0

Лекция 24 «ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ»

1. Понятие обязательства о возмездном оказании услуг По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Данный договор консенсуальный, взаимный, возмездный. Предмет договора — это оказание услуг. В отличие от подрядных отношений, где предме том договора выступает выполненная работа, т. е. результат действий подрядчика, предмет обязатель ства по оказанию услуг состоит из самих действий либо деятельности, а их результат выходит за рам ки предмета договора. Заказчика, конечно, в первую очередь интересу ет результат оказания услуг. Но он зависит не толь ко от действий или деятельности исполнителя, но и в не меньшей мере от качеств самого заказчика, если услуги неразрывно связаны с его личностью, а также от иных обстоятельств, повлиять на кото рые не могут ни исполнитель, ни заказчик. Поэтому надлежащее совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, хотя и не достигшие желаемого результата, будут считаться надлежащим исполнением обязательств по оказанию услуг. Виды договора воз мездного оказания услуг: договор оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иные. Перечень договоров, указанных в ГК РФ, не явля ется исчерпывающим. Выделение законодателем указанных видов дого воров обусловливается тем, что для каждого из ука занных видов создан свой правовой режим. Стороны договора: исполнитель и заказчик. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. Отдельные виды деятельности по возмездно му оказанию услуг подлежат обязательному лицен зированию. 2. Договор перевозки Понятие и виды договора перевозки Транспортные обязательства — это обязатель ства по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также иные обязательства по оказанию транспорт ных услуг, связанных с перевозками: В силу обязательства перевозки перевозчик обя зуется доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а отправитель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются уплатить возна граждение за оказанные транспортные услуги (внес ти провозную плату). Перевозки могут быть классифицированы по раз личным признакам. Различают следующие виды перевозок в зависимости: 1) от вида транспорта: железнодорожные, реч ные, морские, воздушные, автомобильные пере возки; 2) от числа перевозчиков: а) перевозки в мест ном сообщении (когда перевозки осуществляются одним видом транспорта и в пределах одного транспортного предприятия — железной дороги, речного пароходства); б) перевозки в прямом со общении осуществляются по одному документу не сколькими перевозчиками одного вида транспор та (двумя железными дорогами); в) перевозки в прямом смешанном сообщении осуществляются разными видами транспорта несколькими перевоз чиками (железной дорогой и воздушным транспортом). На морском транспорте: перевозки в малом каботаже. Под малым кабо тажем понимается перевозка между двумя россий скими портами, расположенными в одном море; перевозки в большом каботаже. Перевозки между двумя портами РФ, располагающимися в раз ных морях; перевозки в заграничном сообщении. Эти пере возки осуществляются в иностранные порты или из них. На воздушном транспорте: На автомобильном транспорте различают пере возки во внутреннем сообщении и в международ ном сообщении. В зависимости от того, что перевозится, различают виды договоров перевозки: перевозки грузов; перевозки багажа; перевозки пассажиров; перевозки почты. Правовое регулирование перевозок осуществля ется в основном: Гражданским Кодексом, Кодексам торгового мореплавания (КТМ РФ), Кодексом внут реннего водного транспорта, Воздушным кодексом, транспортным уставом железных дорог и соответ ствующими подзаконными нормативно-правовыми актами. Договор перевозки груза — со глашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на полу чение груза лицу (получателю), а отправитель гру за обязуется уплатить за перевозку груза установ ленную плату. Предметом договора выступают доставка, хранение, выдача, погрузка и выгрузка груза. Сторонами договора признаются перевоз чик — транспортная организация, юридическое лицо, железная дорога, автопредприятие, пароход ство, имеющие лицензию на осуществление пере возок; грузоотправитель — юридическое или физи ческое лицо; грузополучатель — третье лицо, которому направлен груз. Договор заключается в письменной форме путем составления единого документа, который оформляет перевозку груза, это может быть транспортная накладная или — на мор ском транспорте — коносамент. Моментом заклю чения договора считается момент вручения груза с сопроводительными документами. Срок договора — это срок, в течение которого груз должен быть доставлен, он считается соблю денным, если груз выгружен или подан под разгруз ку до истечения срока доставки. За перевозку гру зов взимается провозная плата, установленная соглашением сторон или определяется на основании та рифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. Заключение договора перевозки груза подтверж дается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента) или иного документа на груз, предусмотренного соот ветствующим транспортным уставом или кодексом. Перевозочные документы — оформленные в соответствии с предусмотренными правилами доку менты, необходимые при перевозке грузов. При воз душной перевозке договор воздушной перевозки гру за удостоверяется грузовой накладной. Форма грузовой накладной устанавливается специально упол номоченным органом в области гражданской авиации. При перевозке железнодорожным, автомобильным транспортом перевозки осуществляются на основа нии транспортной накладной, оформленной на весь маршрут следования грузов. При перевозке морским транспортом после приема груза для перевозки перевозчик по требованию от правителя обязан выдать отправителю коносамент. Для заключения договора перевозки нужны пред посылки организационного характера. Такими предпосылками могут быть заявки (заказы) грузоотправителей; договоры об органи зации перевозок (годовые, навигационные и др.); в случаях, предусмотренных законом, — админист ративно-плановые акты. Железнодорожная перевозка Договор железнодорожной перевозки оформ ляется накладной, которая является основным пе ревозочным документом. Она сопровождает груз на всем пути его следования и на станции назначения выдается грузополучателю вместе с грузом (грузо сопроводительный документ). Юридическое значение накладной: 1) явля ется обязательной письменной формой договора; 2) доказывает факт заключения договора и вопло щает его содержание; 3) легитимирует лицо на предъявление претензий и исков к транспортной организации, вытекающих из ненадлежащего испол нения договора перевозки. Договор считается заключенным с момента пере дачи груза к перевозке вместе с накладной. Иные перевозочные документы: дорожная ведо мость, вагонный лист, передаточная ведомость при перевозках прямым смешанным сообщением. Эти документы являются документами первичного уче та и имеют доказательственное значение. Тарифы на грузовые перевозки устанавливаются на основе государственной бюджетной, ценовой и тарифной политики в соответствии с Законом о естественных монополиях в порядке, определяемом Пра вительством РФ. Перевозки различаются грузовой и более вы сокой скоростью, а также различают перевозки пас сажирскими поездами и грузобагажом. Срок доставки исчисляется с 24 ч дня приема груза к перевозке, если груз был принят к перевоз ке ранее намеченного дня погрузки, то с 24 ч дня, в который груз должен быть погружен. Груз счита ется доставленным в срок, если на станции назна чения он выгружен средствами железной дороги или если вагон (контейнер) подан под выгрузку сред ствами грузополучателя до истечения установлен ного срока доставки. Ответственность сторон за ненадлежащее испол нение договора перевозки регулируется ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а также соглашениями сторон. Воздушная перевозка Перевозчик — зксплуатант, который имеет ли цензию на осуществление воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты на основа нии договоров воздушной перевозки. Эксплуатант — физическое или юридическое лицо, имеющее право собственности или иное пра во на воздушное судно и использующее его для по летов. Он должен обладать особым сертификатом для совершения полетов. Воздушный кодекс РФ (ВК РФ) разграничивает внутреннюю воздушную перевозку, когда все пункты посадок расположены на территории России, и международную воздушную перевозку, при которой хотя бы один из пунктов посадки находится на территории другого государства. Также выде ляют: местные, прямые и транзитные воздуш ные перевозки. Договор оформляется грузовой (почтовой) на кладной. Наряду с обычной воздушной перевозкой используется договор воздушного чартера. Сущ ность такого договора заключается в предоставле нии фрахтовщиком фрахтователю одного или не скольких воздушных судов (их частей) для воздуш ной перевозки груза или пассажиров и багажа на один или несколько рейсов. Природа такого дого вора аналогична морскому чартеру. Провозная плата рассчитывается по тарифам или по соглашению сто рон. Она взимается за расстояние по кратчайшему маршруту перевозки в соответствии с действующим расписанием либо за расстояние, определенное договором. Срок доставки груза определяется до говором перевозки и правилами воздушных пере возок (расписанием движения самолетов). Морская перевозка На морском транспорте различают перевоз ки в: 1) малом каботаже — перевозка между дву мя российскими портами, расположенными в одном море; 2) большом каботаже — перевозки между двумя портами РФ, располагающимися е разных морях; 3) заграничном сообщении. Эти перевоз ки осуществляются в иностранные порты или из них. Морская перевозка традиционно регулируется диспозитивными нормами. Перевозчиком является пароходство или порт. Договор морской перевозки грузов может быть зак лючен: 1) с условием предоставления для перевозки всего судна, его части или отдельных помещений (трюмов). При этом заключается договор фрахто вания судна или чартер, в силу которого одна сто рона (фрахтовальщик, судовладелец) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю, отпра вителю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа; 2) без такого условия. В этом случае до говор оформляется коносаментом. Коносамент обычно составляется в двух экзем плярах, один из которых остается у перевозчика, а другой выдается отправителю и служит основанием для получения груза, а также платежей по договору с его получателем. Коносамент со ставляется перевозчиком на основании погрузочных документов, подписывается капитаном судна и вы дается отправителю. Он является строго формальной ценной бумагой, распоряжение которой означает пе редачу товара (товарораспорядительный документ). Чартер — консенсуальная разновидность догово ра перевозки. Чартер применяется при перевозках значительных партий или массовых грузов, а коносамент — при небольших по объему перевозках. От чартера отличается договор фрах тования судна на время — тайм-чартер. Он приме няется как при перевозке грузов и пассажиров, так и для иных целей. По своей природе тайм-чартер является договором аренды транспортных средств. Провозная плата (фрахт) определяется по согла шению сторон договора или по тарифу. Сроки доставки грузов устанавливаются в нор мативном порядке и по соглашению сторон. Если они не определены, перевозчик считается выпол нившим свою обязанность в отношении срока при условии, что после погрузки судно сразу же вышло в рейс и двигалось с обычной для него скоростью, обычным путем, которым пользуются торговые суда при аналогичных перевозках. Перевозка в прямом смешанном сообщении Прямой смешанной признается перевозка, в которой участвуют не менее двух видов транспор та, осуществляющих перевозку по единому докумен ту, составленному на весь путь следования. Прямое смешанное сообщение характеризуется двумя признаками: 1) участием в перевозке пере возчиков разных видов транспорта; 2) составлени ем на перевозку одного транспортного документа. В прямое смешанное сообщение включают ся: 1) железнодорожные станции, открытые для операций по перевозкам грузов; 2) морские и реч ные порты; 3) автостанции, аэропорты, предусмот ренные перечнями установленными соответствую щими федеральными органами исполнительной власти в области транспорта. Стоимость работ указывается после их выпол нения в транспортной накладной для взимания стои мости работ с грузополучателей. Общий срок доставки грузов в прямом сме шанном сообщении определяется исходя из сово купности сроков доставки грузов железнодорожным транспортом и транспортом других видов и рас считывается на основании правил исчисления сроков доставки грузов, которые действуют на транспорте соответствующих видов. За несохранность грузов до передачи их в пункт перевалки имущественную ответственность несет сдающая сторона, а после передачи такую от ветственность несет сторона, принявшая груз. Договор перевозки пассажиров и багажа Перевозка пассажиров и багажа осуществляет ся на основании договора перевозки, в силу которого одна сторона (перевозчик) обязуется перевезти пас сажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажи ром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; другая сторона (пассажир) обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа. Договор является взаимным, возмездным, консенсуальным. Договор перевозки пассажиров транспор том общего пользования является также публичным. Заключение такого договора удостоверяется биле том, в котором указываются все существенные условия договора. Форма билета устанавливается в порядке, предусмотренном транспортными уста вами и кодексами. По договору перевозки багажа перевозчик обязан доставить вверенный ему пассажиром ба гаж в указанный пункт назначения и выдать его управомоченному лицу, пассажир обязан уплатить за перевоз обусловленную плату. Не могут принимать ся в багаж взрывоопасные, легковоспламеняющие ся вещества. Договор взаимный, реальный, возмездный, пуб личный. Сдача багажа удостоверяется багажной кви танцией. В пункте назначения багаж хранится бес платно в течение суток. За хранение сверх этого срока взимается плата в порядке, который опреде ляется правилами оказания услуг по перевозке пас сажиров. Багаж, который не востребован в течение 30 су ток со дня прибытия, а также грузобагаж граждан, не востребованный в течение 30 дней с момента письменного уведомления получателя о его прибы тии, подлежит реализации в порядке, предусмот ренном законом. Договор транспортной экспедиции Договор транспортной экспедиции — согла шение, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждена) и за счет другой сто роны (клиента — грузоотправителя или грузополу чателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связан ных с перевозкой груза. Договор является взаимным и возмездным. Поми мо этого он может быть консенсуальным (в случае, когда экспедитор организует выполнение экспеди ционных услуг); реальным (в случае, когда экспе дитор организует выполнение экспедиционных услуг с вверенным ему грузом). Стороны договора: клиент — субъект, которому оказываются услуги; экспедитор — субъект, оказы вающий услуги клиенту. В качестве клиентов по до говору могут выступать любые лица (прежде всего отправитель и получатель груза, а также его соб ственник), заинтересованные в получении экспеди ционных услуг. Экспедитором может быть только предприниматель (коммерческая организация или физическое лицо), получивший лицензию на осуще ствление транспортно-экспедиционной деятель ности. Экспедитором может быть как специализиро ванная организация, так и обычный перевозчик (например, структурное подразделение транспортно го предприятия). Экспедитор вправе привлечь к ис полнению своих обязанностей других лиц, если иное не предусмотрено договором экспедиции. Предмет договора — услуги, связанные с пе ревозкой груза. Они делятся на основные (по орга низации перевозок, включая заключение договора перевозки) и дополнительные, которые могут ох ватывать любые вопросы, касающиеся транспортировки груза. Договор может быть заключен как на полное, так и на частичное транспортно-экспедиционное обслу живание. Договоры могут быть разовые — для вы полнения разовых экспедиционных поручений — и длительные, которые заключаются при наличии постоянной потребности в транспортно-зкспедиционном обслуживании. Форма договора — простая письменная. Его срок определяется соглашением сторон. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей. Ценой договора является вознаграждение экспе дитора, которое определяется соглашением сто рон.

