого общего правила возмож но исключение: если вред причинен жизни или здоровью потерпев шего, суд может (но не обязан) с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или час тично на причинителя вреда. Освобождение от ответственности не допускается, если причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Причинение вреда источником повышенной опасности Особые правила применяются в отношении ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для ок ружающих, обязаны возместить вред, причинен ный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодоли мой силы или умысла потерпевшего. ГК РФ не предусматривает определения источника повышенной опасности, а только устанавливает перечень видов деятельности, связанных с повы шенной опасностью. Источник повышенной опасности — любая деятельность, осуществление которой создает повышенную вероят ность причинения вреда из-за невозможности пол ного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов про изводственного, хозяйственного или иного назначе ния, обладающих такими же свойствами (использование транспортных средств, механизмов, элект рической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрыв чатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; строительная и иная, связанная с нею деятельность, и др.). Ответственность по возмещению вреда, при чиненного источником повышенной опасности, ле жит на его владельце. Под владельцем источ ника повышенной опасности понимается юридическое лицо или гражданин, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему ис точника повышенной опасности и т.п.). Вред, причиненный в результате взаимодействия источников по вышенной опасности их владельцам, возмещается на общих осно ваниях (п. 3 ст. 1079 ГК РФ), т.е. в зависимости от степени вины каждого из них. Вина не входит в состав оснований ответственности при причинении вреда источником повышенной опасности. В регрессном порядке может быть привлечено к имущественной ответственности лицо, осуще ствляющее управление источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с его вла дельцем. Если работник предприятия самовольно завладел источником повышенной опасности, вла делец такого источника может быть освобожден от ответственности перед потерпевшим. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате про тивоправных действий других лиц (п. 2 ст. 1079 ГК РФ). Ответственность в данном случае несут лица, противоправно завла девшие источником повышенной опасности. При на личии вины владельца в противоправном изъятии источника повышенной опасности из его обладания ответственность может быть возложена как на вла дельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. При передаче источника повышенной опасности в хозяйственное управление пользователя ответ ственность за вред, причиненный третьим лицам, несет сам пользователь. Владельцы ис точников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (например, столкновения транспортных средств) третьим лицам. Вред, причиненный од ному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. При наличии вины лишь владельца, ко торому причинен вред, он ему не возмещается. При наличии вины обоих владельцев размер возме щения определяется соразмерно степени вины каж дого. При отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении вре да ни один из них не имеет право на возмещение. Лицом, управомоченным на возмещение вреда, является потерпевший, т. е. лицо, имуществу и здоровью которого причинен вред. В случае смер ти потерпевшего право на возмещение вреда возни кает у его иждивенцев в связи с потерей кормильца. Владелец источника повышенной опасности осво бождается от ответственности за причиненный вред при наличии: умысла потерпевшего; действия непре одолимой силы. Основанием для освобождения от ответственности по усмотрению суда являются: грубая неосторожность потерпевшего, имущественное поло жение причинителя вреда, а также причинение вре да в состоянии крайней необходимости. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работни ком при исполнении им служебных, должностных или иных трудо вых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. Право регресса не возникает у лиц, возместивших вред, причиненный недееспособны ми или несовершеннолетними лицами. Эти лица не имеют права регресса к причинителю вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина Жизнь и здоровье человека являются личными неимущественны ми благами, принадлежащими ему от рождения. Умаление здоровья (причинение вреда организму) способно вызвать у человека в пер вую очередь физические и нравственные страдания, и надлежащим способом защиты в этом случае является компенсация морального вреда способ защиты гражданских прав, который будет рассмот рен нами ниже. Однако причинение вреда жизни и здоровью может вызвать также негативные имущественные последствия для самого потерпевшего (в случае причинения вреда здоровью) либо для того круга лиц, в отношении которых он являлся кормильцем (в случае причинения вреда жизни). Вред, причиненный жизни или здоровью граждани на при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, служ бы в милиции и других соответствующих обязанно стей, возмещается по закону либо по договору. Причинение вреда здоровью гражданина выражается в увечье (физическом повреждении, наступившим под воздействием каких-либо внешних факторов), профессиональном заболевании (являю щимся результатом систематического и длительно го воздействия на организм человека неустранимых вредных последствий производства либо специфи ческих для данной профессии факторов) или ином повреждении здоровья (вредные последствия общего заболевания, которое возникло у потерпев шего из-за нарушения причинителем вреда устано вленных правил и норм). Объект возмещения вреда — возникающие в связи с повреждением здоровья или смертью имущественные потери, которые выражаются в утрате заработка и иных до ходов, в расходах на восстановление здоровья, на погребение и т.д. Условие ответственности — вина причинителя вреда (за исключением случаев причинения вреда источником повышенной опасно сти или незаконным актом правоохранительного органа или суда). Ущерб в виде утраченного за работка определяется с учетом среднего месячно го заработка потерпевшего до увечья или иного повреждения здоровья, либо до утраты им трудо способности; степени утраты потерпевшим профес сиональной трудоспособности. Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов. В результате травмы, увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья убытки гражданина могут выра жаться в утраченном заработке (доходе) и дополнительных расходах, связанных с таким повреждением. Дополнительные расходы потерпевшего под лежат возмещению, если они являются обоснованными и доказанными и соответствующие виды по мощи не были предоставлены потерпевшему бес платно. Размер взыскиваемых дополнительных рас ходов не подлежит уменьшению. В случае смерти гражданина лицо, несущее за это гражданско-правовую ответственность, обязано возме стить вред лицам, лишившимся вследствие указанного обстоятельства источника средств к существованию. Право на возмещение вреда в связи со смер тью кормильца: В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет определенный в ГК РФ круг лиц, для которых потерпев ший являлся кормильцем, т.е. это лица, для которых заработок (доход) кормильца являлся основным источником средств к сущест вованию. К ним относятся: 1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего, независимо от родственных отношений, срока иждивения и от того, выполнял ли умерший обязанность по их содержанию добровольно либо на основе требований закона или решения суда; 2) нетрудоспособные лица, которые хотя и не состояли на иждивении умершего, но имели ко дню смерти право на получение от него содержа ния; 3) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 4) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за нахо дившимся на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуж дающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 5) лица, состояв шие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспо собными в течение пяти лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работаю щий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. Закон по-разному определяет срок существования права на воз мещение вреда в связи с потерей кормильца для отдельных кате горий таких лиц: несовершеннолетним до достижения восемнадцати лет; учащимся старше восемнадцати лет до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шес тидесяти лет пожизненно; инвалидам на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занято му уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, по несшему эти расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается. Размер возмещения вреда определяется ис ходя из доли заработка умершего, которую он по лучал или мог получить при жизни. Законом предусмотрен ряд случаев, когда возможно изменение размера возмещения вреда (ст. 1090 ГК РФ) например, последствия увечья могут в будущем усиливать свое влияние на здоровье потерпевшего или трудоспо собность потерпевшего возросла. Поэтому потерпевший и причинитель (или иное лицо) вправе в любое время потребовать соответствующего изменения размера возмещения вреда. Изменения в имущественном положении потерпевшего и причинителя вреда также могут явиться основанием для изменения разме ра компенсации. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причи ненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении МРОТ и стои мости жизни подлежат индексации в установленном законом поряд ке. Установленный размер возмещения дальнейшему перерасчету не подлежит, за исключением случаев: рождения ребенка после смерти кормильца; назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца. На требования о возмещении вреда, причиненно го жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по возмещению вреда переходит к его наследни кам в пределах стоимости наследственного имущества. При реорга низации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязан ность по выплате соответствующих платежей несет его правопреем ник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установлен ном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоро вью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг Вред, причиненный жизни, здоровью или имуще ству гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а так же вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или ока завшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Эти правила применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для исполь зования в предпринимательской деятельности. В качестве потерпевшего могут выступать как граждане, так и юридические лица. В качестве продавцов, изготовителей или исполнителей, несущих ответственность за дан ный деликт, могут выступать любые граждане и юри дические лица, а не только те из них, которые яв ляются предпринимателями. Вред, причиненный вследствие недостатков това ра либо непредоставления о нем полной и достовер ной информации, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара. Право выбора в данном случае предоставлено потерпевшему. Не исключается возможность привлечения продавца и изготовителя товара к делу в качестве соответчиков. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, ус луги), а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о них наступает при наличии следующих условий: 1) действия продавца должны быть противоправными (переда ча покупателю товара осуществляется с недостатками такого рода, которые способны причинить вред жизни, здоровью или имуществу юридического лица); 2) наличие вреда, который может выражать ся в порче или уничтожении имущества потерпев шего, в расходах на восстановление здоровья, ут рате заработка в связи со снижением (утратой) трудоспособности; 3) наличие причинно-следствен ной связи между вредом, возникшим у потерпевше го и недостатками товара. Бремя доказывания этой связи возлагается на самого потерпевшего. За вред, причиненный вследствие недостатков то вара, работы или услуги, ответственность наступает в случае, если он возник в течение установленных сроков годности или службы, а если срок службы не установлен, — в течение 10 лет со дня производ ства товара. За пределами этих сроков вред подлежит возмеще нию, если: ~ в нарушение требований закона срок годности не установлен; ~ лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Порядок установления сроков годности регламентирован в Зако не РФ О защите прав потребителей. Вред возмещается независимо от вины продавца (из готовителя) товара или исполнителя работы (услуги). Продавец (изготовитель) товара, исполни тель работы (услуги) освобождается от ответ ственности за вред, причиненный потерпев шему при: 1) возникновении вреда вследствие непреодолимой силы; 2) нарушении потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. Име ется в виду соблюдение как обычных правил пользо вания и хранения, так и специальных правил, характерных лишь для пользования или хранения данного конкретного товара (результата работы). Вышеназванные основания освобождения от ответ ственности за причиненный вред должны быть до казаны продавцом (изготовителем) товара или ис полнителем работы (услуги). Компенсация морального вреда Под моральным вредом понимается физические или нравственные страдания, т.е. негативные психичес кие реакции человека. Физические страдания могут выражаться в форме любых болезненных или неприятных ощущений боль, зуд, жжение, тошнота, головокружение, удушье и т.п. Нравственные страдания могут выражаться в форме различных переживаний страх, обида, возмущение, стыд, горе, чувство утраты, беспомощности, одиночества, неполноценности и т.п. Право гражданина на возмещение морального вреда было уста новлено в 1990 г. Законом СССР о печати и других средствах массо вой информации, затем Основами гражданского законодательст ва Союза ССР и республик, и затем оно уже признавалось в целом ряде российских законов и подзаконных актов (Закон РФ от 27 декабря 1991 г. О средствах массовой информации , Закон РФ от 7февраля 1992 г. О защите прав потребителей и т.д.). Моральный вред подлежит компенсации, если он причинен гражданину действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина или посягающими на принад лежащие ему иные нематериальные блага. В других случаях (т.е. при причинении вреда действиями, нарушающими другие права гражда нина) моральный вред подлежит компенсации только в случаях, спе циально предусмотренных законом, примерами таких законов яв ляются Закон РФ О защите прав потребителей , Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Для возникновения права на компен сацию морального вреда необходимо одновременное наличие следу ющих четырех условий: 1) претерпевание гражданином морального вреда, т.е. физических или нравственных страданий; 2) противоправ ное действие (бездействие) причинителя вреда, нарушающее при надлежащие гражданину неимущественные права или посягающее на принадлежащие ему другие нематериальные блага; 3) причинная связь между противоправным действием (бездействием) и мораль ным вредом; 4) вина причинителя вреда. Компенсация морального вреда возможна только в отношении гражданина. Моральный вред это физические или нравственные страдания, т.е. категории, применимые только к существу, обладаю щему психикой. Юридическое же лицо является искусственным об разованием, не способным испытывать эмоции или ощущения. Под нематериальными благами (в том числе и правами) пони маются лишенные имущественного содержания блага, неразрывно связанные с их обладателем человеком. Общие признаки этих прав и благ они не имеют имущественного содер жания, принадлежат человеку от рождения (например, здоровье) или в силу закона (например, право авторства), неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Эти права и блага про возглашены в Конституции РФ и перечислены в ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного пере движения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и другие аналогичные права и блага. Перечень нематериальных благ не исчерпывающий. В ряде случаев одновременно нарушено может быть и имущественное, и неимущественное право. Например, в случаях задержки выплаты пенсии или зара ботной платы, если эти выплаты являются единственным источни ком средств существования: лишают человека возможности приобрести необходимые продукты питания, лекар ства, оплатить жилье и вести достойный человека образ жизни. причиняют моральный вред (чувство голода, иные болезненные ощущения в результате ненадлежащего питания или отсутствия лекарств, чувство обиды, незащищенности, беспомощности, неполноценности и т.п.). Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен: жизни или здоровью гражданина деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих использо ванием транспортных средств и механизмов, электроэнергии вы сокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, силь нодействующих ядов и т.п., осуществлением строительной и иной, связанной с нею, деятельности и др.; гражданину в результате его незаконного осуж дения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, не законного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения ад министративного взыскания в виде ареста или исправительных работ; распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Законом могут быть предусмотрены другие основания компенса ции морального вреда, независимо от вины его причинителя. Закон предусматривает единственную форму компенсации морального вреда денежную, т.е. это единст венная форма, в которой суд может взыскать компенсацию с причи нителя вреда. Однако это не означает, что причинитель вреда не может добровольно, не дожидаясь предъявления иска, совершить действия, направленные на сглаживание перенесенных потерпев шим страданий (уход за потерпевшим, оказание иной помощи, пере дача какого-либо имущества). Закон не установил какого-либо денеж ного эквивалента единицы страданий. Размер компенсации определяется судом, пока суд не определил его, этого размера не существует. В законе указаны некоторые качественные критерии , которые суд обязан при этом учитывать: характер и степень нравственных или физических страданий; степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием ответственности за причинение вреда; фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, и иные, заслуживаю щие внимания обстоятельства; индивидуальные особенности по терпевшего (например, для женщины состояние беременнос ти); требования разумности и справедливости. Хотя при определении размера компенсации учету подлежит ряд критериев, однако понятно, что их учет будет иметь некоторые особенности для тех или иных видов правонарушений. Такие ин дивидуальные особенности потерпевшего, как возраст, пол, состо яние здоровья, должны учитываться во всех случаях. Вместе с тем подлежащие учету фактические обстоятельства имеют более сильную зависи мость от вида правонарушения: в случае причинения вреда здоровью должен приниматься во внимание характер телесного повреждения (например, повреждение крупного кровеносного со суда может не повлечь существенных болевых ощущений, т.е. фи зических страданий, и моральный вред выразится в основном в нравственных страданиях страхе потерпевшего за свою жизнь); в случае смерти потерпевшего — произошла ли смерть на глазах его родственников; При возмещении мораль ного вреда, причиненного опорочением чести, достоинства или деловой репутации — насколько позорящий характер носят распространенные сведения , широта их распространения, последствия , которые оно повлекло (распад семьи, увольнение с работы, неизбрание на выборную должность и т.п.); при нарушении трудовых прав в связи с незаконным уволь нением или незаконным наложением дисциплинарного взыскания заслуживающими внимания обстоятельствами являются предшест вующая трудовая репутация работника, неблагоприятные послед ствия для его семьи, возможность последующего трудоустройства. 2. Обязательства из неосновательного обогащения Понятие и особенности обязательств из неосновательного обогащения Обязательство, возникающее вследствие неосновательного обогащения — внедоговорное гражданско-правовое обязательство, в силу которо го лицо, которое приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевше го), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосно вательное обогащение). Данное обязательство является внедоговорным, поскольку основаниями его возникновения являются не договор, а иные юридические факты: а) обога щение одного лица происходит за счет другого; б) обогащение происходит при отсутствии к тому за конных оснований или последующем их отпадении. Субъекты обязательства: 1) кредитор (потерпев ший) — лицо, которое имеет право на получение от должника неосновательно приобретенного или сбере женного; 2) должник (приобретатель) — лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество. И должником, и кредитором могут быть как граж дане, так и юридические лица независимо от харак тера их правосубъектности. Предметом обязатель ства из неосновательного обогащения — действие неосновательно обогатившегося (должника) по воз врату потерпевшему (кредитору) неосновательно приобретенного или сбереженного имущества. Содержание данного обязательства составляют права и обязанности сторон: право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения (в натуре или путем компенсации) от обогативше гося и обязанность последнего возвратить неосно вательно полученное (сбереженное) потерпевшему. Наличие двух видов неосно вательного обогащения дает основание двум видам обязательств из них: а) обязательства из нео сновательного приобретения имущества; б) обязатель ства из неосновательного сбережения имущества. Приобретение имущества — его возрастание не только вследствие собственно приобретения, но и улучшения, повышающего стоимость имущества. Неосновательное приобретение имеет место при поступлении имущества в хозяйственную сферу приобретателя без возникновения права на него и даже при возникновении права, но без достаточного к тому основания. Данное обязательственное правоотношение имеет свои особенности: a) возникает между двумя лицами, одно из которых обогащается (его имущество увеличивается или сберегается) за счет соответствующе го уменьшения имущества другого лица. b) отсутствуют законные ос нования для такого обогащения, основание либо отсутствует с самого начала, либо отпало впоследствии. Осо бенность рассматриваемого обязательства заключается в том, что в момент приобретения или сбережения имущества приобретатель не знал и не мог знать, что приобретает недолжное. Обычно подобная ситуация связана с виной третьих лиц. Например, почта выдала денежный перевод однофамильцу адресата или банк ошибочно списал денежную сумму со счета другого клиента и т.д. Виновная организация (в нашем примере почта или банк) может быть привлечена к ответственности в качестве соответчика в порядке соли дарной ответственности. Приобретение имущества одним лицом у другого происходит, как правило, на основании правомерных юридических фактов. Имущество может быть также неосновательно сбережено. Под сбережением необходимо понимать сохране ние должником средств, которые он должен был израсходовать, но не израсходовал вследствие зат рат или использования имущества другого лица. Таким образом, при неосновательном приобретении увеличива ется имущество приобретателя, а при неосновательном сбережении количество принадлежащего ему имущества остается прежним, хотя должно было уменьшиться. Лицо должно было израсходовать часть своих средств, но не сделало этого, в результате сохранив их, в то время как другое лицо понесло расходы, которые не должно было нести. Имущество, которое составляет неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвраще но потерпевшему в натуре. Если же возвратить в натуре неосновательно приобретенное или сбереженное имущество невозможно, например вследствие его отчуждения, то приобретатель должен возместить потерпевшему дей ствительную стоимость этого имущества на момент его приобрете ния. Иными словами, это та стоимость имуще ства, которую приобретатель вынужден был бы заплатить за него при его покупке. Приобретатель отвечает за всякие, в том числе и случайные повреждения, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. Обязанность по возврату имущества или компен сации его стоимости должна быть исполнена при обретателем немедленно после того, как он узнал о неосновательности обогащения. Лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возвратить или возместить по терпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. Доходы, полученные до этого момента, возвра щению не подлежат. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чу жими средствами с того времени, когда приобрета тель узнал или должен был узнать о неоснователь ности получения или сбережения денежных средств. Потерпевший (кредитор) обязан возместить приобретателю понесенные им затраты на сохранение и содержание имущества. В ст. 1109 ГК РФ приводится перечень случаев, когда имущество, переданное другому лицу без правовых оснований, не может быть истребовано обратно как неосновательно приобретенное, т.е. когда не возникает обязательства из неосновательного обогащения: a) имущество, переданное во исполнение обязательства до на ступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; b) имущество, переданное во исполнение обязательства по исте чении срока исковой давности; c) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментные и иные денежные средства, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; d) денежные суммы и иное имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель дока жет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотвори тельности. Отличия от других обязательственных отношений. Обязательства из неосновательного обогащения схожи с винди кацией, поскольку в обоих случаях цель заключается в возврате имущества в натуре и возвращении доходов, которые приобретатель извлек или должен был извлечь за время неосновательного пользования имуществом потерпевшего с того момента, когда должник узнал или должен был узнать о неосновательности своего обогаще ния. Отличие же заключается в том, что при виндикации собствен нику возвращается именно та вещь, которой он лишился (индивиду ально-определенная вещь) и которая сохранилась в натуре. А в обязательствах из неосновательного обогащения потерпевшему воз вращается вещь из числа однородных. Обязательства из неосновательного обогащения имеют сходство и с обязательствами из причинения вреда, так как в обоих случаях потерпевший имеет право требовать возмещения убытков в полном объеме. Сходство проявляется, даже если неосновательное приобре тение вызвано действиями самого приобретателя. Но между этими видами обязательств существуют значительные различия. Обяза тельства из неосновательного обогащения могут возникнуть не толь ко вследствие действий приобретателя, третьих лиц, но и в результате действий самого потерпевшего, а также события. Обязательства же из причинения вреда возникают только вследствие неправомерных действий причинителя вреда, как правило, в случае совершения пра вонарушения виновно; обязательства из неосновательного обогаще ния могут возникнуть и на основе правомерных действий и на основе событий, т.е. в данном виде обязательств вина приобретателя значе ния не имеет. Имеются отличия и в размере возмещения причинен ного ущерба. Обязательства из причинения вреда обеспечивают вос становление имущественной сферы потерпевшего по принципу пол ного возмещения, а в обязательствах из неосновательного обогаще ния ущерб возмещается в том размере, в котором должник обогатил ся.