0

Лекция 23 «ДОГОВОР ПОДРЯДА»

1. Общие положения о договоре подряда По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее резуль тат заказчику, а заказчик обязуется принять резуль тат работы и оплатить его. Договор подряда является консенсуальным, двусторонним, возмездным. Сторонами договора являются заказчик и под рядчик, в их качестве могут выступать как гражда не, так и организации. Подрядчик вправе привлечь к исполнению сво их обязанностей субподрядчиков, при этом он ста новится генеральным подрядчиком, который несет ответственность перед заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподрядчи ком и перед субподрядчиком — за ненадлежащее исполнение договора заказчиком. Заказчик вправе с согласия генподрядчика зак лючать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. Законом или договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика выпол нить работу лично. На стороне подрядчика могут одновременно выступать несколько лиц. Объектом договора является выполнение опре деленной работы. Договор подряда заключается на из готовление или переработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Цена работы или способ ее определения указы ваются в договоре. В случае ее отсутствия она оп ределяется посредством составления сметы. При выполнении подрядных работ в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, она имеет силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. При определении цены в нее включается возмещение издержек под рядчика и причитающееся ему вознаграждение. В договоре предусматриваются начальный и конеч ный моменты выполнения работы. По соглашению могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы. За просрочку сроков вы полнения работ подрядчик несет ответственность, в том числе и за просрочку промежуточных сроков. Порядок выполнения работы определяет, каким об разом будет производиться работа. Работа выполняет ся из материалов подрядчика его силами и средствами, возможно выполнение подряда из материалов заказчи ка. Подрядчик отвечает за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Особенностью договора подряда является то, что подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выпол ненной работы до ее приемки заказчиком. 2. Виды договора подряда Договор бытового подряда Договор бытового подряда — вид договора под ряда, в силу которого одна сторона (подрядчик), осу ществляющая предпринимательскую деятельность в сфере оказания бытовых услуг, обязуется выпол нить по заданию гражданина (заказчика) определен ную работу, предназначенную удовлетворять быто вые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Особенности договора бытового подряда: 1) регулируется не только нормами ГК РФ, но и За коном РФ О защите прав потребителей , где: а) урегулированы сроки выполнения работы, которые стороны могут лишь уменьшить; б) пре дусмотрена законная неустойка при просрочке выполнения работы; в) установлен более корот кий срок, общий срок предъявления требова ний о качестве — 6 месяцев (здания и сооруже ния — 2 года) и указаны сроки для устранения недостатков — 20 дней, если более короткий срок не установлен в договоре; 2) заключается для удов летворения бытовых и иных личных потребностей. Заказчик пользуется правами покупателя; 3) явля ется публичным договором. Публичным призна ется договор, заключенный коммерческой органи зацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которые такая организация должна по харак теру своей деятельности осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратился. Коммерческая орга низация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публич ного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами; 4) для заказчика предусмотрены дополнительные гаран тии; 5) предусмотрены более широкие возможности компенсации за казчику последствий обнаруженных недостат ков; 6) при укло нении заказчика от принятия работы подрядчик вправе по истечении 2 месяцев после предупреж дения заказчика продать результат работы, тогда как в общем порядке — по истечении 1 месяца и пос ледующего двукратного предупреждения. Договор строительного подряда Договор строительного подряда — соглашение, в силу которого подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика оп ределенный объект либо выполнить иные строитель ные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Заказчиками могут быть любые физические и юридические лица. Подрядчиками могут быть строительные, строймонтажные организации, инди видуальные предприниматели, имеющие лицензию на строительную деятельность. Предметом договора строительного подряда является результат выполненных работ по стро ительству, реконструкции, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Цена и срок, существенные условия догово ра строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ — это соглашение, по ко торому подрядчик-проектировщик, изыскатель обя зуется по заданию заказчика разработать техничес кую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Изыскательские работы — составная начальная стадия проектирования. Изыскания проводятся с целью технико-экономического обоснования вы бора района и конкретного места строительства, комплексного изучения природных условий района, возможностей использования местных строительных материалов, источников водоснабжения, транспорт ного сообщения и т. д. Особенность таких договоров состоит в том, что результат работы воплощается в определенных документах. Связь со строительным подрядом про является в том, что в начале строительства проводят ся изыскательские работы, результат которых являет ся основой технико-экономического обоснования строительства, необходим для составления проекта. Стороны договора: исполнитель (подрядчик) и заказчик. В качестве заказчика может выступать любое физическое или юридическое лицо. В каче стве подрядчика выступает специальная проект ная организация, индивидуальный предпринима тель, имеющий лицензию на эти работы. Существенные условия: стороны, их права и обязанности, предмет, цена работ, сроки их вы полнения, порядок сдачи и приемки. Предметом является выполнение изыскательских и проектных работ и их результат в виде документа ции, проект строительства. Изыскательские работы завершаются передачей результатов инженерно-гео логических, топографо-геодезических, инженерно-экологических и других работ. Подрядные работы для государственных нужд По государственному контракту на выполне ние подрядных работ для государственных нужд (государственный контракт) подрядчик обя зуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характе ра работы и передать их государственному заказчи ку, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Данные работы предназначены для удов летворения потребностей РФ и ее субъектов и фи нансируются за счет средств соответствующих бюд жетов и внебюджетных источников. Виды работ: строительные, проектные, другие, связанные со строительством и ремонтом объектов работы. Стороны: государственный заказчик и подрядчик. Заказчиком может выступать государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционны ми ресурсами, или организация, имеющая право рас поряжаться такими ресурсами. Государственные за казчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, установленном соответствующими бюдже тами. Цель заказов — реализация федеральных и межгосударственных целевых программ (развитие сети транспорта, строительство крупных объектов). Подрядчиком по государственному контракту мо жет быть любое юридическое или физическое лицо, имеющее статус предпринимателя и необходимую лицензию на выполнение соответствующего вида ра бот. Выбор конкретного подрядчика производится на конкурсной основе путем подрядных торгов. Предмет договора — это результат строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со строительством и ремонтом работ. В контракте конкретно определяются объем и виды предстоящих работ. Существенные условия договора: 1) цена. В договоре должны быть конкретно оговорены стоимость предстоящей работы, а также размер и порядок фи нансирования и оплаты работ; 2) срок. В контракте в обязательном порядке должны быть определены сроки начала и окончания работ, а по желанию сторон — и другие сроки; 3) условие о способах, обеспечивающих ис полнение сторонами их обязательств. Государственный контракт заключается в пись менной форме в виде отдельного документа и подписывается сторонами. Он заключается после обязательного предварительного проведения под рядных торгов. Договор на выполнение НИОКР и технологических работ Согласно договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязует ся провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологи ческих работ — разработать образец нового изде лия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Такие договоры являются са мостоятельным видом договоров, и они — консенсуальные, возмездные, двусторонне-обязывающие. Особенность этих договоров в том, что риск слу чайной невозможности исполнения договоров на вы полнение научно-исследовательских, опытно-конст рукторских и технологических работ несет заказчик. Стороны договора: исполнитель — научно-ис следовательские, конструкторские и технологичес кие организации, и заказчик — в его качестве могут быть любые граждане и организации. Предметом договоров являются научно-техни ческие исследования, представляющие собой про дукт интеллектуальной деятельности. Договор заключается в письменной форме по средством составления и подписания одного доку мента. Цена определяется по соглашению сторон.

0

Лекция 22 «ДОГОВОРЫ МЕНЫ, ДАРЕНИЯ И РЕНТЫ»

1. Договор мены и дарения По договору мены одна сторона обязуется пе редать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. Товаром могут быть любые вещи, кроме изъятых из оборота или ограниченных в обо роте. Объекты, изъятые из оборота, — прямо указанные в законе объекты, нахождение которых в обороте не допускается, а ограниченными в обо роте признаются объекты, которые могут принад лежать лишь определенным участникам оборота, либо нахождение в обороте которых допускается лишь по специальному разрешению. Договор мены является консенсуальным. Каждая сторона в данном договоре является продавцом то вара и одновременно его покупателем. Стороны: граждане и юридические лица. Цена договора — стоимость каждого из встреч ных предоставлений. По общему правилу обменива емые товары предполагаются равноценными. Если стороны признают обмен не равнозначным, произ водится уплата разницы в ценах. Срок договора оп ределяется по соглашению сторон. Договор мены, исполняемый в момент совершения, а также сделки между гражданами на сумму менее 10 МРОТ могут заключаться в устной форме. Все остальные догово ра мены должны облекаться в письменную форму. Договор дарения — гражданско-правовое согла шение, по которому одна сторона (даритель) безвоз мездно передает (либо обязуется передать) другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к тре тьему лицу либо освобождает или обязуется освобо дить другую сторону (одаряемого) от имущественной обязанности перед собой либо перед третьим лицом. Основанием договора дарения является намерение передать имущество безвозмездно. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречно го обязательства договор не признается дарением. Предметом дарения являются следующие юриди ческие действия: прощение долга; перевод долга; при нятие на себя исполнения обязательства. В качестве предмета данного договора могут также выступать различные имущественные права, которые носят дво який характер: либо обязательственный (права требо вания к какому-либо лицу), либо вещный. Стороны: даритель и одаряемый. Таковыми мо гут быть граждане, юридические лица и государство. Форма договора зависит от предмета, субъектов и цены. Договора дарения недвижимого имущества заключаются в письменной форме и подлежат обя зательной регистрации. Обязательная письменная форма требуется в следующих случаях: 1) если да рителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ; 2) если договор содержит обещание дарения в будущем. Все другие реальные договоры дарения могут зак лючаться в устной форме, в том числе путем совер шения сторонами конклюдентных действий. 2. Договор ренты По договору ренты одна сторона (получатель рен ты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обя зуется в обмен на полученное имущество периодиче ски выплачивать получателю ренты в виде определен ной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (ст. 583 ГК РФ). Договор ренты — реальный, возмездный и односторонне-обязывающий. Стороны: покупатель ренты и плательщик рен ты. В качестве таковых могут выступать граждане и юридические лица. При этом получателями рен ты могут быть только граждане. Договор ренты подлежит нотариальному удосто верению, а договор, предусматривающий отчужде ние недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит государственной регистрации. Согласно ст. 586 ГК РФ рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооруже ние или другое недвижимое имущество, передан ное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя иму щества. При передаче под выплату ренты земель ного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства пла тельщика ренты приобретает право залога на это имущество. Виды ренты: постоянная рента (выплачивается бессрочно), пожизненная рента (выплачивается на период до смерти рентополучателя), рента на усло виях пожизненного содержания с иждивением. Пожизненная рента По договору ренты допускается установление обязан ности выплачивать ренту на срок жизни получателя рен ты (пожизненная рента) либо на период жизни другого указанного им гражданина (п. 2 ст. 583 ГК РФ). Предметом данного договора может быть любое движимое и недвижимое имущество, способное к участию в гражданском обороте. Пожизненная рента не передается по наследству, не передается путем уступки права требования. Законом допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не предусмотрено договором пожизнен ной ренты. В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты перехо дит к пережившим его получателям ренты, если до говором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя рен ты обязательство выплаты ренты прекращается. Пожизненная рента выплачивается в денежной сумме в течение всей жизни. Размер пожизненной ренты относится к одному из существенных усло вий договора и соответственно должен быть обяза тельно в нем оговорен. Он не может быть меньше минимального размера оплаты труда, выплачивае мого по окончании каждого календарного месяца. Одним из оснований прекращения обязательства по выплате постоянной ренты является смерть ее получателя. В период жизни получателя ренты до говор может быть расторгнут по соглашению сто рон, в том числе путем предоставления отступного, посредством снижения долга, а иногда и по одно сторонней инициативе получателя ренты. Рента на усло виях пожизненного содержания с иждивением По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты — гражданин — передает принадлежащие ему жилой дом, кварти ру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обя зуется осуществлять пожизненное содержание с иж дивением гражданина и указанного им третьего лица (ст. 601 ГК РФ). Обязанность по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потреб ностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также уход за ним. Договором может быть предусмотрена оп лата плательщиком ренты ритуальных услуг. В договоре должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее двух МРОТ. Договором может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина пе риодических платежей в деньгах. Плательщик дол жен обеспечить надлежащее состояние предостав ленного имущества. Обязательство пожизненного содержания с ижди вением прекращается смертью получателя ренты. В случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, пе реданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных законом. При этом плательщик рен ты не вправе требовать компенсацию расходов, по несенных в связи с содержанием получателя ренты.

0

Лекция 21 «ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ»

1. Понятие и виды договора купли продажи Понятие договора купли продажи Купля-продажа — договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а по купатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. Договор — двусторонний, возмездный, консенсуальный. Форма договора в общих положе ниях не предусмотрена, поэтому применяются об щие правила о сделках. Виды договора купли-продажи: 1) розничная купля-продажа; 2) поставка товаров; 3) поставка то варов для государственных нужд; 4) энергоснабжение; 5) продажа недвижимости; 6) продажа предприятий. Содержание договора — его условия. Они счи таются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Для отдельных видов купли-продажи установлены тре бования о необходимости согласования более ши рокого круга условий. Условие о товаре. Считается согласованным, если содержание договора позволяет определить наименование и количество товара. Количество товара. Оно предусматривается в определенных единицах измерения либо в денеж ном выражении. Это условие может быть согласо вано путем установления в договоре лишь порядка определения количества товара. Условие о количе стве является существенным. Если договор не по зволяет определить количество товара, он считает ся незаключенным. Ассортимент товара. Ассортимент — соотно шение товара по размерам, видам, моделям и дру гим признакам. Он согласовывается сторонами. Если ассортимент не определен и не установлен порядок его определения, а из обязательства вытекает, что товар должен быть в ассортименте, продавец впра ве передать покупателю товар в ассортименте, ис ходя из потребностей покупателя, которые были из вестны продавцу на момент заключения договора или отказаться от исполнения договора. Цена на несоответствующие товары должна быть согласована. Качество товара. Оно должно соответствовать договору купли-продажи. Оно может быть опреде лено образцом и (или) описанием. Обязательные требования к качеству могут быть предусмотрены законом. Соглашением сторон могут быть установ лены повышенные требования к качеству. Гарантия качества: законная и договорная. По законной товар должен быть в пределах разумно го срока пригоден для целей, для которых такие товары обычно используются. Качество определя ется на момент передачи товара, если договором не определено иное. При договорной продавец предоставляет гарантию качества в течение опре деленного договором времени. Гарантийный срок — срок, в течение которого продавец гарантирует пригодность использования товара для целей, установленных договором. Начи нает течь с момента передачи товара. Может быть продлен, если товар не может быть использован из-за обнаруженных недостатков при условии опове щения об этом продавца. Комплектность товара — определенный на бор товаров. Обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров одновременно, если иное не вытекает из договора или из существа обязательства. Права и обязанности сторон договора Продавец обязан передать товар в таре и упаков ке, если иное не предусмотрено в договоре или если товар по своему характеру не требует упаковки. Продавец обязан передать покупателю то вар: 1) предусмотренный договором купли-прода жи в срок, установленный договором, а при отсут ствии такого срока — в разумный или семидневный срок после требования. Договором может быть предусмотрено его исполнение к строго опреде ленному сроку; 2) одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности и отно сящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.). Неисполнение продавцом этой обязанно сти после назначения ему разумного срока для устранения допущенных нарушений дает покупате лю право отказаться от исполнения договора и по требовать возмещения убытков; 3) свободный от любых прав третьих лиц кроме случаев, когда по купатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Эта обязанность считается невыполненной, если продавец передал товар, об ремененный правами третьих лиц либо их притя заниями, которые впоследствии признаны право мерными; 4) в количестве, предусмотренном по договору; 5) в ассортименте, т. е. по видам, цве там. В случае несоответствия ассортимента поку патель вправе отказаться от принятия товара и его оплаты (либо требовать возвращения оплаты); 6) передать товар, качество которого соответствует договору. Если условия отсутствуют, продавец должен передать товар, пригодный для использо вания. При передаче товара ненадлежащего каче ства (если недостатки не были оговорены продав цом) покупатель вправе потребовать от продавца: а) соразмерного уменьшения покупной цены; б) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; в) возмещения своих затрат по устранению недостатков. Если недостатки суще ственные, то покупатель вправе отказаться от ис полнения договора и потребовать возврата упла ченной суммы либо потребовать замены товара ненадлежащего качества; 7) товар, соответствую щий условиям договора о комплектности; 8) товар в таре и упаковке. Исполнение обязанности о передаче товара Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 1) вручения товара покупателю или ука занному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 2) пре доставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному до говором, товар готов к передаче в надлежащем ме сте и покупатель в соответствии с условиями дого вора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем мар кировки или иным образом. С этой обязанностью связаны правовые послед ствия: соблюдение срока исполнения договора, пе реход к покупателю риска случайной гибели или порчи товара. Если из договора не вытекает обязанность про давца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. Права и обязанности покупателя Покупатель вправе требовать: 1) передачи то вара, предусмотренного договором; 2) уменьше ние покупной цены или расторжения договора, если продавец передал товар свободным от прав третьим лицам и при этом покупатель не знал и не должен был знать о их правах на этот товар; 3) от казаться от исполнения договора, если продавец отказывается передать проданный товар; 4) отка заться от товара, если продавец не передал при надлежности или документы, относящиеся к товару, в указанный срок; 5) передачу недостающего ко личества товаров, если продавец передал его в меньшем количестве, чем определено догово ром. А если он уже оплачен, то — возвращения уп лаченной суммы. Покупатель имеет встречные обязанности по отношению к обязанностям продавца: 1) принять предложенный товар, если у него нет права требо вать замены товара или отказа от исполнения дого вора. При этом, если иное не предусмотрено зако ном или договором, он должен совершить действия для обеспечения передачи товаров. Нарушение по купателем условия о принятии товара дает продав цу право потребовать от покупателя принять товар либо расторгнуть договор. В этих случаях продавец может потребовать от покупателя возмещения убыт ков; 2) оплатить товар по цене, предусмотренной договором, а если цену нельзя определить исходя из условий договора, то по цене, которая при срав нимых обстоятельствах обычно взимается за анало гичные товары. Эта обязанность выполняется путем передачи продавцу покупной цены определенной денежной суммы. Обязанность по оплате товара можно разделить на две обязанности покупателя: 1) за свой счет совершить подготовительные действия, необходимые для осуществления платежа (открыть специальный банковский счет, информировать продавца о своих банковских реквизитах и др.); 2) произвести соб ственно платеж покупной цены. Способ платежа устанавливается договором купли-продажи в соот ветствии с обязательными предписаниями закона. Если иное не предусмотрено законом или дого вором, покупатель обязан оплатить товар полнос тью непосредственно до или после передачи ему товара. Соглашением сторон договора может уста навливаться предварительная оплата товара. Предварительная оплата Предварительная оплата товара производится до его передачи покупателю в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии — в разумный срок. Установление подобного условия является своеобраз ной гарантией интересов продавца. Нарушение усло вия о предварительной оплате дает продавцу право задержать передачу товаров либо потребовать растор жения договора и возмещение убытков. Если же предварительная оплата произведена не полностью, продавец может задержать или отказать ся от передачи неоплаченной части товаров. Поку патель, не получивший предварительно оплаченных товаров, может потребовать передачи ему оплачен ного товара или возврата суммы платежа. Также покупатель имеет право на получение про центов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Эти про центы взыскиваются со дня установленной догово ром передачи товара до дня фактической передачи товара покупателю или возврата ему предваритель ной оплаты за непереданный товар. Договором мо жет быть предусмотрено, что проценты начисляют ся на сумму предварительной оплаты товара со дня получения этой суммы продавцом от покупателя. Продажа товаров в кредит и в рассрочку Оплата должна производиться непосредственно до или после передачи покупателю товара. Условие о продаже товара в кредит означа ет предоставление покупателю отсрочки платежа после передачи ему товара. При этом момент пла тежа определяется в соответствии с договором или на основании норм ГК РФ. При оплате товара, про данного в кредит, покупатель обязан оплатить то вар через определенное время после передачи в срок, предусмотренный договором, а при отсут ствии этого срока — в разумный срок после заклю чения договора, при этом минимальная продолжи тельность последнего не должна превышать 30 дней с момента передачи товара покупателю. Договором может быть предусмотрена обязан ность покупателя уплачивать проценты со дня передачи товаров. Если договором не предусмотрено иное, то до оплаты товара он считается в залоге у продавца. Если товары, которые должны оплачиваться в кре дит, не переданы покупателю, он вправе не произ водить оплату товара, а также потребовать растор жения договора и возмещения убытков. Нарушение условия об оплате в кредит дает про давцу право требовать возврата неоплаченного то вара. Рассрочка Одним из случаев продажи товара в кредит яв ляется договор купли-продажи товара в рас срочку. В этом случае оплата товара также производится через какое-то время после его пе редачи покупателю (т. е. в кредит), но не едино временно, а по частям. Существенными усло виями такого договора являются: 1) цена товара; 2) порядок платежей; 3) сроки платежей; 4) раз меры платежей. При отсутствии в договоре хотя бы одного из на званных условий договор признается недействи тельным. Особенность договора купли-прода жи с рассрочкой платежа состоит в том, что уплата покупателем более чем 50% цены товара сужает права продавца в случаях последующих задержек оплаты. Продавец уже не сможет требовать возвра та неоплаченной части товара или расторжения до говора. Но и в этом случае продавец имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенных товаров, а также требовать возмещения убытков. Другим случаем продажи товара в кредит (в том числе с рассрочкой платежа) является договор куп ли-продажи с условием сохранения права собственности за продавцом. Это условие яв ляется случайным и применяется лишь тогда, когда стороны специально его оговорили. Сохранение права собственности на товар за про давцом возможно исключительно при продаже то вара в кредит. Установление в договоре такого ус ловия налагает на покупателя ряд дополнительных обязанностей. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им другим способом, если иное не предусмотрено в законодательстве или в договоре или не вытекает из свойств и назначения товара. Следовательно, продавец, который имеет право требовать возврата товара, получает дополнитель ные гарантии защиты своих прав и интересов. Если товар не будет оплачен покупателем в срок, установленный договором, или не наступят иные обстоятельства, обусловленные договором, прода вец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором. Например, если покупателю предоставлено право отчуждать товар, то продавец не вправе требовать от него его возврата. 2. Договор розничной купли-продажи Общие положения и виды договора Договор розничной купли-продажи — самый рас пространенный вид договора купли-продажи и представляет согла шение, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже то варов в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанно го с предпринимательской деятельностью. Это публичный договор. Публичной офертой признается предложение товара в его рекламах, ка талогах и описаниях, обращенных к неопределен ному кругу лиц, если оно содержит все существен ные условия договора. Моментом заключения договора будет момент выдачи продавцом покупа телю кассового или товарного чека или иного доку мента, подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено договором, законом или иными условиями. Продавцом по договору может выступать только предприниматель (индивидуальный или коллективный — коммерческая организация), осуществляющий деятельность по продаже това ров в розницу. Предметом договора могут быть любые вещи, не изъятые из оборота, как определяемые родовыми признаками, так и индивидуально-определенные, используемые для личного, семейного, домашнего или иного потребления, не связанного с ведением предпринимательской деятельности. Цена договора розничной купли-продажи при знается его существенным условием. Срок договора определяется самими сторонами и является обычным условием договора, но приобретает существенный характер в договорах куп ли-продажи товара в кредит с рассрочкой платежа. Виды договора розничной купли-продажи: 1) с условием о принятии товара покупателем в опре деленный срок, в течение которого товар не мо жет быть продан другому покупателю. Неявка поку пателя или несовершение им необходимых действий для принятия товара могут рассматриваться продав цом как отказ покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором. В цену то вара включаются дополнительные расходы продав ца для обеспечения передачи товара в определен ный срок, если иное не предусмотрено договором или законом. 2) продажа товаров по образцам зак лючается на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом. Об разцом товара считается не только его экземпляр, но и описание (каталог). Договор считается испол ненным в момент доставки товара в место, указан ное в договоре, если оно не определено — в место жительства покупателя. 3) продажа товаров с ис пользованием автоматов. Владелец автоматов обя зан довести до покупателей информацию о продав це товаров посредством помещения сведений о наименовании продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые не обходимо совершить покупателю для получения то вара. Договор считается заключенным с момента совершения покупателем данных действий. 4) С ус ловием о доставке то вара покупателю продавец обя зан в установленный договором срок доставить то вар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано — в место жительства гражданина или место нахождения юри дического лица, являющихся покупателями. Такой вид договора считается исполненным с момента вручения товара покупателю. Информационная обязанность продавца Предоставление информации о товаре — важная обязанность продавца. Указанная обязан ность существует еще до момента заключения со ответствующего договора. Этой обязанности кор респондирует право покупателя, которое возникает в момент, когда он выразил свое намерение приоб рести тот или иной товар. Данная обязанность вытекает из публичного ха рактера розничной купли-продажи. Предостав ляемая информация должна быть полной и достоверной. На основе полученных сведений покупатель должен суметь выбрать необходимый ему товар, поэтому информация должна соответ ствовать действительности и предоставляться в пол ном объеме. Согласно закону О защите прав по требителей и правилам продажи отдельных видов товаров информация в обязательном порядке должна содержать: 1) наименование товара; 2) фирменное наименование (наименование) и ме сто нахождения изготовителя товара, место нахож дения организации (организаций), уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техничес кое обслуживание товара; 3) обозначение стандар тов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; 4) сведения об основных потребительских свойствах товара; 5) правила и ус ловия эффективного и безопасного использования товара; 6) указание на гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара. Гарантийный срок — срок, в течение которого продавец гаранти рует пригодность использования товара для целей, установленных договором, или для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Гарантия распространяется на все составляющие ча сти товара, если иное не предусмотрено договором. Гарантийный срок начинает течь с момента переда чи товара; 7) данные о сроке службы или сроке год ности, если он установлен для конкретного товара, а также сведения о необходимых действиях покупа теля по истечении указанных сроков и возможных последствиях невыполнения таких действий; 8) цену и условия приобретения товара. Все эти сведения доводятся до потребителя в тех нической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, маркировкой или иным способом. По общему правилу покупатель до заключения договора может осмотреть товар и (или) потребо вать проверки его свойств (демонстрации). Это так же охватывается обязанностью продавца информи ровать покупателя о товаре. Информация должна доводиться до сведения по купателя на русском языке, а дополнительно по усмотрению продавца. Сообщение информации на иностранном языке без перевода на русский язык расценивается как непредоставление информации. Неисполнение продавцом возложенной на него обязанности признается необоснован ным уклонением от заключения договора роз ничной купли-продажи и дает покупателю право требовать возмещения убытков. Если договор был заключен, несмотря на отсутствие у по купателя необходимой информации о товаре, он вправе в пределах разумного срока его расторгнуть и взыскать с продавца причиненные ему убытки. В случае спора в связи с недостатками приобре тенного товара бремя доказывания факта непредо ставления продавцом необходимой информации о товаре и причинной связи между этим обстоятель ством и возникновением недостатков возлагается на покупателя. Качество товара Продавец обязан передать покупателю товар, ка чество которого соответствует условиям договора купли-продажи. Условия о качестве товара устанавливаются самими сторонами или могут быть предусмотрены в законе. Такие требования предусматриваются для продавца-предпринимателя. Качество может быть определено образцом и (или) описанием. При отсутствии в договоре условия о каче стве продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых он обычно ис пользуется. Если покупатель при заключении дого вора сообщил продавцу о целях, для которых он собирается использовать этот товар, то он должен n быть пригоден для использования в соответствии с этими целями. Качество товаров не может быть неизменным, поэтому устанавливается период времени, в тече ние которого оно будет сохраняться. Устанавлива ются специальные гарантийные сроки, сроки год ности и сроки службы товара. Гарантийный срок — период времени, в тече ние которого товар должен быть пригодным для целей его обычного использования. Срок годности — установленный нормативным актом период, по истечении которого потребляемый товар считается непригодным для использования по назначению и не может быть реализован. Срок службы также определяет период безопас ного использования товара, но, в отличие от срока годности, он устанавливается в отношении непот ребляемых товаров длительного пользования, мо жет измеряться не только единицами времени, но другими единицами измерения. Срок службы уста навливается изготовителем товара самостоятельно. По общему правилу продавец отвечает только за недостатки товара, которые возникли до его переда чи покупателю, либо по причинам, возникшим до это го момента. Распределение бремени доказывания это го факта между сторонами связано с наличием гарантии качества на товар. Если ее нет, покупатель обязан доказывать, что недостатки возникли до мо мента передачи ему товара (или по причинам, возник шим до этого момента). Если же на товар установлена гарантия качества, то для освобождения от ответствен ности продавец вынужден доказывать, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю. При отсутствии гарантийного срока недостатки дол жны быть обнаружены в разумный срок, но в преде лах 2 лет со дня передачи товара, если более дли тельный срок не установлен договором. При наличии гарантийного срока либо срока годности — в тече ние этого срока. В случае предоставления товара ненадлежа щего качества, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель вправе по сво ему выбору потребовать от продавца: 1) сораз мерного уменьшения покупной цены; 2) безвозмезд ного устранения недостатков товара в разумный срок; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. При обнаружении существенных недостатков по купатель вправе: 1) отказаться от исполнения дого вора и требовать возврата уплаченной стоимости; 2) потребовать замены товара ненадлежащего ка чества товаром, соответствующим договору. Существенными являются недостатки: неуст ранимые, которые не могут быть устранены без несо размерных расходов или затрат времени, выявляемые неоднократно, проявляемые после их устранения. 