0

Лекция 30 «ДОГОВОРЫ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ»

1. Договор хранения Понятие договора хранения По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой сто роной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. В договоре хранения, в котором хра нителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хра нение в качестве одной из целей своей профессио нальной деятельности (профессиональный храни тель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. Договор может быть возмездным или безвоз мездным, реальным или консенсуальным, является двусторонним, взаимным, относится к договорам об оказании услуг. Договор должен быть заключен в письменной форме в случаях, предусмотренных законом. При этом для договора хранения между гражданами со блюдение письменной формы требуется, если стои мость передаваемой на хранение вещи превышает не менее, чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Стороны: хранитель и поклажедержатель. Ими могут быть граждане и юридические лица. В каче стве поклажедателей могут выступать собственни ки имущества, а также титульные владельцы. В качестве хранителей могут выступать как пол ностью дееспособные граждане, так и юридические лица, имеющие разрешение на занятие такой деятельностью. Содержание договора образуют права и обязанности его сторон. Специальные виды хранения: на товарном складе; в ломбарде; в банке (договор с использованием клиентом инди видуального банковского сейфа); в камерах хране ния транспортных организаций; в гардеробах орга низации; в гостинице (за утрату, недостачу или повреждение отвечают гостиницы и подобные им организации); секвестр (хранение вещей, яв ляющихся предметом спора). За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей и хранитель и поклажедатель несут имущественную ответственность. Ответственность хранителя за несохранность вещи может наступить независимо от вины. Договор складского хранения По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить то вары, переданные ему товаровладельцем (поклажеда-телем), и возвратить эти товары в сохранности. Он является разновидностью договора хранения. Сторонами являются только предприниматели. В качестве хранителя выступает товарный склад — организация, осуществляющая в качестве предпри нимательской деятельности хранение товаров и ока зывающая связанные с хранением услуги. Договоры, которые заключаются таким складом, являются пуб личными. Помимо склада общего пользования дого вор хранения могут заключать и ведомственные скла ды, обслуживающие определенные ведомства. Содержание договора образуют права и обя занности его сторон. Товаровладелец и товарный склад имеют право требовать при возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим расхо ды несет тот, кто потребовал осмотра товара или про верки его количества. Если проверка при выдаче то вара не проводилась, то все претензии могут быть сделаны складу письменно при получении товара. Форма договора — письменная. Форма договора считается соблюденной, если его заключение и при нятие товара на склад удостоверены одним из сле дующих документов: 1) двойным складским сви детельством, которое состоит из двух частей: складского свидетельства и залогового свидетель ства (варранта); 2) простое складское свидетельство — единый документ, кото рый выдается на предъявителя, подтверждает пере дачу товара на хранение и является ценной бумагой. Данный документ должен содержать определенные реквизиты, при отсутствии которых документ не мо жет считаться простым складским свидетельством; 3) складской квитанцией — документом, удостоверяющим принятие товара складом и содер жащим основную характеристику товара. Секвестр и хранение вещей в гардеробе и гостинице По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвра тить вещь тому лицу, которому она будет присуж дена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр). Спорная вещь, которая является предметом спо ра между двумя или несколькими лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению суда (судебный секвестр). Хранителем в данном случае может выступать лицо, назначен ное судом или определенное по соглашению спо рящих сторон. И в том, и в другом случае необхо димо получить согласие хранителя, если законом не предусмотрено иное. Предмет договора: движимые и недвижимые вещи. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет право на вознагражде ние за счет спорящих сторон, если иное не преду смотрено договором, решением суда. Хранение в гардеробах организаций носит безвозмездный характер, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным спо собом не обусловлено при сдаче вещи на хранение. Договор хранения в гостинице — безвозмездный. Гостиница отвечает как хранитель и без особо го о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или поврежде ние его вещей, внесенных в гостиницу, за исключе нием денег, иных валютных ценностей, ценных бу маг и других драгоценных вещей. Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы; помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте. Гостиница отвечает за несохранность денег, ва лютных ценностей, ценных бумаг и других драгоцен ных вещей постояльца при условии: 1) если они были приняты гостиницей на хранение; 2) были по мещены постояльцем в предоставленный ему гос тиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином по мещении гостиницы. Постоялец, который обнаружит утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промед ления заявить об этом администрации гостиницы. В ином случае гостиница освобождается от ответ ственности за несохранность вещей. Объявление гостиницы о том, что она не отвечает за несохранность вещей постояльцев, не освобож дает ее от ответственности (п. 4 ст. 925 ГК РФ). Это правило применяется также в отношении хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансиона тах, санаториях, банях и других подобных органи зациях. Договор хранения в ломбарде, в индивидуальном банковском сейфе, в камере хранения транспортных организаций Ломбарды как коммерческие организации зани маются выдачей краткосрочных кредитов под залог имущества и оказывают услуги по хранению ценных вещей. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину — публичный. Для поклажедержателей данный договор носит потреби тельский характер. Стороны договора: ломбар ды — специализированные организации, имеющие лицензию на занятие такого рода деятельностью; поклажедержатели — только граждане. Заключение договора удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в пол ной сумме их оценки, произведенной в соответствии с законом; при получении вещи в обусловленный договором срок хранить ее в течение 2 месяцев с взиманием за это платы, которая устанавливается договором хранения. Договором хранения ценностей в банке мо жет быть предусмотрено их хранение с использова нием поклажедателем (клиентом) или с предостав лением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке). По данному договору клиенту предоставляется пра во самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от сей фа, карточка, позволяющая идентифицировать клиен та, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому. При этом банк должен обеспечивать клиенту возмож ность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со сто роны банка. В то же время банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится пре доставленный клиенту сейф. Договор хранения вещей в камерах хране ния транспортных организаций — публичный. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения обязаны при нимать на хранение вещи пассажиров и других граж дан независимо от наличия у них проездных докумен тов. Данный договор оформляется путем выдачи квитанции или номерного жетона. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недо стачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их оценки поклажедателем при сдаче на хранение подлежат возмещению хранителем в течение 24 ч с момента предъявления требования об их возмещении. 2. Договор комиссии Договор комиссии — один из договоров, на правленных на оказание услуг. Посредством его осуществляются сделки по возмездной реализации имущества, не принадлежащего отчуждателю. По договору комиссии одна сторона (комиссио нер) обязуется по поручению другой стороны (ко митента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет ко митента. Договор комиссии возмездный, двусторон ний, консенсуальный. Стороны договора: комитент — гражданин или юридическое лицо, в чьих интересах заключаются сделки, для которого совершается указанная в до говоре сделка и комиссионер — граждане или пред приятия, которые совершают сделку. Предметом договора могут быть разные вещи, не изъятые из гражданского оборота. Объектом договора служат различного рода сделки. Цена определяется договором между сторонами. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых об стоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги. Договор комиссии может быть заключен на опре деленный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его ис полнения. Законодательство не содержит специальных пра вил о форме договора комиссии, поэтому применя ется общее правило о форме сделок, и договор ко миссии должен совершаться в письменной форме. Договор комиссии может прекращаться в одностороннем порядке посредством: 1) от каза комитента от исполнения договора; 2) отказа ко миссионера от исполнения договора; 3) смерти комиссионера, признания его недееспособным, ог раниченно дееспособным или безвестно отсутствую щим; 4) признания индивидуального предпринима теля, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом); 5) отмены поручения. 3. Договор коммерческой концессии По договору коммерческой комиссии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без его указания право использовать в его предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, которые принадлежат право обладателю, а также предоставить право на фирмен ное наименование, на охраняемую коммерческую информацию и другие объекты исключительных прав (товарный знак, знак обслуживания и др.). Договор — консенсуальным, взаимный, возмезд ный. Предмет договора: исключительные права, при надлежащие правообладателю, т. е. права на фир менное наименование, на коммерческое обозначение правообладателя, на товарный знак, знак коммерчес кого обслуживания; права использовать принадлежа щие правообладателю объекты промышленной соб ственности: изобретения, промышленные образцы. Стороны договора: правообладатель и пользо ватель. Ими могут быть коммерческие организации и ин дивидуальные предприниматели. Договор заключается в письменной форме и под лежит государственной регистрации. Существенные условия договора — предмет и цена. 4. Договоры с неопределенным числом контрагентов Публичное обещание награды Лицо, публично объявившее о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды тому, кто совершил указанное в объявлении действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную на граду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения. Публичное объявление о награде является односторонней сделкой и еще не порождает конкретных прав и обязанностей. Правда, сама сделка должна соответствовать трем условиям: она должна быть публичной, то есть обращенной к неопределен ному кругу лиц. Следует предположить, что она должна быть доступна для ознакомления неопределенному кругу лиц; награда может быть установлена только за совершение право мерных действий; из объявления должно быть ясно, кто обещал награду (имя или наименование, адрес и т.д.). Более того, лица, откликнувшиеся на об ращение, имеют право потребовать от того, кто обещал награду, пись менного подтверждения обещания. Договорное правоотношение возникает после того, как будет со вершено действие, за которое обещана награда. Договор о выплате на грады является реальным, односторонним и безвозмездным. По дого вору одна сторона, обещавшая вознаграждение, обязана выплатить его другой стороне, совершившей действие, за которое было назначено вознаграждение. Сумма вознаграждения либо заранее определяется в объявлении, либо устанавливается по соглашению сторон, а если со глашение не достигнуто, то судом. Если действие, за которое было обе щано вознаграждение, совершили два или более лиц, то вознагражде ние достается тому, кто сделал это первым, а если они сделали это од новременно или невозможно установить первого, то вознаграждение делится поровну или по их соглашению в ином размере. Конечно, может возникнуть вопрос о том, соответствует ли совер шенное действие тому, за которое была обещана награда. Это определя ется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора — судом. Лицо, публично объявившее о выплате награды, может в такой же форме отказаться от данного обещания. Отказ невозможен, если уста новлен срок для совершения требуемого действия или если кто-то из откликнувшихся на объявление уже совершил требуемое действие. При отказе от публичного обещания награды лицо обязано возмес тить расходы откликнувшимся лицам, связанные с совершением дей ствия, за которое была обещана награда. Публичный конкурс Публичный конкурс является разновидностью публичного обеща ния награды. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаг раждения или выдаче иной награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов, должно выплатить (выдать) обуслов ленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения кон курса признан его победителем. Как видно из содержания конкурсных отношений, здесь тоже речь идет о публичном обещании вознаграждения. Однако оно выплачива ется не просто за выполнение работы или достижение иных результа тов, предусмотренных условиями конкурса, а за лучшее выполнение работы, за лучшие результаты среди всех, что будут представлены на конкурс. Награду получает победитель, который устанавливается в порядке, определенном условиями конкурса. Конкурс может быть открытым, и тогда публичное объявление о нем обращено к неопределенному кругу лиц. Он может быть и закры тым, и тогда к участию в конкурсе приглашается ограниченный круг лиц, который заранее определен. Устроителем конкурса может быть любой субъект гражданского права. В объявлении о конкурсе должны содержаться следующие условия: смысл задания: это должно быть прозаическое или поэтичес кое произведение, или музыкальное, архитектурный или промыш ленный проект, исполнительская деятельность музыкантов (конкурс им. П.И. Чайковского) или драматических артистов и т.д.; критерии и порядок определения победителей: состав жюри, ко личество промежуточных ступеней к победе (туров), число участни ков, переходящих в следующий тур, шкала баллов, сроки определения победителей; размер и форма награды; порядок и срок определения результатов конкурса. Следует иметь в виду, что положения гл. 57 ГК РФ распростра няются не на все виды конкурсов. Так, конкурс на занятие вакант ных должностей (рабочих мест) регулируется нормами трудового права. ГК РФ устанавливает порядок изменения и отмены конкурса, а также использование произведений литературы и искусства, удосто енных наград. В частности, организатор публичного конкурса приоб ретает преимущественное право на заключение с автором такого про изведения договора на использование произведения (авторского до говора). 5. Проведение игр и пари Глава 58, нормами которой регламентируются сделки подобного рода, впервые включена в ГК РФ. Сделки из игр и пари, представляющие собой двусторонние согла шения, относятся к так называемым рисковым сделкам. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией или участием в играх и пари, не подлежат судебной защите. Значит, если вы выиг рали в карты некую сумму денег, а проигравший отказывается ее вып латить, суд вам не поможет. Если вы помните из классической лите ратуры, уплата карточного долга считалась делом чести, человек, не сумевший его оплатить, подвергался всеобщему презрению и порой кончал жизнь самоубийством, а карточных шулеров били канделяб рами (подставками для свечей). Однако все это происходило вне правового поля , как сейчас принято говорить. Все, кроме шулер ства и других злоупотреблений. Если человек был вовлечен в игры или пари под влиянием обмана, угрозы, насилия, других злонамерен ных действий, он может искать защиту в суде от неблагоприятных последствий своего участия в игре или пари. Иными словами, в слу чае проигрыша некоей суммы денег он может требовать ее возврата. Обычно это связано с возбуждением уголовного дела по факту мо шенничества. ГК РФ, однако, допускает проведение лотерей, тотализаторов и других игр государством, муниципальными образованиями или по их разрешению, то есть лицензии. Отношения между организаторами игр и их участниками строятся на основе договора, который оформляется лотерейным билетом, квитанцией или иным документом и который обязывает организатора игр выплатить выигрыш тем, кто по условиям игры должен его получить. При этом должны быть определены сроки проведения игры и выплаты выигрыша.

0

Лекция 29 «ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ»