3. Договор продажи недвижимости Договор купли-продажи недвижимости — со глашение, в силу которого продавец обязуется пе редать в собственность покупателя земельный уча сток, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. Существенные условия договора: 1) пред мет договора — недвижимость. Она характеризу ется прочной связью с землей, большой стоимос тью, непотребляемостью при использовании. В договоре продажи недвижимости должны быть четко указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе дан ные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в со ставе другого недвижимого имущества; 2) цена в договоре продажи недвижимости также отно сится к существенным условиям. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом со ответствующей части земельного участка или пра ва на нее. Форма договора письменная, оформляется составлением одного документа, подписывающе гося сторонами. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность. Переход права собственности подлежит государственной регист рации. Сторонами договора являются продавец и покупатель. В качестве продавца выступает собственник недвижимости, действующий непосредственно или через своего представителя. Участниками договора продажи недвижимости на стороне как продавца, так и покупателя могут выс тупать любые субъекты права. Но если в качестве продавца выступает государственное или муници пальное унитарное предприятие, обладающее пра вом хозяйственного ведения или оперативного уп равления, оно имеет лишь ограниченные права по распоряжению закрепленным за ним имуществом и не вправе продавать недвижимое имущество без согласия собственника. Учреждение же может от чуждать только то недвижимое имущество, которое приобретено за счет доходов от разрешенной уста вом деятельности и учтено на отдельном балансе. При продаже недвижимости в процессе привати зации действуют специальные правила, предусмот ренные законодательством о приватизации. Передача недвижимости осуществляется путем под писи сторонами передаточного акта или иного до кумента о передаче. Обязанность продавца передать недвижимость покупателю считается исполненной пос ле вручения этого имущества покупателю и подписа ния сторонами соответствующего документа о пере даче. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, пре дусмотренных договором, считается отказом продав ца от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя — обязанности принять имущество. Подписание акта о передаче недвижимости име ет значение для определения момента, когда риск случайной гибели переходит к покупателю. Принятие покупателем недвижимости, не соответ ствующей условиям договора продажи недвижимос ти, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение дого вора. 4. Особенности продажи жилых помещений Сделки с объектами жилого фонда регулируются нор мами ГК РФ и Жилищного кодекса (ЖК РФ). При прода же жилых помещений есть небольшие особенности. Предметом договора могут быть приватизирован ные либо приобретенные в собственность в ином со ответствующем законодательству порядке помещения, а также квартиры в домах жилищно-строительных (жи лищных) кооперативов, паенакопления за которые ко дню совершения сделки выплачены полностью. Стороны должны достигнуть договоренности об отчуждаемом жилом помещении, его характеристи ках, месте нахождения (адрес), этажности, площади. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квар тиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жи лым помещением после его приобретения покупате лем, является перечень этих лиц с указанием их прав на использование продаваемым жилым помещением. В обязательном порядке должно быть закреплено право несовершеннолетних членов семьи собствен ника (сособственника) на проживание и использо вание вновь приобретаемым жилым помещением. Цена жилого помещения — также существенное условие договора. Если договор продажи заключен не собственни ком жилого помещения или не покупателем, то в данном договоре указываются основания, по ко торым определенное в договоре лицо (лица) дей ствуют от имени продавца или покупателя. Копии договоров по отчуждению жилой площади должны предоставляться в органы опеки и попечи тельства в месячный срок с момента выдачи разре шения на совершение сделки. Право собственности у покупателя возника ет с момента государственной регистрации договора. Переход права собственности под лежит государственной регистрации. Оно считается зарегистрированным со дня внесения за писей в Единый государственный реестр прав. Если право продавца ограничено (обременено), то это отражается в договоре. При отсутствии в дого воре указаний на наличие таких обременении име ется основание для отказа в государственной регист рации договора продажи, т. к. лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, со ставило документ без указания этих условий. Когда договор зарегистрирован раньше — при об ращении за государственной регистрацией перехо да права на жилое помещение — не требуется по вторного представления документов, копии которых были приобщены к делу в качестве правоустанав ливающих документов при государственной регист рации договора продажи. Исключением являются подлинные экземпляры зарегистрированного дого вора. Для регистрации договора продажи жилого поме щения, приобретенного продавцом в порядке насле дования или дарения, требуется предоставление справки из налогового органа об уплате продавцом налога на наследство или дарение. При продаже жилых помещений с публичных торгов (в том числе в порядке обращения взыскания на арестованное имущество) продавцом имущества должника является специализированное учреждение, имеющее право совершать сделки с недвижимостью, с которым заключен договор о проведении публичных торгов. 5. Договор продажи предприятия Продажа предприятия — соглашение, в силу ко торого продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс (за исключением прав и обязанностей, ко торые продавец не вправе передавать другим лицам). Предприятие — единый и обособленный имуще ственный комплекс, признаваемый недвижимостью и используемый для ведения экономической дея тельности. Договор обладает следующими характеристика ми: 1) консенсуальность (моментом заключения договора является достижение соглашения между сторонами, а не передача имущества); 2) возмездность (передача имущества по договору происхо дит взамен уплаты соответствующей покупной цены); 3) взаимность (по договору обе стороны обладают и правами и обязанностями). Стороны — продавец и покупатель — обычно предприниматели: граждане или коммерческие организации. При продаже государственных муниципальных предприятий — соответствующие фонды имущества. Предметом признается имущественный комп лекс, используемый для осуществления предприни мательской деятельности, в состав этого комплек са входят здания, сооружения, земельные участки, инвентарь, сырье, продукция, право требования и долги, право на обозначение, фирменное наиме нование, товарный знак. Состав и стоимость предприятия определяют ся в договоре на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установ ленными правилами такой инвентаризации. Договор заключается в письменной форме пу тем составления одного документа, подпи санного сторонами с последующей его государст венной регистрацией после чего он считается заключенным. Продавец или по купатель несут солидарную ответственность по включенным в состав предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без согласия кре дитора. 6. Договор поставки Понятие, стороны, предмет договора По договору поставки поставщик, осуществляю щий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, произво димые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Сторонами в договоре являются поставщик и покупатель. В качестве поставщика может быть гражданин или коммерческая организация. Поставщик либо сам производит поставляемую продукцию, либо приоб ретает ее. Покупателем могут быть любые лица, кроме граждан, которые приобретают товар для нужд, направленных на удовлетворение личных по требностей. Предмет договора поставки — это любые вещи и предметы, находящиеся в гражданском обороте и не изъятые из него. Предметом поставки должен быть именно тот товар, который поставщик либо производит, либо продает. Цель покупки товара — для предпринимательской деятельности или иной, не связанной с личным использованием. Существен ным условием поставки является срок передачи то варов, т. к. заключение и передача, как правило, не совпадают. Цена договора не относится к суще ственным условиям договора, и она определяется по соглашению сторон. Форма договора поставки — письменная. В случае заключения договора между гражданином и предпринимателем на сумму менее 10 минималь ных размеров оплаты труда может заключаться в устной форме. Обязанности поставщика и покупателя предусмотрены действующим законодательством и могут определяться договором. Односторонний отказ от договора поставки (или его изменение) допускаются в случаях суще ственного нарушения его условий одной из сто рон: 1) поставка товаров ненадлежащего качества с не достатками, которые нельзя устранить в приемле мый для покупателя срок; 2) неоднократная про срочка товаров. Договор поставки — договор, по которому по ставщик-предприниматель обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупае мые им товары покупателю для использования в хо зяйственных целях. Поставка производится путем отгрузки поку пателю или лицу, указанному в качестве получателя. Отгрузочные разнарядки — указания покупателя поставщику об отгрузке товара получателям, содер жание отгрузочной разнарядки и срок ее направле ния покупателем поставщику определяются догово ром, если срок не предусмотрен, не позднее чем за 30 дней до наступления периода поставки. При непредставлении отгрузочной разнарядки поставщик вправе отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты. Необходимые расходы покупателя подлежат возмещению поставщиком. Расчеты произво дятся платежными поручениями. Многооборотная тара и средства пакетирования должны быть возвращены в порядке и сроки, уста новленные законом или договором. Другая тара воз вращается, если это предусмотрено договором. С учетом предпринимательского характера дого вора поставки ответственность за его нарушение строится на началах риска. Поэтому в случае нару шения обязательств либо ненадлежащего выполне ния обязательств ответственность может насту пать как по вине, так и без вины. Формы ответственности: возмещение убытков (ст. 524 ГК РФ), уплата неустойки (ст. 521 ГК РФ). Расторжение договора возможно на основа нии: непредставления покупателем разнарядки по отгрузке, невыборки в установленный срок, постав ки недоброкачественных и некомплектных товаров. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контрак та на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним догово ров поставки товаров для государственных нужд. Государственными нуждами признаются оп ределяемые в установленном законом порядке по требности РФ или субъектов РФ, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источ ников финансирования. По государственному кон тракту на поставку товаров для государственных нужд поставщик обязуется передать товары государ ственному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обес печить оплату поставленных товаров. Государственный контракт заключается на основании заказа государственного заказчи ка на поставку товаров для государственных нужд, принятого поставщиком. 7. Договор контрактации По договору контрактации производитель сель скохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйствен ную продукцию заготовителю — лицу, осуществляю щему закупки такой продукции для переработки или продажи (контрактанту). Контрактант в свою очередь обязуется принять и оплатить эту продукцию. Сторонами договора являются: 1) продавец, т. е. производитель продукции; 2) заготовитель, т. е. контрактант, в качестве которого могут высту пать как коммерческие, так и некоммерческие юри дические лица. Предметом договора может быть любая продук ция сельскохозяйственного производства (растение водства, животноводства, звероводства, в том чис ле пушного и т. д.) для последующей переработки или продажи а также для помещение ее в госу дарственный фонд — резерв (т. е. на хранение). Цена не является существенным условием дого вора контрактации, ее определение производится по общим правилам, которые предусмотрены для купли-продажи. Срок договора относится к числу его существенных условий. Договор контрактации заключается в письменной форме. Обязанности заготовителя и производителя предусмотрены ст. 536 и ст. 537 ГК РФ. Ответственность устанавливается в виде неу стойки, пени, штрафа, возмещении убытков. 8. Договор энергоснабжения По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (по требителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплатить ее и обеспечить установленный режим и безопасность потребления энергии (энергоносителей) (п. 1 ст. 539 ГК РФ). Гражданское законодательство относит договор энергоснабжения к отдельному виду договора куп ли-продажи, поскольку по своему экономическому содержанию он представляет собой возмездную передачу имущества в собственность. Данный до говор — консенсуальный, возмездный, взаимный. Он относится к числу публичных договоров. Стороны договора — энергоснабжающая орга низация (например, электростанция, производитель или перепродавец газа) и абонент (потребитель), которым может быть как юридическое лицо, так и гражданин. Предмет договора — энергия и энергоносители, т. е. вещества, выделяющие энергию в процессе их использования. Исходя из содержания п. 2 ст. 548 ГК РФ следует, что также предметом договора энерго снабжения могут быть нефть, нефтепродукты, вода, причем этот перечень является открытым. Цена договора определяется утвержденными госу дарством тарифами, устанавливаемыми Федеральной и Региональной энергетическими комиссиями. Согласно п, 2 ст. 540 ГК РФ договор с гражданином (для бытового потребления) считается заключенным на неопределенный срок, если иное не вытекает из договора. В отношениях с юридическим лицом срок, как правило, устанавливается. Для заключения договора необходимы предпо сылки: 1) наличие у абонента отвечающего уста новленным техническим требованиям энергопринимающего устройства и другого необходимого обо рудования; 2) энергопринимающее устройство дол жно присоединяться к сетям энергоснабжающей организации; 3) обеспечение учета потребления (п. 2 ст. 539 ГК РФ). Энергоснабжающая организация обязана по давать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, которое предусмотрено договором, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами; подать энергию и газ надлежащего каче ства, соответствующего государственным стандартам или требованиям договора. В том случае, если або нентом является гражданин, то в обязанности постав щика входит обеспечение надлежащим техническим состоянием электросетей, приборов учета потребле ния энергии, если иное не установлено законом. Абонент обязан: 1) своевременно и правильно оплачивать принятую энергию; 2) соблюдать уста новленный договором режим потребления; 3) обес печить безопасность эксплуатации энергетических сетей, приборов, оборудования, обеспечить надле жащее техническое состояние приборов и оборудо вания; 4) незамедлительно сообщать об авариях, по жарах и других обстоятельствах, которые могут вызвать разрушение или неправильную работу обо рудования энергосистемы; 5) соблюдать правила техники безопасности. Ответственность сторон: граждане-потребите ли несут ответственность при наличии вины; потре битель-предприятие несет ответственность незави симо от вины; энергоснабжающая организация несет ответственность за перерыв в работе при на личии вины. За просрочку оплаты энергоснабжаю щая организация взыскивает неустойку. Сторона, нарушившая обязательства или договор, должна возместить другой стороне причиненный этим ре альный ущерб.

0

Лекция 20 «ВИДЫ ДОГОВОРОВ»

К лассификация договоров представляет собой деление их на определенные группы с учетом различных критериев свойств и признаков договоров, позволяющих выявить сходство или различия. 1. По характеру общественных отношений , на возникновение которых направлен договор: a. Имущественные договоры в отношении материальных благ (купля-продажа, оказание услуг и т.п.). b. Организационные — договоры, которые создают определенные предпосылки для возникновения имущественных предпосылок, не связаны с переходом имущественных прав. 2. По времени возникновения правоотношений или способу заключения договора: a) Консенсуальные для заключения договора достаточно достичь соглашения по всем существенным условиям договора (лат. consensus — согласие). b) Реальные кроме соглашения по всем существенным условиям договора для его заключения необходима передача предмета договора. 3. По характеру распределения прав и обязанностей сторон : = Односторонне обязывающие (простые) у одной стороны только права, у другой только обязанности (договор займа — заимодавец вправе требовать возврата долга, а у заемщика обязанность возвратить долг). = Двусторонне обязывающие (сложные) у обеих сторон возникают и права и обязанности (договор купли-прода жи). 4. В зависимости от наличия встречной обязанности другой стороны: Возмездные стороны обязываются к предоставлению друг другу встречного удовлетворения (купля-продажа, страхование, имущественный найм и т.п.). При предоставлении каж дой стороной равноценного имущества возмездность приобретает характер эквивалентности. Безвозмездные имущественному предоставлению одной стороны не отвечает обязанность другой предоставить встречную ценность (дарение). Некоторые договоры в силу закона могут быть как безвозмездны ми, так и возмездными (поручение, хранение, заем). Деление догово ров на возмездные и безвозмездные имеет значение, в частности, для решения вопроса об имущественной ответственности сторон. Ответ ственность лица, не извлекающего из договора материальной выго ды, в некоторых случаях менее строгая, чем ответственность стороны, заключающей договор в своем интересе. От такого лица нельзя требовать, чтобы оно производило расходы по принятию особых мер предосторожности, на охрану имущества и т.п. 5. По субъекту, в пользу которого совершается договор: в интересах участника договора в пользу третьего лица должник исполняет обязанность не кредитору, а третьему лицу, не являющемуся стороной договора. По общему правилу, право требовать исполнения по договору имеет контрагент, однако возможны ситуации, когда такое право возникает у лица, не участвовавшего в заключении договора. Подоб ные договоры называются договорами в пользу третьего лица. В целях защиты интересов третьего лица установлено, что с того момента, когда оно выразит должнику намерение воспользоваться своим правом по договору, стороны не могут рас торгать или изменять заключенный ими договор без согласия третье го лица. Если же третье лицо откажется от права, предоставленного ему по договору, кредитор может сам воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. 6. По юридической направленности и последствиям : а) Основные предполагают достижение конкретных целей, отвечающих истинным интересам сторон. б) Предварительные договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить основной договор на условиях, предусмотренных в предварительном договоре. Суть предварительного договора, который должен обязательно предшествовать основному, состоит в том, что стороны обязуются в будущем заключить соглашение о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на обусловленных предварительным договором условиях. Функция предварительного договора состоит в планировании дея тельности его участников. Предварительный договор может быть за ключен как между юридическими лицами, так и между гражданами. Содержание предварительного договора обязательно включает в себя наименование основного договора, который будет заключен, и названы его стороны. Если подобный договор прямо не предусмотрен действующим законодательством, то его сущность должна быть объяснена с указанием кредитора и должника. В предварительном договоре должен быть также указан предмет основного договора (кредитный договор — сумма кредита; договор поручения — характер поручаемых юридических дейст вий, и т.д.). Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора. Если форма основного договора не установлена, предварительный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор, а также по общим основаниям прекращения обязательств. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного дого вора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Кроме того, сторона, необоснован но уклоняющаяся от заключения основного договора, должна воз местить другой стороне причиненные этим убытки. Размер убытков доказывается потерпевшей стороной. Убытки включают реальный ущерб (расходы, которые уже произведены или будут произведены для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества), а также упущенную выгоду (неполученные доходы, ко торые потерпевший мог бы получить при обычных условиях граж данского оборота, если бы его право не было нарушено). 7. По степени необходимости заключения договора : ~ Свободные заключение договора зависит только от воли сторон. ~ Обязательные одна из сторон обязана заключить договор и не вправе отказываться или изменить его условия в силу закона или иных установленных другими нормативными актами правил. К случаям обязательного заключения договора законодательством отнесены: публичный договор; договор присоединения; предварительный договор; иные, предусмотренные законом. 8. Публичный договор на передачу товара, оказание услуг, выполнение работ, которые коммерческая организация обязана заключить с любым потребителем по его требованию (розничная торговля, услуги связи, транспорт общего пользования, медицинское обслуживание и т.п.). Условия данного договора одинаковы для всех потребителей, если иное не установлено законом (например, обслу живание специальным магазином для ветеранов, малоимущих). Публичный договор характеризуется двумя основными признаками: ~ Он может быть заключен только коммерческой организацией, т.е. занимающейся предпринимательской деятельностью. ~ Деятельность по своему характеру должна быть публичной, т.е. предложение должно адресоваться к неограниченному кругу лиц. Публичный договор имеет свои особенности: ? при заключении договора не может даваться предпочтение одному лицу перед другими; ? цена товара и другие условия договора должны быть одинаковы для всех; ? при наличии товара или возможности оказать услугу, коммерческая организация не вправе отказать в заключение договора; ? при необоснованном отказе в заключение публичного договора возможно побуждение к его заключению или возмещение убытков, причиненных его незаключением. Правила, обязательные для сторон при заключении публичного договора, могут содержаться в типовых договорах, положениях и иных документах, издаваемых Правительством РФ в случаях установленных законом. Эти типовые договоры имеют существенное отличие от договора присоединения. Оно состоит в том, что договор присоединения отстраняет от определения условий договора только одну сторону, а типовой договор в рассматриваемом случае устанавливает содержание договорных прав и обязанностей сторон публичного договора не зависимо от их воли. Перечень публичных договоров, приведенный в ГК, является примерным. Публичный договор может заключаться как с гражда нами, так и с юридическими лицами. Таким образом, понятием пуб личных охватывается гораздо большее число договоров, чем поняти ем договоров, о которых идет речь в законе О защите прав потре бителей , поскольку в сфере действия этого закона только дого воры, заключаемые с гражданами в целях удовлетворения их потреб ностей в товарах и услугах; закон не распространяется на предпри нимателей (как на физических, так и на юридических лиц, приобре тающих продукцию, товары для предпринимательских целей, а также на юридических лиц, приобретающих товары или использующих результаты работ для удовлетворения собственных нужд, даже если они были приобретены в сфере бытового обслуживания или розничной торговли). Правительство РФ может издавать в случаях, предусмотренных законом, правила, обя зательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). Закон не допускает отказа коммерческой организации от предоставления потребителю определенных това ров, услуг, выполнения для него соответствующих работ при нали чии у нее возможности такого предоставления. Необоснованное уклонение от заключения публичного договора влечет за собой не благоприятные последствия: заинтересованная сторона вправе об ратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора. Разногласия сторон по отдельным вопросам публичного договора могут быть переданы потребителем на рассмотрение суда независимо от согла сия на это коммерческой организации. 9. Присоединения условия договора определены одной из сторон в формулярах или других стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Определенной спецификой обладают так называемые договоры присоединения. Это договоры, условия которых определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Поскольку в договорах присоединения одной стороной обычно является коммерческая организация, а другой потребитель, т.е. сторона более слабая, закон предоставляет присоединившейся стороне права расторжения или изменения заключенного ею договора, если он хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обремени тельные для присоединившейся стороны условия, которые она исхо дя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий до говора. Указанное правило имеет ограничение. Так, когда требование о расторжении или об изменении договора предъявлено стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей пред принимательской деятельности, оно не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать усло вия, на которых заключает договор. 10. Смешанные заключаемые гражданами и юридическими лицами договоры, включающие условия (элементы) сразу нескольких различных договоров, предусмотренных законом. Регулирование правоотношений по таким договорам осуществляется правилами, применяемыми к каждой составляющей договора. Новое в гражданском законодательстве относительно видов договоров: ? появились новые виды договоров: рента, лизинг, довери тельное управление, факторинг, франчайзинг, коммерческая концессия, продажа недвижимости, а также договоры присоеди нения, публичный и предварительный; ? из ранее известных видов договоров выделены договоры на выполнение научно-исследовательских и технологических работ, на оказание возмездных услуг, договор транспортной экспедиции; ? по-новому систематизированы традиционные гражданско-правовые договоры: ранее самостоятельные договоры постав ки товаров и контрактация отнесены к числу договоров купли-продажи; ? в разделах ГК, посвященных отдельным видам договоров, выделен раздел Общие положения (например, в разделах о купле-продаже, ренте, аренде).

0

Лекция 19 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА»

1. Правила заключения договора Заключение договора — это процесс подготовки, со гласования и закрепления условий договора, в котором выделя ют три стадии: подготовительную (в этот период ведется поиск надежно го партнера, определяются лица, которые будут вести перего воры с ним, а также время и место переговоров); ведение переговоров между сторонами (относительно воз можности заключения договора и его условий); оформление достигнутых соглашений. Д ля того чтобы соглашение между двумя субъектами породило права и обязательства сторон, должен быть заключен договор соответствующей закону формы, а это в свою очередь предполагает достижение соглашения сторон по всем существенным условиям договора. Предпосылкой для заключения договора является предложение (оферта) одной стороны (оферент) заключить договор и согласие (акцепт) другой (акцептант) принять это предложение. Если другая сторона выдвигает иные условия, это означает отказ от первоначального предложения и в то же время новое предложение; первоначальные оферент и акцептант как бы меняются ролями. Предложение заключить договор называется офертой, направлено конкретному лицу (одному или нескольким); если оно отвечает определенным требованиям; содержит все существенные условия, относящиеся к данному виду договора, т.е. характеризоваться определенностью своего содержания; выражает намерение заключить договор. Офертой может служить проект договора, письмо или любой документ, направленный с использованием применяемых и признаваемых в деловой практике способов связи, в том числе направление заказов, т.н. гарантийных писем. Однако не любое предложение вступить в договор может быть признано офертой. Чтобы отвечать свойствам оферты, предложение должно быть, во-первых, достаточно определенным и, во-вторых, выражать намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключив шим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта может быть конкретной — направлено конкретному лицу или обращенной к неопределенному кругу лиц публичная оферта. Чаще всего публичная оферта имеет место в тех случаях, когда предложение заключить договор доводится до сведения публики посредством объявлений, афиш, торговых каталогов, рекламной, маркетинговой деятельности и т.п. Однако точно таким же способом может доводиться до публики и такое предложение вступить в дого вор (например, договор продажи), которое не обладает признаками оферты. Публичную оферту необходимо отличать от предложения делать оферты, обращенного к неопределенному кругу лиц. Основным отличием собственно оферты от предложения делать оферту является наличие в предложении существенных условий договора конкретного вида. Обычная реклама или иное предложение, хотя и направленное неопределенному кругу лиц, но содержащее существенные условия договора и выражает волю стороны, давшей рекламу заключить договор с любым, кто ответит, рассматривается как оферта. Реклама, не содержащая существенных условий договора, является только приглашением направить оферту. Поэтому любой документ, направленный на основании такой рекламы, имеет значение оферты при наличии в нем существенных условий предполагаемого договора. Оферент не вправе отозвать свое предложение, и связан сроком, установленным для ответа на него, называемого акцептом, если иное не предусмотрено самой офертой, не следует из существа предложения или обстановки, в которой она сделана. В этом проявляется безотзывность оферты с момента ее получения адресатом (ст.436). Нарушение этого правила может повлечь возникновение обязанности возместить убытки, понесенные другой стороной в связи с принятием оферты. Оферта утрачивает силу в следующих случаях: при получении ответа акцептанта с отклонением предложения заключить договор; при получении акцепта на иных условиях; по истечении срока для акцепта, указанного в оферте. Акцепт может быть выражен в различной форме: в письменном виде; в форме молчания, если это предусмотрено законом, следует из обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон; совершение определенных конклюдентных действий (предварительная оплата счета, отгрузка товара, предусмотренного офертой и др.). Акцепт может быть отозван в соответствии с законом в случае: если отзыв направлен до получения акцепта оферентом; если отзыв получен оферентом одновременно с акцептом. Срок акцепта: может быть указан в оферте; предусмотрен законом или иным нормативным актом; в письменной оферте или в законе может быть не определен, однако законодательством установлено, что акцепт в подобных случаях должен быть получен в течение нормально необходимого для этого времени; на оферту в устной форме ответ должен быть сделан немедленно (оплата покупки при розничной торговле). Акцепт, направленный своевременно, но полученный с опозданием, не считается опоздавшим. Однако немедленное уведомление оферентом об опоздании акцепта не порождает правовых последствий, договор считается незаключенным. Опоздавший акцепт может быть принят при письменном сообщении оферента о принятии его и договор счи тается заключенным. В соответствии с принципом свободы договора нельзя обязать какую-либо сторону заключить договор. Однако законодатель установил из этого правила исключение и установил определенные порядок и сроки заключения договоров в обязательном порядке. Одним из способов заключения договора, предусмотренного законом, является проведение торгов. Законом может быть предусмотрен вид договоров, заключаемых только путем проведения торгов в форме аукциона или конкурса, закрытых или открытых. Предметом торгов могут быть вещи или права. Договор на торгах может заключаться как по воле сторон, так и в случаях, прямо указанных в законе. Закон возлагает на участников торгов обязанность внесения за датка в размере, сроки и порядке, которые указываются в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату, он возвращается также лицам, которые участвовали в тор гах, но не выиграли их. При заключении договора с лицом, выиграв шим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет испол нения обязанности по заключенному договору. Если в договоре не указано место его заключения, он признается заключенным в месте жительства гражданина или нахождения юридического лица. Из положений гражданского законодательства следует, что моментом заключения договора является: момент получения акцепта лицом, направившим оферту; момент передачи имущества; момент государственной регистрации договора, если это предусмотрено законом. 2. Порядок изменения и расторжения договора З аключенный договор может быть изменен или расторгнут. Принцип свободы договора дает возможность участникам соглашения по своему усмотрению изменить условия или расторгнуть действие договора. При этом не допускается одностороннее изменение условий договора или его расторжение. Данное положение, закрепленное в законе, обеспечивает стабильность договорных отношений. Исключение из этого правила к случаям осуществления предпринимательской деятельности. При изменении условий или расторжении договора стороны должны руководствоваться положениями самого договора или закона, относящимися к этим действиям. В случае недостижения соглашения и отсутствия оснований для одностороннего изменения договора или отказа от его исполнения, договор может быть изменен или расторгнут в судебном порядке. Основанием для этого может служить существенное нарушение условий договора, которое может выражаться в причинении нарушением ущерба, который не позволяет добросовестной стороне получить то, на что она рассчитывала при заключении договора. Расторжение договора осуществляется в соответствии с правилами о прекращении обязательств. В порядке исключения основанием расторжения договора может быть решение суда. Главным поводом расторжения договора по этому основанию служит существенное нарушение договора другой стороной. Односторонний отказ от договора может иметь место лишь в случаях, когда он допускается законом или соглашением сторон. Если изменение или расторжение договора обусловлено сущест венным нарушением его одной из сторон, другая вправе требовать возмещения убытков, причиненных таким изменением или растор жением. Законодательство содержит также правило о допустимости изменения или даже расторже ния договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В частности, к таким изменениям относятся резкие изменения рыночной конъюнк туры, которые стороны не могли предвидеть (например, резкий рост цен на сырье, из которого должна производиться поставляемая про дукция). Стороны, заключившие договор, могут попытаться достичь со глашения о приведении договора в соответствие с существенно из менившимися обстоятельствами или о его расторжении. Однако если этого сделать не удалось, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора при одно временном наличии следующих условий: 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинте ресованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имуществен ных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4) из обычаев делового оборота или существа договора не выте кает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сто рона. Законодательством установлено, изменение или расторжение договора должно быть оформлено в той же форме, в какой оформлялся договор, если из закона, договора и обычаев делового оборота не вытекает иное. Все, что исполнено по договору до момента его изменения или расторжения, не подлежит возврату, если законом, соглашением сторон или обычаев делового оборота не предусмотрено другое.