1. Понятие и виды договора страхования По договору страхования одна сторона (стра хователь) вносит другой стороне (страховщику) обусловленную договором плату (страховую пре мию), а страховщик обязуется при наступлении пре дусмотренного договором события (страхового слу чая) выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, страховое возмещение или страховую сумму. Договор — возмездный, поскольку страхователь уплачивает страховую премию, а страховщик в свою очередь несет риск наступления страхового случая и при наличии последнего производит страховую выплату. Договор страхования носит взаимный характер и относится к числу рисковых, соответственно в дан ном договоре возникновение, изменение или пре кращение тех или иных прав и обязанностей зави сит от объективных случайных для самих сторон обязательств (событий). Стороны договора: страхователь — лицо, ко торое заключает договор страхования либо является страхователем в силу закона и обязано уплачивать страховые взносы; страховщик — юридическое лицо, имеющее разрешение на осуществление стра хования соответствующего вида. На стороне страхователя могут выступать выго доприобретатели (т. е. лица, в пользу которых стра хователь заключил договор страхования). Страховщиками могут быть как государственные, так и частные страховые организации любой орга низационно-правовой формы, а также страховые компании, которые созданы иностранными юриди ческими лицами и гражданами. Объект договора: — страховой интерес. Содержание договора образуют взаимные пра ва и обязанности сторон. Форма договора — письменная, заключается путем составления одного документа либо вруче ния страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового по лиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного сторонами. Несоблюдение данной формы договора влечет недействительность согла шения. Виды страхования: имущественное страхова ние и личное страхование. Формы страхования: добровольное — это стра хование на основе добровольного соглашения (до говора) между страховщиком и страхователем; обя зательное — такое страхование, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность стра ховать жизнь, здоровье, имущество лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лица ми за свой счет или за счет заинтересованных лиц. Исчерпывающий перечень интересов, страхо вание которых не допускается: 1)противоправных интересов; 2) убытков от участия в играх, лотереях и пари; 3) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобожде ния заложников. Условия страхования, противоречащие трем вы шеназванным пунктам, являются ничтожными. Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхова ние. Событие, рассматриваемое в качестве страхово го риска, должно обладать признаками случайности и вероятности его наступления. Риск не зависит от воли участников страхования. Так как риск — только предполагаемое, а не реальное событие, он может иметь различные степени вероятности наступления и влечет за собой различные по размеру убытки. Страховой случай — фактически наступившее событие, которое предусмотрено законом или до говором страхования и влечет возникновение обя занности страховщика произвести страховую вып лату. Страховой случай должен соответствовать по своим параметрам страховому риску. Случай в отличие от риска — событие уже наступившее. Страховой интерес — основанный на законе, ином правовом акте или договоре объективно обус ловленный интерес страхователя заключить договор страхования. Страховой интерес должен быть пра вомерным. Не допускается страхование противо правных интересов. Запрещено страхование и некоторых правомерных интересов: 1) убытков от участия в играх, лотереях и пари; 2) расходов, к которым лицо может быть Принуждено в целях освобождения заложников. Страховая сумма — установленная законом или договором страхования сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возме щение в силу правил об имущественном страхова нии или которую он обязуется выплатить по нормам о личном страховании. Страховая выплата — денежная сумма, которую страховщик обязан уплатить в соответствии с законом или договором страхования в результате на ступления страхового случая. При имущественном страховании (кроме страхования ответственности) эта сумма не должна превышать действительную стоимость имущества (страховую стоимость). В ос тальных случаях страховая сумма определяется сто ронами по их усмотрению. Страховое возмещение — страховая выплата при наступлении страхового случая, покрывающая ущерб в имущественном страховании. Страховое возмещение выплачивается при полной гибели иму щества — в размере действительной стоимости это го имущества, но в пределах страховой суммы; при частичной гибели либо повреждении имущества — в размере страховых убытков. Страховая премия — плата за страхование, ко торую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, уста новленные законом или договором страхования. В основе расчета ее величины лежат страховые та рифы. Страховая премия может выплачиваться еди новременно или частями. Страховой взнос — часть страховой премии, если она подлежит уплате в рассрочку. В случае, если договор страхования носит реальный характер, он считается заключенным при уплате единовремен но страховой премии или первого ее взноса, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Со гласно п. 3 ст. 954 ГК РФ когда страховая премия вносится в рассрочку, договором могут быть опре делены правовые последствия неуплаты очередных страховых взносов в установленные сроки. Страховой тариф — ставка, взимаемая страхов щиком с единицы страховой суммы с учетом объек та страхования и характера страхового риска, кото рая используется для расчета размера страховой премии. 2. Договоры личного и имущественного страхования По договору личного страхования страховщик взамен уплаченной страхователем премии обязует ся выплатить единовременно или выплачивать пе риодически обусловленную договором страховую сумму (страховое обеспечение) в случае причине ния вреда жизни или здоровью страхователя или застрахованного лица, достижения им определен ного возраста или наступления в его жизни иного, предусмотренного договором события. Договор личного страхования является публич ным договором со всеми вытекающими из этого последствиями. Его публичный характер связан с тем, что подавляющее большинство договоров личного страхования являются стандартными и за ключаются со множеством страхователей, равнопра вие которых должно быть надежно обеспечено. Согласно договору страхователь уплачивает страховой взнос стра ховщику, а последний при наступлении страхового случая у застрахо ванного лица выплачивает страховое возмещение, как правило, само му застрахованному лицу. Особенностями договора личного страхова ния в отличие от имущественного являются: 1) спе цифические личные интересы, которые должно иметь застрахованное лицо, а именно интерес в получении выплаты при смерти или повреждении здоровья, при достижении определенного возраста или наступлении определенных событий. Эти инте ресы неразрывно связаны с личностью застрахован ного лица; 2) особый характер некоторых рисков, на случай которых заключаются договоры личного страхования. Иногда такими рисками служат жела емые события (бракосочетание, достижение опре деленного возраста и т. п.); 3) застрахованное лицо может не совпадать ни со страхователем, ни с вы годоприобретателем. При личном страховании дру гого лица должно быть получено письменное со гласие застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан не действительным по иску застрахованного лица или в случае его смерти — наследниками этого лица; 4) выплата страховой суммы производится в фор ме страхового обеспечения, которое не привязано к каким-либо объективным критериям, а опреде ляется сторонами в договоре по их усмотрению; 5) страховая плата может осуществляться частями, причем в течение довольно длительного промежут ка времени, обеспечивая застрахованное лицо (вы годоприобретателя); 6) только договор страхова ния может иметь накопительный характер. Он преследует цель не только компенсировать вред, причиненный личности, но и обеспечить опреде ленный доход (процент) на вложенный капитал (страховую премию). Предметом договора личного страхования являются жизнь и здо ровье застрахованного лица. Застрахованным лицом может быть сам страхователь (особенно в договорах, где страхователями являются фи зические лица), либо работник страхователя (в договорах, где страхо вателями являются юридические лица), либо член семьи страхователя (страхование детей). Страхователями могут быть лица, достигшие 16 лет. Срок договора, как правило, ограничен 75-летним возрастом заст рахованного лица. Некоторые страховые общества могут устанавли вать более низкий предельный возраст страхования. Размер страховой суммы не ограничен. Существуют различные виды договора личного страхования (от не счастных случаев, на случай смерти и т.д.), но самым широким по объему ответственности страховщика является договор смешанного личного страхования. Договор смешанного личного страхования является как бы беспро игрышной лотереей для страхователя. Ведь если он не умрет и не по вредит здоровье в течение действия договора, то доживет до его окон чания и в любом случае (а последний случай — счастливый) получит страховое возмещение. Договор личного страхования считается заклю ченным страхователем в пользу застрахованного лица (в том числе и самого страхователя), если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. Под обязательным личным страхованием понимается такая форма страхования, при которой на страхователя законом возлагается обязанность застраховать жизнь и здоровье других лиц за свой счет или за счет заинтересованных лиц. Страхование производится на случай утраты тру доспособности и гибели пассажиров в результате несчастного случая на транспорте. При обязательном личном страховании граждан, занимающихся частной детективной и охранной дея тельностью, обязанность по осуществлению страхо вания их жизни возложена на соответствующие организации. За счет средств соответствующего бюджета обя зательное личное страхование производится, на пример, при личном страховании судей, должност ных лиц правоохранительных и контролирующих органов. 3. Сострахование, перестрахование и суброгация Объект страхования может быть застрахован по одному договору страхования совместно с несколь кими страховщиками (сострахование). Если в таком договоре не определены права и обя занности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретате лем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования. Перестрахование — один из видов страхования предпринимательского риска, возникающего в сфе ре профессиональной деятельности страховщиков в непосредственной связи с заключаемыми ими до говорами страхования. Риск выплаты страхового возмещения или стра ховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним до говору перестрахования (п. 1 ст. 967 ГК РФ). Целью договора является облегчение бремени не сения риска путем передачи его части другому стра ховщику (так называемое перестрахование рисков ). В отличие от сострахования страховщик по перестра ховочному договору не вступает в отношения со стра хователем, а принимает на страхование только риски страховщиков как предпринимателей. Поэтому к до говору перестрахования применяются правила, преду смотренные ГК РФ о страховании предпринима тельского риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное. При этом страховщик по дого вору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем. Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования (п. 4 ст. 967 ГК РФ). Суброгация — такой переход прав, при котором к страховщику, выплатившему страховое возмеще ние, переходит в пределах выплаченной суммы пра во требования, которое страхователь (выгодопри обретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, если дого вором не предусмотрено иное. Содержание договора образуют взаимные пра ва и обязанности сторон. Досрочное прекращение договора освобожда ет страховщика от обязанности выплачивать страхо вое возмещение при наступлении страхового случая.

0

Лекция 28 «БАНКОВСКИЕ ДОГОВОРЫ»