0

Лекция 18 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ»

1. Принципы и значение договора в гражданском праве Понятие и значение договора Б ольшое количество правоотношений субъектов гражданского права осуществляется в виде договоров, синонимом которого является контракт. Договор является тем необходимым средством, с помощью которого опосредуется широкий круг общественных отношений в сфере товарно-денежного оборота. Договор является разновидностью сделки юридического факта. Договор используется не только в сфере гражданского обо рота, но и в трудовых отношениях, экономике, политике, меж дународных отношениях, социальной сфере, сфере культуры. Значение гражданско-правового договора: договор уникальное средство обеспечения порядка и стабильности в экономическом обороте (возможность заключения договора создает уверенность у субъектов гражданского правоотношения в том, что их интересы могут быть осуществ лены, реализованы и защищены, а возникшие изменения могут быть учтены при его исполнении); это форма соблюдения интересов субъектов гражданских правоотношений и основная форма осуществления предприни мательской деятельности, обеспечивающая реализацию продук тов и обмен материальными благами в предпринимательской деятельности; изучение договорной практики позволяет оперативно выя вить тенденции и своевременно реагировать на возникшие по требности в тех или иных товарах и услугах с целью их успеш ного удовлетворения. Предметом договора обычно являются какие-либо вещи или оп ределенные действия, которые должна совершить другая сторона. Эти действия могут быть как юридическими, так и фактическими. В соответствии с положениями ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор, наряду с законодательством, представляет собой важ нейшее средство регулирования гражданско-правовых отношений. Заключение договора ведет к установлению юридической связи между его участниками. Издание законодательных актов, определя ющих общие правила поведения, само по себе не порождает взаимо отношений между субъектами, которым они адресованы. Заключение же договора между конкретными лицами, как и любая сделка, являясь правомерным действием, влечет возникновение конкретного отношения между ними. Функции договора Договор выполняет функцию формирования правовых связей между определенными лицами. Правомерность и направленность договора обуславливает его организационную функцию, в процессе реализации которой формируются конкретные правовые связи субъектов гражданского права. Кроме организационной функции договор активно воздействует на имущественные связи субъектов через систему субъективных прав и обязанностей, выполняя тем самым регулятивную функцию. Как правовые модели возможного и должного поведения, субъективные права и обязанности реализуют воздействие договора на имущественные отношения, определяя их содержание. Он не только создает взаимодействие между субъектами, но также определяет требования к порядку и последовательности всех действий, совершаемых участниками договорных отношений. Таким образом, договор выполняет регулирующую функцию предусмат ривает правовой режим поведения лиц в рамках возникшей связи. Организационная и регулятивная функции объясняют его эффективность и широкое применение договора в гражданских правоотношениях. Правоотношения между субъектами разнообразны, поэтому и договоры носят различный характер и имеют специфические особенности. Каждый договор является самостоятельным волеизъявлением субъектов и конкретным юридическим фактом и правовым актом между сторонами. Поэтому имущественные отношения, на создание и регулирование которых направлен договор, носят самостоятельный характер и обладают своим собственным конкретным содержанием. Договор является правомерной сделкой, поскольку правомерные действия и соглашения сторон находятся в правовом поле и должны соответствовать или не противоречить закону. В связи с этим на договоры распространяются нормы о недействительности сделок. Наряду с этим, договор является основным способом оформления отношений участников гражданского оборота и определения их объема прав и обязанностей. Согласуясь с общими началами гражданского права договор не должен также противоречить и добрым нравам и обычаям делового оборота. Значимость договора в гражданско-правовых отношениях заключается также в том, что договорами опосредуется движение объектов гражданских прав между субъектами и одновременно позволяют выявить истинные потребности в определенных объектах (товарах, работах, услугах). Следует иметь в виду, что сам термин договор многозначен. Термин договор имеет тройственный характер и обозначает: юридический факт (двусторонние или многосторонние сделки), относящийся к правомерным действиям, направленным на достижение определен ного правового результата (установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей); обязательственные правоотношения, возникающие из соглашения сто рон (например, договор купли-продажи); документ, т.е. письменный текст соглашения, в котором фиксируется конкретный юридический факт взаимоотношение сторон. Разграничение этих понятий имеет практическое значение. На практике истечение срока действия договора, как правило, не прекращает возникшего на его основе обязательственного правоотношения. В каждом конкретном случае необходимо уяснить, в каком значении применяется термин договор. Это необходимо также и при уяснении и толковании конкретных норм гражданского права. Договор является разновидностью сделки, но не всякая сделка является договором. Договор это наиболее распространенный вид сделки. Понятие сделки шире понятия договора, поскольку сделка может быть и односторон ней. Поскольку односторонние сделки не являются договором в силу того, что для договора необходимо волеизъявление не менее чем двух сторон, на договоры распространяются только правила о двусторонних и многосторонних сделках. К нему применяются одновременно все правила, касающиеся сделок, обязательств и договоров. Большая часть договоров порождает последствия имуще ственного характера (например, договор купли-продажи, даре ния). Но часть из них порождает обязательства неимуществен ного характера (например, учредительные договоры о создании товариществ, организационные договоры о перевозках, предва рительные договоры на заключение договоров в будущем на условиях данного договора). Так, из правил о сделках на договоры распространяются правила о формах сделки, об условиях действительности и недействительности сделок, о последствиях признания сделок недействительными. Из правил об обязательствах на договоры распространяются положения о структуре обязательственного правоотношения, правила об обеспечении, исполнении, прекращении обяза тельств, правила ответственности за исполнение обязательств. В то же время существуют правила, касающиеся только дого воров: правила заключения договоров, правила изменения и ра сторжения договоров, положения о содержании и классифика ции договоров. Принципы договорного права Д оговорные отношения строятся на общих принципах гражданского права. К их числу относятся: — Свобода договора. — Юридическое равенство сторон. — Экономическая независимость субъектов договора. — Соответствие закону, добрым нравам и обычаю делового оборота. — Соблюдение договорной дисциплины. — Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. О дним из основных принципов договорного права является свобода договора. В общих положениях о договорах сформулированы специальные правила о свободе договора. Смысл данного принципа состоит в том, что: a. стороны правоотношений самостоятельно распоряжаются своими правами, приобретая и осуществляя их по своей воле и в своем интересе; b. субъекты гражданского права сами решают заключать или нет договор, самостоятельно выбирают себе контрагентов; c. лица, участвующие в соглашении вправе выбрать любую форму договора, не противоречащую закону; d. стороны договора сами определяют условия (содержание) договора, если иное не установлено законом. e. Лица, участвующие в договоре, для регулирования своих взаимоотношений могут установить правила, отличающиеся от правил предусмотренных диспозитивными нормами права. Принцип свободы договора заключается также и в том, что сто роны вправе заключить любой договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, одна ко не противоречащий общим принципам и началам гражданского законодательства. При этом стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотрен ных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соот ветствующих частях правила о договорах, элементы которых содер жатся в этом договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон при определении его условий. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено диспозитивной нормой (которая применя ется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. Реализуя этот принцип, стороны находятся под действием правовых предписаний, не соблюдение которых может повлечь неблагоприятные последствия для отступившей от них стороны договора. Данное положение относится к случаям, когда предоставление товаров, работ или услуг обращено к публике, т.е. к неограниченному кругу лиц, когда порядок их предоставления не может основываться на индивидуальных предпочтениях. Эти договоры закон определяет как публичные. При нуждение к заключению договора возможно лишь в по рядке исключения и только в случаях, прямо предусмотренных ГК, иным законом или добровольно принятым на себя обязательством. Примером добровольно принятой на себя обязанности заклю чить договор может служить предварительный договор. Примером обязательности заключения договора, вытекающей из нормативных актов является Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. О поставках продукции для федеральных госу дарственных нужд , по которому поставщики, занимающие доми нирующее положение на рынке определенного товара, могут быть понуждены к заключению договора на поставку для федеральных государственных нужд. 2. Форма и содержание договора Условия договора Любой договор состоит из совокуп ности условий, в которой закреплены права и обязанности сторон, которая называется содержанием договора. Условия договора конкретизируют соответствующее правоотношение, его субъектов, объект, выделяя договор из числа других подобных. К условиям договора относят: предмет, объект, цену договора, срок и место, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Различают три вида условий: а) Существенные; б) Обычные; в) Случайные. Существенными признаются условия, по которым должно быть достигнуто согласие сторон и которые необходимы для того, чтобы договор считался заключенным. К таким условиям относятся условия: О предмете договора; Прямо указанные в законе или ином нормативном акте как существенные; Относительно которых, по заявлению одной из сторон, должно быть достигнута договоренность; Определенные в законе как необходимые для конкретного вида. Источниками существенных условий являются закон, сам договор и желание и определение их таковыми одной их сторон. Для каждого вида договора установлено свое сочетание су щественных условий. К числу условий, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые, относится, например, страховой риск для договора страхования. Обычные условия устанавливаются диспозитивными нормами гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглашением не устранили их применение или не установили иных условий: Условия о цене договора Условия о сроке исполнения обязательства иные условия. По общему правилу условия о цене не относятся к существенным. Источниками обычных условий наряду с законом является обычай делового оборота. Обычные это условия, которые на практике включаются в со держание заключаемого договора, однако их отсутствие не влияет на его действительность. Как правило они предусмотрены диспозитивными нормами. Например, в договор поставки обычно включает ся условие о неустойке за неисполнение договора. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные усло вия определяются примерными условиями, разработанными для до говоров соответствующего типа и опубликованными в печати. Как следует из текста указанной статьи, примерные условия не являются для сторон обязательными, они применяются ими добровольно, однако могут учитываться судом в качестве обы чаев делового оборота. Случайными являются условия, которые изменяют или дополняют обычные условия и приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. Это условия, которые не характерны для данного договора. Источником этих условий является только воля сторон. Действительность договора В соответствии с общими положениями гражданского законодательства договор считается действительным при соблюдении установленных для этого условий. К основным таким условиям относятся: а) Общие условия: Договор не должен противоречить нормам объективного права; Воля сторон должна соответствовать их волеизъявлению; Субъекты договора должны иметь установленный законом объем правоспособности и дееспособности, предусмотренный для конкретного вида договора. б) Соблюдение формы договора установленной законом; в) Должны быть выполнены специальные условия, предусмотренные для конкретных видов договора. Однако законодательством установлено, что признаются действительными договоры, из которых частично ограниченно дееспособный или недееспособный извлекают для себя только выгоду. Н есоблюдение требований предъявляемых к заключению договоров приводит к их недействительности. Договоры, заключенные за пределами дееспособности: — малолетними до 14 лет считаются оспоримыми; — подростками от 14 до 18 лет признаются ничтожными. Форма договора Поскольку договор является разновидностью сделки, к его форме применяются все правила, установленные для формы сделки. По соглашению сторон договор может быть заключен в любой форме, не противоречащей закону: письменной, устной, конклюдентной, молчанием. Для некоторых видов договора предусмот рена также государственная регистрация. В соответствии с существующей практикой и положениями законодательства в отношении формы договора можно отметить следующее: договор может быть заключен в любой форме, установлен ной для сделок, если закон не установил определенной формы для данного вида договора; если стороны договорились заключить договор в опре деленной форме, соблюдение такой формы обязательно; договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, а также путем обмена докумен тами; письменная форма договора считается соблюденной, если на письменное предложение заключить договор оферента ак цептант совершил действия, предусмотренные договором; передача имущества, предусмотренного договором, долж на оформляться с соблюдением той формы, что и договор; договоры могут быть зафиксированы на типовых бланках в целях сокращения времени их оформления; часть договоров, совершаемых в письменной или нотари альной форме, подлежит обязательной государственной регис трации (например, сделки по продаже недвижимости). При заключении договора путем обмена письмами следует строго соблюдать правила об оферте и акцепте. В ряде случаев закон устанавливает обязательность письменной формы договора: а) при заключении договора между юридическими лицами; б) между юридическим лицом и гражданином; в) между гражданами на сумму более 10-кратного минимального размера оплаты труда; г) между гражданами не зависимо от суммы договора в случаях установленных законом; д) для внешнеэкономических сделок. Вместе с простой письменной формой для некоторых договоров установлена обязательная нотариальная форма: в случаях прямо предусмотренных законом; по соглашению сторон. Законом или соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма договора. К их числу относятся: использование бланка определенной формы, скрепление документов печатью и т.п. З аключение договора в письменной форме возможно двумя способами: ? путем составления одного документа; ? путем обмена документами, выражающими волю сторон. Обмен документами может осуществляться посредством направления телеграмм, телетайпограмм, с применением телефонной, электронной или иной связи. Во всех случаях должна быть обеспечена возможность достоверного установления того, что документ исходит от стороны по договору. В случаях предусмотренных законом, соглашением сторон допускается воспроизведение подписи сторон договора с использованием факсимильной связи, электронно-цифрового или иного воспроизведения подписи. Письменной фор мой заключения договора считается также направление в письмен ной форме предложения заключить договор и его принятие путем совершения фактических действий по выполнению предложенных условий договора (отгрузка товара, предоставление услуг, выполне ние работ и т.д.). Для договора займа письменная форма счита ется соблюденной, если в удостоверение договора выдана расписка или ценная бумага (вексель, облигация), а для договора хранения расписка или жетон. В отношениях между гражданами и юридическими лицами при оформлении письменных договоров часто используются типовые бланки, позволяющие ускорить сам процесс заключения договоров. Однако наличие таких бланков не означает, что в них нельзя вносить изменения (добавлять какие-то пункты или, наоборот, вычеркивать). Если согласованы все существенные условия договора, он признает ся действительным. От типовых бланков следует отличать типовые формы договоров, утверждаемые Правительством РФ. Их условия являются обязатель ными для сторон и внесение каких-либо изменений и дополнений влечет недействительность таких договоров. Н есоблюдение простой письменной формы договора влечет аналогичные последствия, которые предусмотрены для сделок подобного рода. Недействительность договора при несоблюдении простой письменной формы наступает только в двух случаях: ? прямо указанных в законе; ? если стороны договора своим соглашением обусловили такое последствие. Несоблюдение нотариальной формы договора приводит к его ничтожности. При этом добросовестная сторона договора в судебном порядке может защитить свои интересы путем признания договора действительным при наличии двух условий: если одна из сторон полностью или частично исполнила договор; если противоположная сторона уклоняется от нотариального удостоверения договора. В некоторых случаях предъявляется требование о регистрации договора. В случаях предусмотренных законом несоблюдение этого положения влечет недействительность договора. В подобных случаях, а также при нарушении формы договора заинтересованная сторона может защитить свои интересы в судебном порядке. Толкование договора Н е смотря на определенные правила составления договора, в практике возникают спорные случаи, когда стороны могут трактовать те или иные положения заключенного между ними договора каждая по-своему. Как бы тщательно ни согласовывали стороны условия договора, нередко случается, что некоторые положения сформулированы не ясно, двусмысленно, и каждая из сторон может понимать их по-сво ему. Целям уяснения смысла и содержания текста договора и служит его толкование. Поэтому еще древнеримские юристы размышляли над вопро сом толкования договоров и других сделок. Если волеизъявление в словесной формуле договор ного условия выражено нечетко, то нельзя понять, какова была ис тинная воля, каковы были истинные намерения сторон или одной из сторон. Уже тогда противоборствовали две точки зрения: одна сводилась к тому, что надо исходить из письменного текста, кото рый значит больше, чем намерение сторон; другая — к тому, что в договоре надо больше обращать внимание на то, что имелось в виду, чем на то, что было сказано. Всю эту полемику вызвал так называе мый казус Курия. Некий римлянин оставил завещание, в котором было сказано: Если у меня родится сын и он умрет, не достигнув совершеннолетия, то я желаю, чтобы Курий был моим наследни ком. Казус заключался в том, что у наследодателя не родился сын. Имеет ли силу завещание? Если исходить из текста, толковать его буквально, то не имеет, потому что завещание было сформулирова но в виде сделки под отлагательным условием: правоотношение по ней возникало лишь при наступлении условия, а оно не наступило. Но какова в данном случае была воля завещателя? Он хотел, чтобы Курий стал его наследником, если не будет других наследников по мужской линии, или, во всяком случае, он предпочитал Курия дру гим наследникам, кроме сына. И при таком подходе следует при знать право Курия на наследство. В российском дореволюционном законодательстве (Свод законов Российской империи) было принято правило толкования по словес ному смыслу , то есть буквально. И только если имелись весомые ос нования сомневаться в правильности формулировки договора, приме нялось толкование по намерению сторон и доброй совести. Примерно такой же схемы придерживается и ГК РФ. Статья 431 ус танавливает следующие правила толкования судом условий договора: принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов. Если это значение неясно, то оно устанавливается путем со поставления с другими условиями и смыслом договора в целом; если указанные выше правила не позволяют определить содержа ние договора, тогда выясняется действительная общая воля сторон с учетом цели договора. Для того чтобы эту общую волю выявить, можно использовать и переговоры при подготовке договора, и переписку, и практику взаимных отношений, и обычаи делового оборота, и т.д. Толкование может осуществляться сторонами договора, а в спорных ситуациях о действительном смысле отдельных положений или договора в целом, толкование осуществляется судом. Судебное толкование состоит в уяснении буквального смысла и значения слов и выражений, содержащихся в договоре. Буквальное значение какого-либо условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Толкование применяется к договорам, заключенным в любой форме. Правила толкования договора сходны с приемами толкования нор мативных актов: грамматического, систематического, логического и исторического. Толкование договора или закона — это уяснение смыс ла правового акта, а в случае с договором — и намерений сторон, что требует большой и напряженной умственной работы.