Договор займа По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщи ку) деньги или другие вещи, определенные родо выми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное коли чество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор является одно сторонним, реальным, может быть как возмездным, так и безвозмездным. Он считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Стороны договора: заемщик и заимодавец. Ими могут быть любые субъекты гражданского права при соблюдении общих норм гражданского законода тельства о право- и дееспособности. Предметом договора являются деньги или дру гие вещи, определяемые родовыми признаками. В этом заключается отличие договора займа от до говоров имущественного найма и ссуды, предметом которых могут быть только индивидуально-опреде ленные вещи. Форма договора — письменная, за исключени ем случаев, когда договор заключен между гражда нами и сумма займа не превышает десяти минималь ных размеров оплаты труда. Срок не является существенным условием дого вора займа. Однако в том случае, если договор зак лючен на неопределенный срок либо срок исполне ния определен моментом его востребования, закон предусматривает такое правило, согласно которо му в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребова ния, сумма займа должна быть возвращена заем щиком в течение 30 дней со дня предъявления заи модавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Оформление заемной сделки возможно путем составления расписки или иного документа, удо стоверяющего передачу заимодавцем денег или заменимых родовых вещей. Существует две раз новидности документов, которые удостоверяют передачу суммы займа: это ценные бумаги — век сель и облигация. Облигация дает право ее держателю получить но минальную стоимость и проценты по отношению к номинальной стоимости. На заемщика, кредито способность которого вызывает у заимодавца со мнения, может быть возложена обязанность обес печить возврат суммы займа. Содержание договора составляют права и обя занности его сторон. Виды договора: целевой заем и заем государ ственный. В отличие от кредитного договора обыч ный договор займа, как правило, не является целе вым, т. е. не содержит условия об использовании полученных средств под определенные задачи. Под государственным займом понимается договор, заемщиком в котором выступает государство в це лом, а заимодавцем — гражданин или юридическое лицо. Вексель и его виды Вексель как один из видов ценной бумаги являет ся объектом гражданского правоотношения, т.е. объектом блага, по поводу которого оно складыва ется, или объектом того, на что направлены субъек тивные права и обязанности участников гражданских правоотношений. Вексель — ценная бумага, удостоверяющая ни чем не обусловленное обязательство векселедате ля, либо иного, указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмотренного век селем срока определенную сумму векселедержате лю. Он используется как средство платежа и креди тования. Предмет вексельного обязательства — только деньги. Вексель бывает простым и переводным. В пра воотношении, которое порождается простым вексе лем, участвуют два лица: векселедатель и векселе держатель (кредитор). Обязательства, которые вытекают из переводного векселя, связывают как минимум трех лиц, а именно: векселедателя, пла тельщика и векселедержателя. Переводной вексель — ценная бумага, содер жащая ничем не обусловленное предложение век селедателя (трассанта) плательщику (трассату) уп латить в определенный срок векселедержателю (ремитенту) или его приказу установленную в век селе денежную сумму. Реквизитами векселя являются: простое и ни чем не обусловленное предложение уплатить опре деленную денежную, т. е. вексельную сумму; наиме нование плательщика (трассата); указание срока платежа (по предъявлении, во столько-то времени от предъявления, во столько-то времени от составле ния); указание места, где должен быть совершен платеж (место жительства трассата или место жительства векселедателя, если иное не установлено в век селе); наименование того, кому или приказу кого должен быть совершен платеж; указание даты и мес та совершения векселя; подпись векселедателя. Любой вексель может быть передан посредством индоссамента (передаточная надпись), который бы вает полным (переносящим все права по векселю); инкассовым (не переносящим всех прав); залоговым (служит целям обеспечения тех имущественных тре бований, которые может иметь векселедержатель к своему предшественнику). Срок платежа по векселю: на определенный день; по предъявлении; во столько-то времени от предъявления; во столько-то времени от составле ния. Другие способы обозначения срока платежа по векселю влекут его недействительность. Место платежа — место жительства трассата либо место жительства векселедателя, если иное не установлено в самом векселе (например, место жи тельства третьего лица, оплачивающего вексель за плательщика). Дата составления в векселе обычно обозначается рядом с местом его составления. Под пись векселедателя завершает документ и придает ему вексельную силу. Способом обеспечения платежа по векселю вы ступает аваль, который может быть дан третьим ли цом или всяким подписавшим вексель. Срок давности по иску векселедержателя к пла тельщику, акцептовавшему вексель, составляет 3 года со дня срока платежа. Иски векселедержате ля против индоссантов и против векселедателя по гашаются истечением 1 года со дня протеста или со дня срока платежа. Исковая давность по требо ваниям индоссантов друг к другу и к векселедате лю равна 6 месяцам со дня, когда индоссантом был оплачен вексель, или со дня предъявления к нему иска. Кредитный договор Товарный и коммерческий кредит По кредитному договору банк или иная кредит ная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор является разновидностью до говора займа, соответственно на него распростра няются нормы ГК РФ, регулирующие заем. Стороны: кредитор — банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на все или отдельные банковские операции; заемщик, получающий денежные средства для предпринима тельских или потребительских целей. Предмет договора — денежные средства. Дого вор должен быть заключен в письменной форме, ее несоблюдение влечет недействительность договора. В случае, когда в кредитный договор включены условия о залоге недвижимости, такой договор дол жен быть нотариально удостоверен и зарегистриро ван в порядке, установленном законодательством РФ. Срок — существенное условие договора, в зави симости от его продолжительности различают крат косрочные (до 1 года) и долгосрочные договоры (более 1 года). В отличие от предоставления займа коммерческое кредитование осуществляется не по самостоятель ному договору, а во исполнение обязательств по реализации товаров, выполнению работ или оказа нию услуг. Коммерческий кредит может быть пре доставлен покупателем продавцу в виде аванса или предварительной оплаты товаров либо, наоборот, продавцом покупателю путем предоставления от срочки (рассрочки) оплаты приобретаемых товаров. факторинг — финансирование под уступку денежного требования По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансо вый агент) передает или обязуется передать дру гой стороне (клиенту) денежные средства в счет де нежного требования клиента(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказа ния услуг третьему лицу, а клиент уступает или обя зуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в це лях обеспечения исполнения обязательства клиен та перед финансовым агентом. Договор — взаимный, возмездный. Он может быть как реальным (агент передает деньги и клиент уступает требование), так и консенсуальным (агент обязуется передать денежные средства или клиент обязуется уступить требование). Стороны договора: финансовый агент и клиент. Финансовый агент — специальный субъект дого вора, коммерческая организация, профессиональ но оказывающая факторинговые услуги. Ими могут выступать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имею щие разрешение (лицензию) на осуществление дея тельности такого вида. Клиентом — любое лицо, но в большинстве слу чаев в такой роли выступают коммерческие органи зации. Предмет договора — денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (су ществующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). Срок определяется соглашением сторон. Цена представляет собой стоимость уступаемого требо вания клиента к должнику. Содержание договора составляют права и обя занности финансового агента и клиента. Договоры банковского счета и вклада По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на ус ловиях и в порядке, предусмотренных договором. Договор является реальным, односторонним и возмездным. Договор банковского вклада, в кото ром вкладчиком является гражданин, является пуб личным договором. Предмет договора — денежная сумма (вклад), которая может быть выражена в российских рублях или иностранной валюте. Вкладчик может вносить вклад как в наличной, так и в безналичной форме. После внесения вклада банк приобретает право соб ственности на него, а вкладчик в свою очередь при обретает обязательственное право или право тре бования, которое вытекает из договора банковского вклада. Прием вклада сопровождается открытием депозитного счета. Стороны договора: банк и вкладчик. Законом предусматривается возможность заключения тако го договора не только банками, но и другими кре дитными организациями. Вкладчиком может быть любое юридическое или физическое лицо. Банк либо иная кредитная организация обязаны иметь лицензию на совершение банковских операций, пре дусматривающую их право на привлечение денеж ных средств во вклады. Договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет его недействительность и договор являет ся ничтожным. В зависимости от установленного договором по рядка возврата вкладов они делятся на два основ ных вида: на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) и на услови ях возврата вклада по истечении определенного до говором срока (срочный вклад). Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на других условиях возврата, не противо речащих закону, Например, условные вклады — вклады, по которым платеж производится в случае наступления определенных обстоятельств, указан ных в договоре. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, откры тый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и прове дении других операций по счету. Договор является возмездным, двусторонне-обязывающим, консенсуальным, поскольку он заключается не в момент зачисления средств на счет, а в момент достижения сторонами соглаше ния по всем существенным условиям договора. Стороны договора: банк (в том числе иная кре дитная организация, которая обладает лицензией) и клиент (владелец счета). В качестве клиента могут выступать любые юридические и физические лица, включая несовершеннолетних. Предмет договора: денежные средства клиен та, которые находятся на его банковском счете. Виды счетов: расчетный, который открывается всем коммерческим организациям для осуществления любых операций, предусмотренных договором банковского счета; текущий, который открывается некоторым учреждениям при отсутствии у них ком мерческой деятельности; бюджетные, открывающие ся субъектам, которым дано право распоряжаться бюджетными средствами; текущие валютные сче та, открывающиеся для зачисления валютной выруч ки; корреспондентские, которые открываются в расчетно-кассовых центрах. Форма договора — простая письменная. Чтобы открыть счет, клиенты должны предоставить в банк следующие документы: заявление на открытие сче та; учредительные документы; карточку с образца ми подписей руководителя и главного бухгалтера. Содержание договора составляет совокупность прав и обязанностей банка и клиента. Среди основ ных обязанностей банка можно выделить обязан ность по надлежащему выполнению операций по счету. Банковские операции — действия, которые банк должен совершить по поручению клиента. Расчетные операции по аккредитиву При расчетах по аккредитиву банк, действую щий по поручению плательщика об открытии аккре дитива и в соответствии с его указанием (банк-эми тент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть пе реводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. Сущность аккредитива заключается в том, что по лучатель денежных средств имеет гарантии их по лучения, поскольку деньги плательщиком заранее выставляются в банке-эмитенте. Виды аккредитива: 1) отзывной — аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления полу чателя средств. При этом отзыв аккредитива не соз дает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств. Исполняющий банк обязан осу ществить платеж или иные операции по отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива. Пунктом 3 ст. 868 ГК РФ уста новлено, что аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное; 2) безот зывным — аккредитив, который не может быть от менен без согласия получателя средств; 3) покрытый — ак кредитив, при котором на банк-эмитент возлагается обязанность перечислить сумму кредита (покрытие) за счет средств плательщика или за счет кредита, ко торый предоставлен ему банком, в распоряжение ис полняющего банка на весь срок действия обязатель ства банка-эмитента; 4) непокрытый — аккредитив, при котором исполняющий банк вправе списывать всю сумму аккредитива с корреспондентского счета банка-эмитента. Признаки аккредитива: денежное обязатель ство, исполнение которого, как правило, происхо дит при условии предоставления документов, пре дусмотренных в аккредитиве; аккредитив — сделка, обособленная от договора, предусматривающего аккредитивную форму расчетов, и банк не участву ет в исполнении этого договора; банк осуществля ет платеж по аккредитиву от собственного имени, но по поручению своего клиента; банк осуществля ет платеж по аккредитиву за счет собственных средств или средств клиента; и другие признаки. Расчеты по инкассо и чеками Расчет по инкассо является одним из наиболее важных форм безналичных расчетов. При расче тах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Эти действия совершаются на основании инкассового поручения получателя платежа от его имени и за его счет. Признаки инкассо: 1) поручение клиента банку получить т. е. инкассировать деньги от плательщика либо получить согласие уплатить деньги (акцепт пла тежа); 2) выполнение поручения за счет клиента; 3) выполнение поручения банком-эмитентом само стоятельно либо при помощи исполняющего банка. Виды инкассо: 1) чистое — инкассо, которое основано только на финансовых документах (напри мер: вексель, чек, долговая расписка); 2) докумен тарное — инкассо, при котором расчеты произ водятся при получении платежа на основании коммерческих документов (например: накладные, счета, коносаменты). Инкассовые расчеты применяются для таких видов поручений, как расчеты платежными требованиями-поручениями (платежное требование-поручение на правляется продавцом покупателю за отгруженный, переданный товар на основании коммерческих или финансовых документов) и расчеты платежными тре бованиями (в данных расчетах всегда обязательно участвует банк-эмитент). Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обус ловленное распоряжение чекодателя банку произве сти платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Особенности данной формы расчетов: основ ным должником является чекодатель; чекодатель не состоит с банком в обязательственных правоотно шениях, следовательно банк не отвечает перед дер жателем чеха за его неуплату; ответственным за неуплату чека являются чекодатель, поручитель чека или лицо, которое передало чек; обязательство по чеку носит безотзывной характер до истечения сро ка предъявления чека к платежу; платеж по чеку мо жет включать проценты. Виды чеков: 1) расчетные и для получения на личных денег; 2) перечеркнутые т. е. кроссирован ные — чеки, в которых посредством параллельных ли ний указывается ограничение использования чека по кругу держателей, в силу чего банку запрещается инкассировать сумму чека третьим лицам, которые не указаны в самом чеке; 3) именные — чеки, кото рые не подлежат передаче другому лицу, оплата осу ществляется только в отношении указанного конкрет ного лица; 3) ордерные; 4) на предъявителя — чек, который допускает возможность его передачи путем вручения третьему лицу. Обязательные реквизиты: наименование; по ручение плательщику выплатить определенную сум му; наименование плательщика; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек, — чекодателя. От сутствие любого из указанных реквизитов лишает его силы чека. Существует исключение из этого пра вила: чек, который не содержит указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чека. Передача прав по чеку (индоссамент) возможна в пользу всякого лица, включая самого чекодателя (чек собственному приказу). Передаточная надпись совершается на самом чеке (его обороте) или на присоединенном листе (аллонже). Индоссамент пе реносит все права, которые вытекают из чека. Наличные и безналичные расчеты Расчеты с участием граждан, не связанные с осу ществлением ими предпринимательской деятельно сти, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуще ствлением ими предпринимательской деятельно сти, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные расчеты производятся через бан ки, иные кредитные организации, в которых физи ческие и юридические лица имеют счета. Форма расчетов является разновидностью обязательства клиента и обслуживающего его банка по исполнению (получению) безналичного платежа. Формами расчетов являются: расчеты платеж ными поручениями, аккредитивами, по инкассо и расчеты чеками. Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку согласно п. 1 ст. 862 ГК РФ допускаются и иные формы расчетов, преду смотренные законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота. Стороны вправе из брать любую из указанных форм расчетов. Срок поступления денежных средств плательщи ка на основании его платежного поручения на счет их получателя определяется законом либо устанав ливается в соответствии с законом.

0

Лекция 27 «ДОГОВОР ЖИЛИЩНОГО НАЙМА»

1. Понятие и особенности договора жилищного найма Понятие жилищного фонда Жилищный фонд — вид недвижимости, пред ставляющий собой совокупность всех жилых поме щений, находящихся на территории РФ, независи мо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в дру гих строениях, пригодные для проживания. В жи лищный фонд не входят нежилые помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бы товых и иных нужд непромышленного характера. Подразделение жилищного фонда на виды дано в Законе РФ Об основах федеральной жи лищной политики. Классификация жилищных фондов: 1) по принадлежности к формам собствен ности жилищный фонд подразделяется на: а) Частный жилищный фонд: фонд, находящий ся в собственности юридических лиц (созданных в качестве частных собственников), построенный или приобретенный за счет их средств, в том числе за счет жилищных, жилищно-строительных кооперативов с неполностью выплаченным паевым взносом; фонд, находящийся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ собственников жилья, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных ос нованиях, предусмотренных законодательством; б) Государственный жилищный фонд: находя щийся в государственной собственности Россий ской Федерации, в том числе находящийся в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных предприятий или учреждений, относящихся к федеральной собственности; фонд, находящийся в собственности субъектов Российской Федерации, в том числе находящийся в хозяйственном ведении или оперативном управ лении предприятий или учреждений, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации; в) Муниципальный жилищный фонд: ~ фонд, на ходящийся в собственности городского, сельско го поселения, иного муниципального образования, в том числе находящийся в хозяйственном веде нии или оперативном управлении муниципальных предприятий или учреждений; ~ общественный жилищный фонд, т. е. фонд, находящийся в соб ственности общественных объединений, в настоя щее время утратил самостоятельное значение; 2) по условиям использования жилых помещений: а) фонд социального использования — государственный и муниципальный жилищный фонд, предназначенный для распределения гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности по ордерам; б) индивиду альный жилищный фонд — жилищный фонд, при надлежащий гражданам на праве собственности и используемый ими для личного проживания чле нов семьи; в) коммерческий жилищный фонд — жи лищный фонд, относящийся к различным видам собственности, используемый собственниками для получения прибыли по договорам коммерческого найма и аренды; 3) по целевому назначению: а) основной жи лищный фонд — предназначен для проживания граждан; б) вспомогательный жилищный фонд специального назначения, предна значенный для использования в установленном по рядке. Он подразделяется на жилые служебные по мещения и специализированные дома. 2. Виды договора жилищного найма Договор социального найма Требования к предоставляемым жилому помещению Предметом договора найма в домах государ ственного и муниципального жилищного фонда мо жет быть лишь изолированное помещение, пригод ное для постоянного проживания (квартира, часть квартиры, жилой дом, часть жилого дома). Не могут быть самостоятельным предметом дого вора часть комнаты или комната, связанная с дру гой комнатой общим входом (смежные комнаты), подсобные помещения. Жилая квартира — конструктивно обособленная сложная функциональная часть жилого или нежило го строения с жилыми помещениями, предназначен ная и пригодная для постоянного проживания граж дан, имеющая обособленный вход с улицы или площадки общего пользования, имеющая хотя бы два функциональных объема (комнаты) и не имею щая в своих пределах функциональных частей дру гих квартир (мест общего пользования). Частью квартиры является комната — конструк тивно обособленная, неделимая, функциональная часть квартиры. Жилые помещения должны соответствовать установленным законом требованиям: а) должны быть бла гоустроенными; б) должны соответствовать уста новленным санитарным и техническим требо ваниям; в) должны быть по площади размером не менее минимального размера, установленного законодательством (не менее 12 кв. м. жилой площади на одного человека (в Саратовской области от 18 до 20 кв. м. общей площади); г) предоставляемое жилое поме щение должно предоставляться в доме капиталь ного типа и находиться в черте данного насе ленного пункта. Дополнительные требования к жилому поме щению: 1) нельзя заселить одну комна ту лицами разного пола старше 9 лет, если они не являются супругами; 2) при предоставлении жило го помещения должно учитываться также, кому предоставляется данное жилое помещение (инва лидам, пожилым на нижних этажах). Стороны договора найма жилого помещения Если жилищное правоотношение возникает на ос нове договора жилищного найма, то в качестве сто рон в нем выступают наймодатель и наниматель (гражданин). В коммерческом найме в роли нанимателя по общему правилу выступает одно лицо. В то же вре мя граждане, проживающие совместно с нанимате лем, могут, известив наймодателя, заключить с на нимателем договор о том, что все они отвечают перед наймодателем солидарно. В этом случае та кие граждане являются сонанимателями. При социальном найме проживающие совмес тно с нанимателем члены его семьи являются сона нимателями независимо от того, заключили они договор или нет. Круг наймодателей при соци альном найме уже, чем при коммерческом. К членам семьи нанимателя относятся суп руг (супруга) нанимателя, их дети и родители. Дру гие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя, если они про живают совместно с нанимателем и ведут с ним об щее хозяйство. Члены семьи нанимателя участвуют в решении не которых вопросов, в частности, дают согласие на: 1) вселение в жилое помещение других лиц; 2) обмен занимаемого жилого помещения; 3) сдачу жилого по мещения в поднаем; 4) изменение договора найма. Бронирование жилого помещения Бронирование жилых помещений — самостоя тельный институт сохранения права пользования жи лым помещением нанимателем и членами его семьи. В отличие от случаев временного отсутствия граж дан бронирование жилого помещения предпо лагает сохранение его за гражданами в случа ях: 1) при направлении на работу за границу, т. е. за пределы территории Российской Федерации, — на все время пребывания за границей; 2) при выезде на работу в районы Крайнего Севера и в приравненные к ним местности — на все время действия трудового договора, а в случаях, предусмотренных законода тельством, — на все время пребывания в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местнос тях; 3) в других случаях, предусмотренных законо дательством. За нанимателем или членом его семьи брониру ется все жилое помещение, занятое по договору найма, независимо от того, остаются ли там другие члены семьи или они выезжают вместе. Бывшие члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют такое же право на бронирование жи лого помещения, как наниматель и члены его семьи. Бронирование, жилого помещения должно быть произведено гражданами не позднее б месяцев с момента выезда. По истечении этого срока жилое помещение может быть также забронировано за гражданами, если они в судебном порядке не при знаны утратившими право на указанное жилое по мещение. При бронировании жилья наймодателю выдается охранное свидетельство (броня). Срок дей ствия охранного свидетельства (брони) исчис ляется со дня его выдачи. Оно выдается по месту нахождения бронируемого жилого помещения независимо от принадлежности жилого дома. Отказ в его выдаче может быть обжалован в суде. Забронированное жилое помещение учитывается в Книге учета забронированных жилых поме щений. Изменение договора социального найма Изменение жилищных правоотношений может происходить по разным основаниям и затрагивать все элементы правоотношений (субъекты, содержа ние, предмет). Основные случаи изменения договора соци ального найма: 1) по требованию члена семьи нанимателя о разделе жилой площади; 2) по требо ванию разных нанимателей жилых помещений в од ной квартире о заключении единого договора най ма в связи с объединением в одну семью; 3) по требованию члена семьи о замене нанимателя. Наниматель и члены его семьи пользуются равны ми правами, вытекающими из договора социального найма жилого помещения. Условия договора найма могут быть изменены только с согласия всех проживающих (нанимателя и членов его семьи) совершеннолет них членов семьи). Кроме того, необходимо согла сие наймодателя. Обмен жилыми помещениями Наниматель жилого помещения вправе с письмен ного согласия проживающих совместно с ним членов семьи, включая временно отсутствующих, произве сти обмен занимаемого жилого помещения с другим нанимателем или членом жилищно строительного кооператива. Обмен жилыми помещениями производит ся со взаимной передачей прав и обязанностей, вы текающих из договора найма жилого помещения. Соглашение об обмене жилыми помещениями вступает в силу с момента получения ордеров. Отказ в выдаче ордера может быть обжалован в судебном порядке в шестимесячный срок. Обмен жилыми помещениями может быть судом признан недействительным. В отдельных случаях обмен жилого помещения не допускается. Прекращение договора найма жилого помещения и выселение Жилищное законодательство предоставляет право нанимателю жилого помещения с согласия членов се мьи в любое время расторгнуть договор найма. В слу чае выезда нанимателя и членов его семьи на постоянное жительство в другое место договор найма считается расторгнутым со дня выезда. ГК РФ предусматривает обязанность нанимателя по договору коммерческого найма письменно (за 3 ме сяца) предупреждать об этом наймодателя. Расторжение договора найма по инициативе наймодателя и выселение граждан из жилых поме щений допускается лишь по основаниям, установлен ным законом, и только в судебном порядке, кроме случаев выселения из домов, грозящих обвалом. Виды выселения (по ЖК): с предоставлением другого жилого помещения и без предоставления. Без предоставления другого жилого поме щения граждане выселяются в судебном или в ад министративном порядке (с санкции прокурора). Договор коммерческого найма Договор регулируется ГК РФ, а жилищное зако нодательство применяется к нему субсидиарно и только в случаях, указанных в ГК РФ. Коммерческий найм осуществляется в домах (квартирах) граждан и организаций на коммерческих началах, т.е. с целью получения дохода от сдачи жилья, которое находится в их собственности. Он носит срочный характер (может быть заключен на срок не более 5 лет) и плата за жилье устанавлива ется по соглашению сторон. Само понятие коммер ческий наем употребляется только в юридической литературе, а в законодательстве это договор най ма жилого помещения. Наймодателем является собственник жилого помещения или управомоченное им лицо, а нани мателем — гражданин. Предмет договора — изо лированное жилое помещение, пригодное для по стоянного проживания. Пригодность жилого помещения для проживания определяется в поряд ке, предусмотренном жилищным законодатель ством. Благоустроенность не является обяза тельным условием предмета договора. Договор заключается в письменной форме. Приватизация жилых помещений Основные принципы приватизации государственно го и муниципального жилищного фонда в РФ закреп лены в Законе РСФСР О приватизации жилищ ного фонда в РФ , а также в ряде других нормативных актов. Значение для практики имеет постановление Пленума Верховного Суда РФ О некоторых воп росах применения судами Закона РФ О при ватизации жилищного фонда в РФ. Приватизация жилья — бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Право на приватизацию имеют граждане, зани мающие жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фондов, в том числе и ведомственного, по договору найма. Жилые поме щения передаются как в общую собственность лиц, со вместно проживающих в жилом помещении, так и в собственность одного из них, в том числе несовершеннолетних. Приватизация может осуществлять ся как в совместную, так и в долевую собственность. Приватизация осуществляется только в добровольном порядке, по решению всех лиц, имеющих право на приватизацию занимаемого ими помещения. Даже суд не может принудить осуществить приватизацию. Приватизации не подлежат жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежити ях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения. Оформляется приватизация договором пере дачи в собственность жилых помещений. Он заклю чается между гражданином и местной администра цией и не требует нотариального удостоверения, государственная пошлина не взимается. При приватизации жилых помещений несовер шеннолетние обязательно должны быть вклю чены в число собственников. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершен нолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению их законного пред ставителя с предварительного разрешения органа опеки и попечительства либо по инициативе этого органа, жилые помещения, в которых проживают только несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, — по их заявлению с согласия родителей (усы новителей) и органов опеки и попечительства. Если дети остались без родительского попечения и про живают одни в жилом помещении, то договор пере дачи жилого помещения в собственность оформля ется в обязательном порядке в течение 3 месяцев. 3. Правовой режим служебных помещений Служебные жилые помещения предназначают ся для заселения гражданами, которые в связи с характером их трудовых отношений должны про живать по месту работы или вблизи от него. Слу жебное помещение включается в число таковых решением местной администрации. Под них выде ляются, как правило, отдельные квартиры. Они предоставляются по решению администрации предприятия, учреждения, организации, органа уп равления другой кооперативной и иной обществен ной организации, в ведении которых находятся эти помещения. На основании принятого решения гражданину вы дается ордер на служебное жилое помещение и зак лючается письменный договор найма помеще ния на все время его работы, в связи с которой ему предоставлено служебное помещение. Наниматель служебного жилого помещения не имеет многих прав, предоставленных нанимате лю по договору социального найма (право брони ровать, присоединять другую освободившуюся ком нату и т. д.). Рабочие и служащие, прекратившие трудовые от ношения с предприятием, учреждением, организацией подлежат выселению из служебного жилого помещения со всеми проживающими с ними лица ми без предоставления другого жилого помещения. Виды выселения с предоставлением друго го жилого помещения : 1) выселение с предо ставлением благоустроенного помещения; 2) высе ление с предоставлением другого, не обязательно благоустроенного помещения. Граждане выселяются из жилых домов государ ственного и общественного жилищного фонда с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения, если дом, в котором находит ся жилое помещение: 1) подлежит сносу; 2) грозит обвалом; 3) подлежит переоборудованию в нежилой. Если дом, в котором находится жилое поме щение, подлежит сносу в связи с отводом земель ного участка для государственных или общественных нужд, либо дом (жилое помещение) подлежит пере оборудованию в нежилой, выселяемым из него граж данам другое благоустроенное жилое помещение предоставляется предприятием, учреждением, орга низацией, которым отводится земельный участок либо предназначается подлежащий переоборудова нию дом (жилое помещение). В иных случаях сноса дома гражданам, выселяемым из этого дома, другое благоустроенное жилое помещение предоставляет ся предприятием, учреждением, организацией, ко торым принадлежит дом, либо администрацией. Если дом (жилое помещение) грозит обвалом, гражданам, выселяемым из этого дома (жилого поме щения), другое благоустроенное жилое помещение предоставляется по решению администрации. Выселение с предоставлением другого (не обязательно благоустроенного) жилого поме щения осуществляется в случаях: 1) временного переселения граждан при капитальном ремонте; 2) признания ордера недействительным; 3) в случа ях неуплаты квартплаты и коммунальных платежей. Предоставляемое гражданам в связи с выселением другое благоустроенное жилое помещение дол жно отвечать требованиям законодательства, находиться в черте данного населенного пункта и быть размером не менее ранее занимаемого. Если нанима тель занимал отдельную квартиру или более одной комнаты, ему соответственно должна быть предостав лена отдельная квартира или жилое помещение, со стоящее из того же числа комнат. Если наниматель имел излишнюю жилую площадь, жилое помещение предоставляется в размере не менее установленной нормы на одного человека (12 кв. м.), а нанимателю или членам его семьи, имеющим право на дополни тельную жилую площадь и фактически пользовавшимся ею, — с учетом нормы дополнительной площади. Помещение, предоставляемое выселяемому, дол жно быть указано в решении суда о выселении на нимателя, а при выселении в административном порядке — в постановлении прокурора.

0

Лекция 26 «ДОГОВОР АРЕНДЫ»