0

Лекция 17 «ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

1. Понятие и принципы исполнения обязательств Понятие исполнения обязательства Исполнение обязательства представляет собой совершение определенных действий или в отдельных случаях воздержание от таковых, которые составляют содержание обязательственного правоотношения его сторон. В связи с многообразием обязательственных правоотношений в экономическом обороте их исполнение зависит от специфики содержания каждого из них, несмотря на их принадлежность к какому-либо виду или группе. Учитывая это законодатель в общей части обязательственного права (гл.22) выделил общие требования и принципы исполнения всех обязательств, а требования к исполнению конкретных обязательств изложены в особенной части обязательственного права. Несмотря на разный подход ряда ученых-цивилистов в определении принципов исполнения обязательств, в гражданском праве традиционно выделяют несколько принципов, из которых основными являются: 1) Принцип стабильности обязательств. Некоторые цивилисты его называют принципом верности установленным обязательствам. Этот принцип, по общему правилу, предполагает, во-первых, недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, во-вторых, постоянство содержания обязательства и недопустимость изменения его условий в одностороннем порядке. Подобные действия могут иметь место в случаях предусмотренных законом. 2) Принцип надлежащего исполнения обязательства. Действие данного принципа проявляется в предъявляемых к обеим сторонам обязательства требованиях двоякого характера: Согласно закону исполнение обязательства должно осуществляться в строгом соответствии с условиями обязательства, требованиями законодательства, а при их отсутствии в соответствии с обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями. Исполнение обязательства должно осуществляться с соблюдением всех особенностей порядка исполнения относительно предмета, способа, срока, места и субъектов исполнения. В обязательствах, основанных на договоре, стороны, определяя свои права и обязанности, могут установить и порядок их реализации. Поэтому большинство нормы, регламентирующих исполнение договорных обязательств имеют диспозитивный характер, а содержащиеся в них правила применяются при исполнении конкретных обязательств при отсутствии иного соглашения между сторонами. Большое количество договорных обязательств исполняется не столько по соглашению сторон, сколько в соответствии с требованиями нормативных актов (обязательства по перевозке грузов). Исполнение внедоговорных обязательств определяется только требованиями установленными в законодательстве. Если содержание обязательства не дает возможность определить способ его исполнения, а в закон не содержит соответствующей нормы, исполнение предпринимательского обязательства должно подчиняться обычаям делового оборота, а всех других обычно предъявляемым требованиям, сложившимся в повседневной практике отношений между субъектами. Рассматриваемый принцип предполагает, что надлежащим исполнением обязательства является исполнение, которое произведено: X надлежащей стороной и адресовано надлежащей стороне; X по надлежащему предмету; X в срок, установленный обязательством, законом или иными нормативными актами; X в месте, определенном в соглашении, а при отсутствии такового в соответствии с законом. Надлежащее исполнение обязательства адресуется как к должнику, так и к кредитору. В данном случае можно говорить о кредиторских обязанностях, хотя они и не имеют самостоятельного значения и они не делают кредитора должником. Они устанавливаются не в пользу должника, а для надлежащего исполнения им своих обязанностей и устранения возможных препятствий к исполнению должником его обязанностей по соглашению. Неисполнение кредитором своих обязанностей может повлечь для него неблагоприятные последствия в виде возмещения убытков, причиненных должнику при выполнении им условий обязательства (ст.406). 3) Принцип реального исполнения или исполнения в натуре (ст.396). Реализация данного принципа на практике предполагает совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены содержанием обязательства: выполнить работу, передать конкретное имущество, уплатить деньги или воздержаться от определенного действия. Надлежащее исполнение является одновременно и реальным, но не всякое реальное исполнение может быть надлежащим (заемщик вернул долг с нарушением срока, подрядчик некачественно выполнил работу). По мнению некоторых ученых реальное исполнение обязательства является одним из параметров его исполнения предметом, и в силу этого не может рассматриваться как принцип исполнения обязательства. Кроме этого в законодательстве не закреплены меры понуждения должника к реальному исполнению и в случае неисполнения им своих обязанностей он возмещает убытки и уплачивает неустойку, что в соответствии с законом освобождает его от исполнения обязательства в натуре. Система способов исполнения обязательств О бязательственное правоотношение порождает права и обязанности только у сторон, участвующих в нем у кредитора и должника. В силу волевого характера правоотношений стороны выбирают своего контрагента исходя из своих интересов и заинтересованы в участии исполнения обязательства конкретных лиц. Исходя из этого надлежащее исполнение обязательства предполагает исполнение обязательства должником в интересах кредитора без участия третьих лиц в этом процессе. Данное положение имеет принципиальное значение когда характер и качество исполнения обязательства зависит от индивидуальных качеств и особенностей сторон, в частности должника. Вместе с тем во многих случаях для кредитора не имеют никакого значения личные качества должника. В таких случаях гражданское законодательство допускает для должника право возложить исполнение своего обязательства на третье лицо (ст.313). С таких же разрешительных позиций рассматривается законодательством и возможность исполнения обязательства не только в пользу кредитора, его представителю, но и в пользу иного лица. Исполнение обязательства в адрес иного лица может быть предусмотрено соглашением или определяться кредитором непосредственно перед исполнением обязательства. При этом необходимо учитывать, что у представителя кредитора или иного лица никаких прав требования к должнику не возникает. Это отличает исполнение обязательства в пользу третьего лица, у которого имеется право требования к должнику. Вручая исполнение кредитору, его представителю или лицу, указанному кредитором, должник вправе потребовать доказательства того, что лицо, принимающее исполнение, обладает соответствующими полномочиями по договору или по закону (ст.312). Получение должником долговых документов при исполнении обязательства, наряду с другими доказательствами (ст.408) свидетельствует об исполнении им своего обязательства, пока не доказано противное. Неосуществление должником рассматриваемого права возлагает на него риск последствий исполнения обязательства ненадлежащему лицу. Вместе с тем соглашение сторон, обычаи делового оборота или существо обязательства могут исключать необходимость получения подобных доказательств. Наряду с этим в практике обязательственных отношений могут возникать ситуации, когда должник не имеет возможности исполнить обязательство непосредственно кредитору по причинам от него независящим. В подобных случаях законодательством должнику предоставляется право исполнить обязательство путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда. Причины, по которым должнику предоставляется такое право являются: Понятие надлежащего исполнения обязательства И сполнение обязательства может быть надлежащим при соблюдении порядка его исполнения, который определяется в обязательстве (соглашении). Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства называется способ исполнения обязательства. Способ исполнения зависит от специфики обязательства и его предмета. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью: единовременно и в полном объеме. Н адлежаще исполненным обязательство может быть при условии предоставления должником кредитору именно того предмета (имущества), который предусмотрен обязательством. В связи с этим в ряде обязательственных отношений приобретает значение качество, ассортимент и количество имущества подлежащего передаче, делимость вещи и её индивидуальная определённость. Для других обязательств важность приобретают другие характеристики. Поэтому вопрос о предмете обязательства регулируется нормами особенной части гражданского права применительно к конкретному виду обязательств, а общая часть (гл.22) устанавливает только требования, касающиеся денежных и альтернативных обязательств. В гражданском праве различают понятия частичное исполнение и исполнение по частям. Частичное исполнение по существу является незавершенным до конца исполнением должником своего обязательства и поэтому определяется как разновидность ненадлежащего исполнения. Исполнение по частям предполагает поэтапную, периодическую передачу имущества или осуществление действий, составляющих предмет обязательства. Такое исполнение может вытекать из существа обязательства, связано с характером и особенностями имущества (работ, услуг) и предусматриваться обязательством. Гражданским кодексом (ст.311) прямо предусматривается право кредитора не принимать исполнение обязательства по частям, если иное не вытекает из закона, иных нормативных актов, условий и существа обязательства, а также обычаев делового оборота. Срок исполнения обязательства Одним из условий обязательства является срок его исполнения. Под сроком исполнения понимается момент или период времени, когда или в течение которого должнику надлежит совершить действия, являющиеся его обязанностью, а кредитору принять исполнение. В гражданском законодательстве различают обязательства с определенным и неопределенным сроком исполнения. Срок исполнения считается определенным, если он установлен законом, соглашением или он с очевидностью следует из существа обязательства. Обязательства, в которых срок исполнения не установлен и из них не возможно определить срок исполнения, либо срок исполнения определен моментом (периодом) востребования являются обязательствами с неопределенным сроком. Во втором случае нельзя смешивать обязательства с длящимися, исполнение которых не ограничено каким-либо сроком. Обязательства с определенным сроком подлежат исполнению в указанный в обязательстве момент или в любой день в течение установленного срока (периода). Определение момента исполнения в обязательствах с неопределенным сроком зависит от того, следует или нет из закона, договора либо из существа обязательства правило о производстве исполнения по требованию кредитора, или же из обязательства нельзя установить срок его исполнения. В последнем случае в соответствии с ст.314 ГК РФ обязательство должно быть исполнено в разумный срок. Срок исполнения может определяться моментом востребования, а в отдельных случаев закон устанавливает немедленное исполнение (для банка ст.873, гардероб, камера хранения). При наличии определенных условий допускается досрочное исполнение должником обязательства (ст.315). Такое исполнение возможно при условии, если иное не определено законом, иными правовыми актами, договором или не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. Место исполнения обязательства М есто, в котором обязательство подлежит исполнению, обычно устанавливается в договоре. От определения места исполнения обязательства зависит разрешение дополнительных вопросов: о транспортных расходах, о праве, которое должно применяться, дает возможность установить своевременность исполнения и др. Место исполнения может устанавливаться законом, иными правовыми актами, следовать из обычаев делового оборота, а в отдельных случаях явствовать из существа обязательства. Если же место исполнения невозможно определить ни одним из перечисленных способов, применяются правила ст.316 ГК РФ: Сторона несет дополнительные расходы, связанные с переменой места исполнения обязательства, если это изменение вызвано обстоятельствами, за которые она сама отвечает. Обеспечение исполнения обязательств Б ольшинство обязательств исполняется добровольно и надлежащим образом. В случае неисполнения обязательств к виновной стороне могут применяться меры, которые понуждают к исполнению условий обязательства (договора). Исполнение обязательств обеспечивается системой мер организационного, экономического и правового характера. Само законодательство об обязательствах служит таким обеспечением: установлены принципы исполнения, устанавливается возможность принуждения и др. Одновременно законодательство содержит нормы, указывающие на способы, направленные именно на обеспечение исполнения обязательств (ст.329-381). Помимо способов обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве к недобросовестной стороне может применяться мера воздействия, называемая санкцией. С анкцией в обязательственном праве называется, предусмотренная законом или соглашением сторон, принудительная мера воздействия, состоящая в возложении неблагоприятных последствий на сторону, не исполняющую либо ненадлежащим образом исполняющую свои обязанности. В обязательстве санкции приобретают особое значение, поскольку смысл всякого обязательства заключен в обязательном совершении определенных действий (воздержании от них) в пользу другого лица. Не зависимо от способа установления санкции (договор или закон) она обеспечивается исковой защитой. Кроме иска санкция может приводиться в исполнение в бесспорном порядке, когда это предусмотрено законом (безакцептное списание штрафа). Санкции, как правило, являются мерами имущественного воздействия, что связано с имущественным характером большинства обязательственных правоотношений. Кроме имущественных санкций воздействие на недобросовестную сторону в обязательствах может осуществляться с помощью санкций неимущественного характера как материально-правового (право на односторонний отказ от исполнения обязательства при существенном нарушении его условий противоположной стороной) так и процессуального вида (недопустимость свидетельских показаний при несоблюдении простой письменной формы сделки). По своему воздействию санкции в обязательственном праве очень разнообразны. Есть санкции общего характера, которые обеспечивают защиту любых обязательств, поэтому они закреплены в общей части обязательственного права. Другие санкции (специальные) применяются только к конкретным видам обязательственных отношений и поэтому они содержатся в особенной части. Помимо указанных видов, санкции можно разделить на группы: a) Принуждающие к исполнению (обязанность исполнить обязательство в натуре (ст.396), передать индивидуально-определенную вещь (ст.398). b) Увеличивающие обязанности недобросовестной стороны. Когда на должника кроме исполнения обязательства ложится бремя возмещения убытков и уплаты неустойки (безвозмездное устранение недостатков выполненных работ подрядчиком за свой счет — ст.723). c) Уменьшение обязанности добросовестной стороны. В случае ухудшения условий аренды помещения арендатор вправе требовать снижения арендной платы (ст.614), а при покупке вещи низкого сорта покупатель вправе требовать снижения ее стоимости). d) Санкции изменяющие содержание или порядок исполнения обязательства (подрядчик вместо устранения недостатков работ может быть обязан на возмещение затрат, понесенных заказчиком на их исправление ст.723). e) Прекращение обязательства по инициативе добросовестной стороны. В данном случае санкции могут быть как общего характера при существенном нарушении условий соглашения одной из сторон, так и специальные, предусматривающие одностороннее прекращение конкретного обязательства (при использовании имущества арендатором не по назначению арендодатель может досрочно расторгнуть договор аренды ст.619). 2. Понятие и виды прекращения обязательств Понятие прекращения обязательств и его виды В сякое обязательство по своей природе предполагает свое завершение по достижении своей цели или без таковой. Завершение обязательственного правоотношения связывается только с определенными юридическими фактами или их составами, перечень которых указан только в законе (гл.26). В связи с этим можно говорить о прекращении обязательства, которое предполагает разрыв правовой связи между должником и кредитором с утратой корреспондирующих прав и обязанностей и без правовых последствий. Под прекращением обязательства понимается прекращение прав и обязанностей сторон обязательства, которые составляют содержание обязательства и связывают кредитора и должника. Юридические факты или их составы, с которыми закон связывает прекращение обязательств называются основаниями прекращения обязательств. Закон дает исчерпывающий перечень оснований. Н адлежащее исполнение исполнение обязательства в соответствии с законом, иными нормативными актами, условиями обязательства и обычаями делового оборота. Исполнение обязательства по своей юридической природе представляет собой одностороннюю сделку, субъектом которой является должник. В соответствии с принципами гражданского права исполнение обязательства влечет прекращение основного обязательства и обязательства, его обеспечивающего. О снованием прекращения обязательства может быть расторжение договора по обоюдному согласию сторон при соблюдении всех требований предусмотренных законом. В ряде случаев по соглашению сторон прекращение обязательства без его исполнения может осуществляться передачей определенного материального эквивалента (вещи или денежной суммы). Такая замена исполнения обязательства называется отступное. Отступное является сделкой и на него распространяются все требования, регламентирующие правовой режим сделок. Поэтому, представляя собой конкретный способ удовлетворения требований кредитора, он выбирается и согласовывается сторонами взамен исполнения обязательства. Следует отметить, что непосредственная цель отступного прекращение обязательства и по своим юридическим последствиям не влечет замены старого первоначального обязательства новым, как это происходит при новации. С огласно ст.410 ГК РФ обязательство может быть прекращено полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил или не указан либо определен моментом востребования. Однородность предполагает одинаковый предмет обязательства, например деньги. Понятие встречного требования означает, что стороны в одном обязательстве являются кредитором и должником, а в другом они занимают другую сторону: кредитор в одном обязательстве является должником в другом. Для зачета достаточно заявления одной из сторон. Характерной чертой зачета является то, что зачетом встречных требований могут полностью или частично прекращаться любые два и более требования, связывающие одних и тех же субъектов. Вместе с тем закон ограничивает возможности сторон по применению зачета, когда требования имеют юридическое значение в связи с личностью, т.е. носят личный характер. В экономическом обороте допускаются соглашения сторон о замене первоначального обязательства новым между теми же лицами с другим предметом или способом исполнения. Такое соглашение называется новация. Также как и зачет, закон не допускает применение новации в обязательствах по возмещению, вреда жизни и здоровью гражданина, алиментных обязательств. По общему правилу новация прекращает как основное, так и дополнительное обязательство. Способы прекращения обязательства О дним из способов прекращения обязательства является прощение долга. Прощение долга является односторонней сделкой, которая совершается кредитором и с намерением освободить должника (полностью или частично) от лежащих на нем обязательств. В случае, когда прощение долга оформляется как договор дарения будет иметь место новация. Закон не допускает применение прощения долга, если им нарушаются права других лиц в имуществе кредитора. Вне зависимости от воли сторон обязательство может быть прекращено в связи с невозможностью его исполнения, если это вызвано обстоятельствами, за которые ни одни из сторон не отвечает. В предпринимательских отношениях такими обстоятельствами признаются только чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила): стихийные бедствия, военные действия и т.п. (ст.401). В случае невозможности исполнения обязательства должником из-за виновных действий кредитора (пр. — просрочка кредита), последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству. И здание акта государственного органа также приводит к прекращению обязательства вне зависимости от воли сторон. Стороны вправе требовать возмещение убытков понесенных ими в результате издания такого акта. В случае, когда акт будет признан в установленном порядке недействительным обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения или исполнение не утратило интерес для кредитора. В практике гражданско-правовых отношений возможны случаи прекращения обязательств при совпадении должника и кредитора в одном лице. Примером такого прекращения может быть наследование кредитором по договору займа имущества должника (заимодателя). С мертью гражданина могут прекращаться обязательства строго личного характера (обязательства алиментные и по возмещению вреда жизни и здоровью). Л иквидация юридического лица, как на стороне кредитора, так и должника также прекращает обязательство, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидируемого юридического лица возлагается на другое лицо (при возмещении вреда).