1. Общие положения договора аренды и его виды Понятие договора аренды Договор аренды (имущественного найма) — соглашение, в силу которого одна сторона — арен додатель (наймодатель), обязуется предоставить другой стороне — арендатору (нанимателю), иму щество за плату во временное владение и пользо вание или во временное пользование, а арендатор обязуется уплачивать арендную плату. Договор аренды — консенсуальный, взаимный и возмезд ный (п. 1 ст. 606 ГК РФ). Существенным условием договора аренды яв ляется его предмет. Предметом могут быть толь ко индивидуально-определенные, непотребляемые и незаменимые вещи, т. к. по окончании срока до говора арендатор должен возвратить имущество в том же виде и состоянии, в котором он его полу чил, с учетом износа. Стороны договора: арендодатель — собствен ник имущества или лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду; арендатор — лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование (граждане и юридические лица, а также государство, национально-государственные, административно-территориальные и муниципальные образования). Форма договора — договор аренды на срок более года, а также, если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока должен быть заключен в простой письмен ной форме. Если в договоре предусмотрен переход в последую щем права собственности на арендованное имуще ство к арендатору, то он заключается в форме, пре дусмотренной для купли-продажи такого имущества. Согласно п. 2 ст. 609 ГК РФ договор аренды не движимости подлежит обязательной государствен ной регистрации в учреждении юстиции. Цена и срок договора аренды не относятся к суще ственным условиям. Срок определяется соглашением сторон, если арендная плата не установлена договором, применяется обычная арендная плата. Виды договора аренды: 1) договор проката; 2) аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа; 3) аренды зданий и сооружений; 4) арен ды жилого помещения; 5) аренды предприятия; 6) договор финансовой аренды (лизинга). Права и обязанности сторон договора аренды Обязанности арендодателя и арендатора установлены законом. Арендатор не имеет права без согласия арендо дателя сдавать арендованное имущество в субарен ду, а также отдавать арендные права в залог и вно сить их в качестве взноса в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ. Каждая из сторон договора аренды вправе требо вать его досрочного расторжения в судебном поряд ке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и договором. Перечень оснований расторжения договора не является исчерпывающим. Одновременно стороны в договоре аренды могут прямо исключить любое из оснований его досрочного расторжения по инициа тиве одной из сторон. Произведенные арендатором отделимые улуч шения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено до говором аренды. В том случае, если арендатор про извел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на воз мещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором. Стоимость неотделимых улучшений арендованно го имущества, произведенных без согласия арен додателя, возмещению не подлежит. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортиза ционных отчислений от этого имущества, являют ся собственностью арендодателя. Такой подход легко объясним, т. к. улучшения проводятся фак тически за счет арендодателя, который по общему правилу должен распоряжаться средствами, отчис ляемыми на восстановление соответствующих объектов. Договор проката По договору проката арендодатель, осуществ ляющий сдачу имущества в аренду в качестве по стоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое иму щество за плату во временное владение и пользование (п.1 ст. 626 ГК РФ). Договор проката являет ся разновидностью договора аренды — двусторонний, возмездный, консенсуальный и публичный. Стороны: арендатор — как правило, выступает гражданин. арендодатель — коммерческие организации, для крторых сдача имущества в аренду явля ется постоянной предпринимательской деятельно стью, т. е. осуществляется в виде промысла, доход от которого становится основным или дополнитель ным источником существования. Предметом может быть только движимое иму щество, которое используется в потребительских целях: в основном предметы бытовой техники, ра дио- и телевизионная аппаратура и пр. Срок не может быть больше 1 года. Форма договора — письменная, без каких-либо условий. Арендная плата по договору проката устанавли вается в виде определенных в твердой сумме пла тежей, которые вносятся периодически или едино временно. Договор аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендода тель предоставляет арендатору транспортное сред ство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. Этот договор является разновидностью договора аренды отдельных видов имущества. Договор должен быть заключен только в письмен ной форме независимо от его срока, путем состав ления одного документа, подписанного сторонами, или обмена документами посредствам связи (почта, телеграф, телетайп). К такому договору не при меняются правила о регистрации договоров аренды. Объект договора — транспортное средство и услуги по управлению им и его технической эксп луатации. Предмет — транспортное средство лю бого вида транспорта, т. е. сложное техническое устройство по перевозке грузов, пассажиров и ба гажа, движущееся в пространстве. По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель представляет аренда тору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по уп равлению им и его технической эксплуатации. Цель договора — получение во владение и поль зование транспортного средства и самостоятельное осуществление его технической и коммерческой эксплуатации. Арендатор вправе без согласия арендодателя сда вать транспортное средство в субаренду, если иное не предусмотрено договором. Договор аренды зданий и сооружений По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное вла дение и пользование или во временное пользова ние арендатору здание или сооружение. Предмет — здания и сооружения, т.е. разновид ности недвижимого имущества. Форма — письмен ная, путем составления одного документа, подпи санного сторонами. Несоблюдение данной формы влечет недействительность договора. В случае, если договор заключен на срок не менее года, он подле жит государственной регистрации и считается зак люченным с момента такой регистрации. Цена относится к числу существенных условий договора — арендная плата, размер которой должен быть предусмотрен договором. Арендная плата за пользование зданиями и сооружениями включает и плату за пользование земельным участком, на ко тором оно расположено. По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить предприятие арендатору за плату во временное владение и пользование в целом как имущественный комплекс, используемый для осу ществления предпринимательской деятельности. Предмет — предприятие как единый имуществен ный комплекс, относящийся к недвижимому имуществу и включающий в себя основные и оборотные средства, права пользования природными ресурса ми, исключительные права, а также права требова ния и долги. Лизинг По договору финансовой аренды (договору ли зинга) арендодатель обязуется приобрести в соб ственность указанное арендатором имущество у оп ределенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей (ст. 665 ГК РФ). Арендодатель в этом случае не не сет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Договором финансовой аренды может быть пре дусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем. Признаки договора лизинга: 1) наличие у арендодателя цели финансирования; 2) приобре тение арендодателем имущества, которое переда ется в лизинг после заключения договора аренды; 3) использование арендатором переданного в ли зинг имущества для предприниматель-ских целей; 4) предоставление имущества по договору лизинга во владение и пользование арендатора. Суще ственными условиями договора являются: предмет, срок договора (срок его действия); цена договора; порядок балан сового учета предмета лизинга. Стороны: лизингодатель, в качестве которого может выступать лизинговая компания, имеющая ли цензию на сдачу имущества в лизинг; лизингопо лучатель — юридическое лицо, осуществляющее предпринима тельскую деятельность, или индивидуальный пред приниматель; продавец имущества, передаваемого по договору лизинга, в качестве которого может выступать любое дееспособное лицо, в собственно сти которого находится данное имущество. Предмет — движимое и недвижимое имущество, любые непотребляемые вещи, исполь зуемые для предпринимательской деятельности (кро ме земельных участков и других природных объек тов). Виды договоров лизинга: 1) в зависи мости от длительности срока договор лизинга под разделяется на типы: долгосрочный — на срок 3 года и более; среднесрочный — на срок от полутора до 3 лет; крат косрочный — менее 1,5 лет; 2) помимо этого на практике лизинг подразделяется на следующие виды: Содержание договора составляют права и обя занности сторон договора. Договор аренды предприятия По договору аренды предприятия арендода тель обязуется предоставить арендатору за плату во временное пользование и владение предприятие в целом как имущественный комплекс, используе мый для осуществления предпринимательской дея тельности. Предметом данного договора является предприя тие как единый имущественный комплекс, относя щийся к недвижимому имуществу и включающий в себя основные и оборотные средства, права пользования природными ресурсами, исключитель ные права, а также права требования и долги. Договор заключается в письменной форме пу тем составления одного документа, подписанного сторонами, с последующей государственной регистрацией после чего он считается заключенным. Существенным условием является предмет и цена (арендная плата). Содержание договора аренды — права и обя занности арендодателя и арендатора.

0

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Договор поручения Понятие и значение договора поручения Договор поручения имеет широкую сферу применения в граж данском обороте. Необходимость в нем возникает в случаях, когда субъекты гражданских правоотношений в силу различных жизнен ных обстоятельств (болезни, отсутствия специальных познаний в отдельных вопросах, длительного отсутствия в месте проживания и др.) не могут сами совершить сделки и иные юридические действия, влекущие для них возникновение, изменение или прекращение граж данских прав и обязанностей и обращаются к помощи других лиц, которые совершают для них эти действия. Таким образом, сущность договора поручения заключается именно в том, что в соответствии с ним одно лицо получает возможность выступать в качестве стороны сделки через другое, специально уполномоченное им на это лицо. По договору поручения одна сторона ( поверенный ) обязуется совер шить от имени и за счет другой стороны ( доверителя ) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершен ной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Договор поручения является консенсуальным , так как считается заключенным в момент достижения соглашения между сторонами. Он может быть возмездным и безвозмездным. Договор поручения считается безвозмездным, если законом, иными правовыми актами или договором поручения прямо не предусмотрена уплата поверенному вознаграждения. Когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, он являет ся возмездным, если договором не предусмотрено иное. Отсутствие в договоре поручения условия о вознаграждении не делает его безвозмездным, если в законе или ином правовом акте предусмотрена выплата пове ренному вознаграждения. Под вознаграждением понимается оплата деятельности поверенного, его услуг, поэтому не является вознаграждением возмещение поверенному необходимых затрат, поне сенных им в интересах доверителя, поскольку в соответствии со ст. 971 ГК РФ поверенный действует за счет доверителя. Возмеще ние поверенному необходимых затрат обязательно в возмездном и в безвозмездном договоре. Договор является двусторонне-обязывающим , так как каж дая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне. Поверенный обязан выполнить поручение и имеет право на вознаграждение, а доверитель обязан уплатить вознаграждение и вправе требовать исполнения поруче ния. Договор поручения является договором о представительстве , так как поверенный действует от имени доверителя, в качестве его пред ставителя. Действия, совершенные поверенным, порождают права и обязанности непосредственно у доверителя. На договор поручения распространяются общие правила о пред ставительстве, поэтому ГК РФ не допускает совершение представителем сделок от имени представляемого (до верителя) в своих интересах и сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично представителем. Особенностью договора поручения является его личный харак тер , взаимное доверие сторон. Утрата лично-доверительного харак тера их взаимоотношений может влечь расторжение до говора любой из сторон без объяснения причин. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно. Сторонами договора поручения доверителем и поверенным могут быть юридические лица и дееспособные граждане. Если дого вор поручения заключается в целях коммерческого посредничества, в качестве поверенных могут выступать только граждане-предпри ниматели и коммерческие юридические лица. Предметом договора поручения является совершение поверен ным юридических действий, влекущих приобретение доверителем каких-либо прав и обязанностей или осуществление уже имеющихся. При этом юридические действия поверенного могут сопровождаться и совершением фактических действий, которые, однако, не имеют самостоятельного значения. Например, поверенному было поручено приобрести жилой дом. В целях совершения сделки (заключения договора купли-продажи жилого дома) поверенный дает объявление о желании приобрести жилой дом, наводит справки о покупателе, осматривает дом и т.д., т.е. совершает ряд фактических действий перед заключением порученной ему сделки. Не могут быть предметом договора поручения такие юридичес кие действия, совершение которых через представителя не допуска ется в силу их сугубо личного характера или прямого указания закона (составление завещания, заключение брака и др.). В соответствии с общими правилами о форме сделок он может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. Письменная форма договора поручения обязательна, если он заключается между юридическими лицами; между юридическими лицами и гражданами; между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. При этом учитывается вознаграждение поверенного и сумму сделки, которую он должен совершить для доверителя. После заключения договора поручения доверитель обязан вы дать поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором действий. Доверенность выдается для подтверждения полномочий поверенного перед третьими лицами, с которыми пове ренный вступает в правоотношения. Срок действия доверенности не может превы шать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения (если речь не идет о нотариальной доверенности, предназначенной для совершения дей ствий за границей). Срок договора зависит от характера поручения. Он может быть заключен с указа нием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания. Срок, указанный в дого воре поручения, определяет период совершения поверенным дейст вий от имени доверителя, но не момент, с наступлением которого поверенный считается допустившим просрочку. Однако если харак тер порученных поверенному действий таков, что они должны быть совершены в точно установленный срок, несоблюдение его рассмат ривается как просрочка. При заключении договора поручения без указания срока поверенному также выдается доверенность, в которой закрепляются его полномочия. Отличие договора поручительства от других договоров Договор поручения имеет сходство с договором подряда, так как эти договоры заключаются с целью выполнения определенных дей ствий в интересах другой стороны. Однако этим сходство между ними исчерпывается. Эти договоры отличаются друг от друга по их предмету. Результат выполненной работы, который может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей, является предметом договора подряда, тогда как предметом договора поручения являются юридические действия поверенного. Вступая в отношения с третьими лицами, под рядчик действует от своего имени, а поверенный от имени доверите ля и др. Договор поручения имеет общие черты и с договором комиссии. Как в договоре поручения, так и в договоре комиссии поверенный и комиссионер совершают по поручению другой стороны юридичес кие действия, но поверенный действует от имени доверителя и пра воотношение возникает между доверителем и третьими лицами, а комиссионер выступает от собственного имени и правоотношение возникает между ним и третьими лицами. Кроме того, договор ко миссии всегда является возмездным, а договор поручения может быть как возмездным, так и безвозмездным. Права и обязанности сторон Поскольку договор поручения является взаимным (двусторонне-обязывающим), доверитель и поверенный обладают правами и на них возлагаются определенные обязанности. Основные обязанности поверенного : 1. Выполнить поручение в точном соответ ствии с указаниями доверителя (в части способов, порядка исполнения поручения, условий и содер жания сделки). Эти указания должны соответствовать требованиям закона (быть правомерными, осуществимыми и конкретными). В противном случае они не могут приниматься во внимание поверенным. Закон допускает возможность отступления поверенного от указаний доверителя при соблюдении следующих условий: = если по обстоя тельствам дела это необходимо в интересах доверителя; = поверен ный не мог предварительно запросить его либо не получил в разум ный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным для того, чтобы исполнение считалось надле жащим. При отсутствии одного из указанных условий неблаго приятные последствия совершенной сделки возлагают ся на поверенного. 2. Выполнить поручение лично. Поверенный может привлечь помощника для совершения вспомогательных, фактических действий (машинистку, грузчиков, водителя и т.д.). За действия помощников поверенный отвеча ет перед доверителем как за свои собственные. Для привлечения помощников согласия доверителя не требуется, если в договоре не предусмотрено иное. От помощника следует отличать заместителя, привлекаемого поверенным для выполнения юридических действий вместо себя. Поверенный вправе передать исполнение полностью или в части другому лицу лишь в случаях и на условиях, предусмотренных для передоверия поручения. Право передачи исполнения дру гому лицу возможно, если это предусмотрено доверенностью или в силу обстоятельств для охраны интересов доверителя. О состоявшемся перепоручении поверенный должен известить доверителя и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия (о его личности, местожительстве и др.). При этом поверенный отвечает только за выбор заместителя, за его ква лификацию. Это означает, что если поверенный добросовестно относился к выбору заместителя, то последний будет сам отвечать перед доверителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. При невыполнении поверенным данной обязанности на него возлагается ответственность за действия заместителя, как за свои собственные. Если возможный заместитель указан в договоре, то поверенный, передоверив ему исполнение поручения, не отвечает перед доверителем за выбор заместителя и за ведение им дел. Доверитель имеет право отвести заместителя, избранного пове ренным. При отводе заместителя поверенный обязан лично испол нить поручение или предложить другую кандидатуру заместителя, так как перепоручение не означает прекращения поручения. 3. Сообщить до верителю по его требованию сведения о ходе исполнения пору чения. Это дает доверителю возможность постоянно быть в курсе дел и в случае необходимости принимать соответствую щие меры и т.д. 4. Без промедления передать довери телю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения (имущество, полученное от третьих лиц, от довери теля для выполнения поручения и не израсходованное им). Также возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек. 5. Представить дове рителю письменный отчет о расходах, выполненных действиях и их результатах с приложением оправдательных документов (расписки, копии счетов, чеков, квитанции и т.п.), если это требуется по условиям договора или поручения. Основные обязанности доверителя : 1. Выдать доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, когда полномочие явствует из обстановки, в которой действует представитель (поверенный). 2. Обеспечить поверенного средствами, необходимыми для ис полнения поручения, (оплатить стои мость проезда, проживания в гостинице, питание, перевозку грузов и т.д.). Оплата издержек не может ставиться в зависимость от успешности действий поверенного. Доверитель обязан возмес тить поверенному фактически понесенные издержки, которые были необходимы для исполнения поручения. Под необходимыми издержками следует понимать такие расходы поверенного, без кото рых поручение не могло бы быть выполнено в соответствии с указа ниями доверителя. 3. Принять все исполненное поверенным в со ответствии с договором (документы, деньги, ценные бумаги и иное имущество), а также доверенность, срок действия которой не истек. 4. Выплатить поверенному вознаграждение, если договор пору чения является возмездным. Договор поручения является возмездным, если обязанность доверителя упла тить поверенному вознаграждение предусмотрена договором пору чения, законом или иными правовыми актами. Например, закон устанавливает возмездность договора поручения, если его заключение связано с осуществлением одной из сторон предпринимательской деятельности, когда договором не предусмот рено иное. Прекращение договора поручения Договор поручения может быть прекращен его исполнением, в случае смерти одной из сторон, признания доверителя или поверенного недееспо собным, ограниченно дееспособным, умершим или безвестно отсут ствующим. Поскольку отношения сторон в рассматриваемом договоре носят лично-доверительный характер, это отражается и на порядке его прекращения. ГК РФ разрешает прекратить его действие во всякое время по одностороннему заявле нию доверителя или поверенного. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. Если поверенный отказался от договора при условии, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, доверитель имеет право на возмещение убытков, вызванных прекра щением договора поручения. Наследники поверенного в случае его смерти известить доверителя о прекраще нии договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя (сохранить его вещи и документы и затем передать доверителю). Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося поверен ным. Доверитель обязан возместить все издержки, понесенные поверенным до прекращения догово ра, и уплатить вознаграждение соразмерно выполненной работе, если договор поручения был возмездным. Пове ренный не имеет права на вознаграждение или возмещение издер жек, которые возникли при выполнении им договора после его пре кращения с того момента, когда он узнал или должен был узнать об отмене поручения. По обязательствам сторон в договоре поручения не допускается правопреемство даже при наличии согласия на это наследников граждан, являющихся субъектами договора поручения, или право преемников юридических лиц. 2. Действия в чужом интересе без поручения Институт, регламентирующий действия в чужом интересе без поручения, появился еще в римском праве и назывался negotorium gestio (ведение чужих дел). Данное обязательство относилось в рим ском праве к разряду квазиобязательств, т.е. обязательств, сходных с договорными. Данному виду обяза тельств придавалось большое значение, поскольку, по мнению римского юриста Ульпиана, для отсутствующих очень важно и выгодно, чтобы не оставаться беззащитными и… не потерять несправедливо свою вещь. К ведению чужих дел относили совершение или прове дение какого-либо одного дела, нескольких дел, а также управление без договора всем имуществом заинтересованного лица. Глава о действиях в чужом интересе без поручения впервые по явилась в российском гражданском законодательстве после приня тия в 1995 г. части второй ГК РФ. Частичная регламентация данного правового института присутствовала в ст. 63 ГК РСФСР 1964 г., предусматривавшей последствия заключения сделки неуполномо ченным лицом или с превышением полномочий, а также в гл. 41, состоявшей из одной статьи и устанавливавшей правила возмещения вреда, причиненного при спасании социалистического имущества. В иных случаях применялись по аналогии последствия, предусмотрен ные для обязательства из неосновательного обогащения. Более по дробно данная проблема разрабатывалась в научной литературе и судебной практике. В действующем ГК РФ нормы о действиях в чужом интересе без поручения сосредоточены в гл. 50, которая следует за главой о договоре поручения, т.к. оба вида обязательств имеют сходное содержание. Они различа ются по основаниям возникновения. Договор поручения это результат согласования воли сторон, выраженной в договоре, а действия в чужом интересе без поручения односторонние действия, не зависящие изначально от воли лица, в интересах которого действия совершаются. В случае одобре ния действий, совершенных в чужом интересе без поручения, со стороны лица, в пользу которого эти действия производились, к обязательству применяются правила о договоре поручения, если произведенные действия носили юридический характер. Для того чтобы действия в чужом интересе без поручения могли превратиться в соответствующее обязательство, необходимо соблюдение следующих условий: 1. Должны предприниматься без поручения, иного ука зания или заранее обещанного согласия лица, в интересах которого они совершаются. Действия без поручения лица, управомоченного на это законом, не подпадают данную категорию. Так же не являются действиями в чужом интересе без поручения действия в интересах других лиц государственных или муниципальных органов, если совершение таких действия является одной из целей их деятельности. 2. Должны вести к получению другим лицом очевидной или вероятной выгоды. Эти действия могут иметь юридический и фактический характер. Юридические действия могут выражаться в заключении сделки в интересах другого лица, исполнении его обязанности; фактичес кие в спасании имущества другого лица от стихийных бедствий и т.п., оказании услуг по хранению. 3. Действия должны быть правомерны ми, и сам интерес не должен быть противоправным. 4. Действия должны совершаться с необходимой по обстоятель ствам дела заботливостью и осмотрительностью. 5. Действия в чужом интересе не должны преследовать какой-либо иной правовой цели, например, дарения. 6. У лица, совершающего дей ствия в пользу другого, не было возможности получить предварительное со гласие на совершение таких действий. Обязательство, возникающее из действий в чужом интересе, является вне договорным и заключается в добровольном целенаправ ленном совершении одним лицом в интересах другого лица фактических или юридических действий без предварительного согласия последнего, направленных на получение этим лицом очевидной или вероятной выгоды и влекущих обязанность указанного лица по воз мещению необходимых расходов, а в ряде случаев и выплаты возна граждения лицу, совершившему данные действия. Сторонами обязательства из действий в чужом интересе без по ручения являются лицо, совершающее действия в чужом интересе, и лицо, в интересах которого такие действия совершаются. Иногда их по терминологии римского права именуют соответственно гестором и доминусом. В качестве субъектов данного обязательства могут выступать любые юридические и физические лица. Не могут являться субъек тами рассматриваемого обязательства только государственные и му ниципальные органы, для которых совершение подобного рода дей ствий входит в цели их деятельности (например, действия по пере расчету пенсий, их перечислению и т.п.). Обычно в качестве гестора выступают лица, обладающие гражданско-правовой дееспособнос тью, однако не исключены случаи, когда действия в чужом интересе совершает и лицо недееспособное или ограниченно дееспособное. Это возможно в тех случаях, когда действия носят фактический характер и не связаны с совершением сделок или иных юридических действий. Например, спасанием чужого имущества может занимать ся как дееспособный, так и недееспособный гражданин. Для доминуса требование о дееспособности также не является обязательным действия могут совершаться и в интересах недее способного лица. Предметом данного обязательства является совершение без по ручения действий юридического и (или) фактического характера в интересах другого лица. Это могут быть правомерные действия самого разнообраз ного характера. Они должны преследовать не запрещенные законодательством цели. К числу юридических действий, совершаемых в чужом интересе, может быть отнесено исполнение обязательства за другое лицо (если это не было ошибкой), заключение сделки и т.п. Действия фактического харак тера, совершаемые в рамках данного обязательства, связаны обычно с необходимостью немедленного предотвращения возможного ущерба (например, спасание имущества при пожаре, наводнении, иных стихийных бедствиях), т.е. такие действия совершаются обыч но при возникновении каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Содержанием обязательства является совокупность прав и обя занностей его участников. Поскольку лицо, в интересах которого совершались действия, обычно узнает об этом после их начала, а иногда и по окончании их совершения, возникновение у него обязан ностей по данному обязательству связано с моментом извещения о произведенных в его пользу действиях. Хотя лицо, действующее в чужом интересе (гестор), действует добровольно и его обязанности никаким образом не определены и отсутствует взаимное соглашение сторон, закон в интересах доминуса устанавливает ряд требований к действиям гестора: ? Совершение действий в интересах доминуса с целью принести ему очевидную или возмож ную выгоду. ? Требуется проявление необходимой по обстоя тельствам заботливости и осмотрительности, не должны сопровождаться грубыми ошибками или небрежностью. Гестор должен производить все дей ствия в соответствии с обычно принятыми в отношении таких дейст вий нормами и правилами, соблюдать необходимые меры предосто рожности, не наносить неоправданного ущерба. Если лицо, действуя в чужом интересе, наносит вред умышленно или в результате грубой неосторожности, оно может быть привлечено к ответственности за нанесенные убытки. При совершении фактических действий в экс тремальных ситуациях вопрос о том, проявил ли гестор должную заботливость и осмотрительность, решается с учетом конкретной ситуации, учитывается возраст, наличие жизненного опыта и спе циальных познаний. ? Извещение о действиях при первой возможности лица, в интересах которого они производились. ГК РФ предпи сывает лицу, действующему в чужом интересе, сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или неодобрении предпринятых действий, если такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересо ванного лица. До сообщения обычно производится минимум неот ложных действий, после чего деятельность без поручения должна быть приостановлена до получения одобрения заинтересованного лица. Данная норма содержит два довольно неконкретных, опреде ляемых каждый раз в зависимости от ситуации, критерия: ра зумный срок и серьезный ущерб. Лицо, действующее в чужом интересе, освобождается от обязан ности ожидания в течение разумного срока, если такое ожидание влечет серьезный ущерб для заинтересованного лица. В случаях, когда действия совершаются в присутствии заинтере сованного лица, требование об извещении не применяется. ? При неодобрении заинтересованным лицом действий гестора последний должен немедленно прекратить их. Иначе все последст вия указанных действий будут возложены на гестора. Исключением из этого правила является ситуация, когда гестор действует с целью предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опас ности. Действия в интересах указанного лица могут совершаться и против его воли. То же самое относится к исполнению обязанности по содержанию кого-либо, она также исполняется независимо от воли того, кто обязан ее исполнять в силу закона или иных правовых оснований. Если родители не обеспечивают содержания ребен ка, третье лицо вправе предоставлять ребенку содержание даже против воли его родителей. ? Гестор обязан, предоставить отчет о полу ченных в результате произведенных действий доходах и понесенных расходах, на основании которого делается вывод о выгодности действий для заинтересованного лица, а также производятся все взаиморасчеты. Он имеет право на возмещение понесенных им расходов и реальных убытков, иногда право на вознаграждение. Доминус обязан возместить необходимые расходы и иной реаль ный ущерб лицу, действовавшему в его интересах. Обязанность по возмещению расходов и ущерба сохраняется в слу чаях, когда действия гестора не были одобрены, но соответствуют всем условиям, установленным законодательством для признания указанных действий действиями в чужом интересе без поручения. Не подлежат возмещению убытки и расходы, понесенные гестором в результате действий в чужом интересе, если эти действия производились уже после получения неодобрения заинтересованно го лица. Обязанность по возмещению расходов и ущерба возникает и тогда, когда предпринимаемые действия не привели к предполага емому результату, хотя возможность достижения такого результата существовала. Закон устанавливает ограничение на возмещение рас ходов и ущерба при предотвращении ущерба имуществу другого лица размер возмещения в таких случаях не должен превышать стоимости имущества. Обязанность по возмещению имеет ограниченный харак тер. Заинтересованное лицо должно возместить не все расходы, про изведенные при совершении действий в его интересе, а только те, которые будут признаны необходимыми. Необходимость расходов определяется в зависимости от конкретной ситуации. Такое правило должно способствовать проявлению гестором осмотрительности, не допущению неразумных затрат при совершении действий в чужом интересе. Ущерб также подлежит возмещению не в полном объеме. Возмещается только реальный ущерб, который может выражаться в потере имущества, причинении вреда здоровью при совершении действий в чужом интересе. Расходы и убытки лица, действовавшего в чужом интересе без поручения, возникшие в результате совершения соответствующих действий после получения одобрения от заинтересованного лица, возмещаются в порядке, предусмотренном для договора того вида, которым охватываются указанные действия. Обязанностью заинтересованного лица является выплата гестору вознаграждения. Она возникает при наличии двух условий: в случаях, предусмотренных законом, соглашением с заинте ресованным лицом или обычаями делового оборота. Например, если договором поручения не предусмотрена прямо обязанность по вы плате вознаграждения, то в договоре доверительного управления она презюмируется. То есть, обязанность по выплате вознагражде ния возникает в силу закона в тех случаях, когда договор, под кото рый подпадают совершаемые действия, предполагается возмездным. обязан ность по выплате вознаграждения, в отличие от возмещения расходов и ущерба, связана с достижением гестором положительного результата, при отсутствии такового права на вознаграждение не возникает. Последствия совершения сделки в чужом интересе сводятся к тому, что обязанности по такой сделке переходят к лицу, в интересах которого она совершена, при наличии двух условий: сдел ка должна быть одобрена заинтересованным лицом (доминусом); другая сторона не должна возражать против перехода прав и обязанностей по сделке на другое лицо или должны иметься доказательства, что контрагенту на момент совершения сделки было известно о заключении этой сделки в чужом интересе, а не в пользу лица, заключающего ее.