0

Жизнь между жизнями

1. Понятие обеспечения исполнения обязательств Подавляющая часть гражданско-правовых отношений между субъектами экономического оборота являются обязательственными. Обязательство дает право требовать, но не принуждать к исполнению действия, обещанного должником. Если с этой стороны нет, и не может быть никакого обеспечения в том, что установленное обязательство будет в точности исполнено, то, по крайней мере, необходимо обеспечить верителю тот имущественный интерес, который для него связывается с обязательством. Действительно, все имущество должника отвечает за его исполнительность, и если он уклоняется от исполнения условленного действия, то интерес кредитора, соединенный с этим действием, может быть осуществлен принудительно из имущества должника: часть этого имущества, а если нужно, то и все имущество будет продано общественною властью, и полученная ценность пойдет на удовлетворение кредитора. Но нередко верителю может грозить опасность, что этого имущества окажется недостаточно для удовлетворения всех предъявленных к нему требований. Ввиду возможности подобных последствий верители стараются обеспечить себя заранее или привлечением к обязательству других лиц, имущество которых также отвечало бы за обязательство должника, или же выделением из всего состава имущества должника известной, индивидуально определенной части, которая должна служить исключительным средством удовлетворения только данного требования, с устранением прочих кредиторов. Этой цели отвечают поручительство и залог. Иногда кредитор бывает чрезвычайно заинтересован в том, чтобы должник исполнил именно то действие, к которому он обязался. Поэтому он старается побудить его к точному выполнению опасением еще более невыгодных последствий при уклонении. Этой цели служат по преимуществу задаток и неустойка. Таким образом, законодательством предусмотрены меры, которые понуждают дол жника к надлежащему исполнению обязательства. Они связаны с неблагоприятными имущественными последствиями для него в случае, если он не исполнит обязательство или исполнит его ненадлежаще. Вообще гражданско-правовая ответственность всегда принимает фор му имущественной, материальной ответственности и не знает иных форм. Сам механизм обеспечения обязательств является элементом такой ответственности, его действие приводит к имущественным удер жаниям у неисправного должника. При обеспечении обязательства между кредитором и лицом, обеспечивающим обязательство, также возникает обязательствен ное правоотношение. Но это обязательство особого рода. Оно явля ется дополнительным (акцессорным) по отношению к обеспечиваемому или главному обязательству, производным от него и целиком зависят от него. Проявляется это в том, что прекращение основного обязательства (например, в связи с его исполнением), как правило, влечет прекра щение соглашения об обеспечении (за исклю чением банковской гарантии), поскольку дальнейшее его суще ствование утрачивает смысл (ст. 352, 367 ГК РФ); а также в том, что недействительность основного обязательства влечет за собой недей ствительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 329 ГК РФ). Недействительность же соглашения об обеспечении, напротив, не влечет недействительнос ти основного обязательства (п. 2 ст. 329 ГК РФ): оно сохраняет юри дическую силу, но лишается обеспечения. Способы обеспечения исполнения обязательств историчес ки возникли как естественная необходимость повышенной гаран тированности прав и интересов участников обязательственных правоотношений. Обеспечение исполнения обязательств это меры, предназначенные для защиты интересов кредитора от ненадле жащего исполнения обязательства должником и побуждения должника к исполнению обязательства посредством присоеди нения в силу закона или договора к основному (главному) обя зательству дополнительного. Способы обеспечения исполнения обязательства всегда но сят имущественный характер. Обеспечение исполнения обязательства является дополни тельным обязательством по отношению к главному и потому зависит от него: в случае прекращения главного обязательства прекращается и дополнительное обязательство. Значение обеспечения исполнения обязательств состо ит в том, что оно стимулирует должника к выполнению им свое го обязательства перед кредитором. Чтобы оградить интересы кредитора и предотвратить либо уменьшить размер негативных последствий от возможного неиспол нения или ненадлежащего исполнения должником обязательства, могут быть установлены обеспечительные меры принудительного характера. Такие меры именуются способами обеспечения исполне ния обязательств. Способами обеспечения исполнения обязательств являются предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой неблагоприятных для него последствий в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. К ним относятся: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором (ст. 329 ГК РФ). Конкретный способ обеспечения исполнения обязательств может быть предусмотрен правовым актом или договором, но, как правило, он определяется соглашением сторон. В правовом акте обычно устанавливается неустойка (ст. 856, 866 ГК РФ устанавлива ют неустойку в виде процентов за пользование чужими денежными средствами), иногда удержание (ст. 712, 972, 997 ГК РФ), реже пору чительство (ст. 532 ГК РФ) или залог (так, согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ проданный в кредит товар признается находящимся в залоге). Однако не исключаются и другие способы, которые могут быть предусмотрены не только законом, но и договором, например отклю чение телефона при невнесении абонентной платы. В практике встречаются и некоторые иные способы, например, отнятие паспорта или задержание самого должника. Однако та и другая мера, как совершенно противозаконные, не могут составить предмета рассмотрения. В соответствии с законодательством (ст.329) к числу способов обеспечения обязательств относятся: 1. Неустойка штраф, пеня (ст. 330); 2. Залог (ст.334); 3. Удержание (ст.359-360); 4. Поручительство (ст. 361); 5. Банковская гарантия (ст.368) 6. Задаток (ст.380). Некоторые из перечисленных способов являются традиционными и были известны еще римскому частному праву (неустойка, залог, поручительство, задаток), содержались в русском гражданском праве до 1917 г. и действовали в советский период. Приведенный в ст. 329 ГК РФ перечень способов обеспечения исполнения обязательств не является исчерпывающим, что означает допустимость использования в качестве таковых и иных правовых конструкций. Расширение этого перечня возможно путем указания на другие способы, как в договоре, так и в законе. ГК РФ, например, предусматривает использование уступки денежного требования в качестве способа обеспечения исполнения обязательства, возникше го на основании договора финансирования (ст. 824 ГК РФ). Неустойка Неустойка денежная сумма, которую обязан упла тить должник кредитору в случае неисполнения или ненадлежа щего исполнения им обязательства в дополнение к основной сумме долга (ст. 330 ГК). Бытовое значение неустойки представляется также очень большим. Она имеет широкое применение во всевозможных сделках, облеченных в письменную форму. Она играет нередко неблаговидную роль в жизни, являясь могучим средством, которым пользуется кредитор, чтобы держать в своих руках запутавшегося в делах должника. Как задаток, неустойка имеет двоякое значение, являясь не только средством обеспечения обязательства, но и способом определить размер вознаграждения за отступление от обязательства. Неустойка имеет в виду или 1) побудить должника к исполнению страхом невыгодных последствий (штраф за неисправность), или 2) установить заранее размер причиненного неисполнением ущерба, особенно когда доказывание величины его представляется затруднительным (вознаграждение за ущерб). Примером первой цели неустойки может служить договор о найме квартиры, по которому хозяин дома выговаривает себе право требовать за каждый день просрочки в платеже квартирной платы известный процент со следуемой суммы. Примером неустойки второго рода может служить договор между антрепренером и артистом, обязывающий последнего в случае уклонения от контракта заплатить определенную сумму денег. Согласно двойственному своему назначению неустойка имеет двоякого рода последствия: 1) или усложняет обязательственное отношение в том смысле, что, не освобождая должника от главной обязанности, налагает на него еще новую тягость; 2) или же изменяет прежнее обязательственное отношение, превращая его в новое, альтернативное, в силу которого должник может или исполнить условленное действие, или заплатить известную сумму денег. Неустойка является самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства на практике и выполняет две функции меры обеспечения исполнения обязательства и санкции за ненадлежащее его исполнение, т.е. меры имуще ственной ответственности. Правила применения неустойки : законная неустойка применяется независимо от того, была ли она предусмотрена сторонами в договоре. Размер ее может быть только увеличен соглашением сторон; договорная неустойка применяется лишь в случае, если она предусмотрена оглашением сторон, то есть соглашение о неустойке всегда должно быть совершено в письменной форме (ст. 331 ГК); взыскание неустойки с должника возможно лишь при на личии оснований для его ответственности, поскольку неустойка является не только мерой обеспечения обязательства, но и ме рой ответственности за его исполнение (п. 2 ст. 330 и ст. 401 ГК); должник не может быть освобожден от уплаты неустойки, но размер ее может быть понижен судом в случае несоразмерности неустойки, последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК). Виды неустойки различаются по следующим основаниям: по субъекту установления неустойки. Различают законную (предусмотренную законом) и договорную (установленную сто ронами договора) неустойки (ст. 332 ГК РФ); по способу исчисления суммы неустойки последние делят ся на пеню (определяемую в процентах за каждый просрочен ный день исполнения обязательства) и штраф (определенную денежную сумму); в зависимости от соотношения права кредитора на взыс кание неустойки и его права на возмещение убытков различают четыре вида неустойки (ст. 394 ГК): а) зачетную (взыскиваются убытки, не покрытые неустойкой); б) исключительную (взыскивается только неустойка, но не убытки); в) штрафную (убытки могут быть взысканы сверх неустойки); г) альтернативную (кредитор вправе взыскать либо неустой ку, либо убытки). Размер, порядок исчисления, условия применения договорной неустойки определяются исключительно по усмотрению сторон. Со глашение о неустойке должно совершаться в письменной форме независимо от суммы неустойки и от формы, в какую облечено основное обязательство, которое может возникнуть и из устной сдел ки. Несоблюдение же письменной формы влечет недействитель ность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ). 1 Законная неустойка применяется независимо от того, предусмот рена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Сфера ее при менения зависит от того, в какой (диспозитивной или императивной) правовой норме она содержится. Если неустойка предусмотрена императивной нормой, она подлежит безусловному применению именно в том виде, в каком обозначена в этой норме. Когда же положение о неустойке содержится в диспозитивной норме, она применяется лишь постольку, поскольку стороны своим соглашени ем не предусмотрели иной ее размер. В отношении законной неустойки в п. 2 ст. 332 ГК РФ закреплено правило, согласно которому ее размер может быть изменен соглашением сторон лишь в сторону увеличения, если это не запрещено законом. Статья 133 Транспортного устава железных дорог от 8 января 1998 г. (СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 218) запрещает соглашения железной дороги с грузополучателем, гру зоотправителем, пассажиром, с целью ограничить или устранить возлагаемую на них ответственность. В зависимости от соотношения права на взыскание неустойки и права на возмещение убытков законодательство различает четыре вида неустойки зачетную, штрафную, исключительную и альтер нативную (ст. 394 ГК РФ). Зачетная неустойка означает взыскание установленной неустойки и, кроме того, возмещение убытков в части, не покрытой ею, т.е. суммы, составляющие размер неустойки, зачитываются в счет возмещения убытков. Вместе с тем законом или договором может быть определено иное соотношение: когда допус кается взыскание только неустойки, но не убытков такая неустой ка называется исключительной (Неустойка в виде штрафа, взыскивается вместо убытков за неподачу железной дорогой вагонов и контейнеров (ст. 105 Транспортного устава железных дорог); когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки такая неустойка признается штрафной (Примером штрафной неустойки служит положение п. 2 ст. 13 Закона РФ О защите прав потребителей.); когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки такая неустойка является альтернатив ной. Во всех случаях, когда законом или договором вид неустойки не определен, применяется зачетная неустойка. Несмотря на то, что размер неустойки устанавливается законом или договором, суд может снизить ее размер (полное освобождение от уплаты неустойки не допускается). Залог Залог способ обеспечения исполнения обязательства, позволяющий залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника (залогодателя) лица, которому принадлежит это иму щество (п. 1 ст. 334 ГК). Залог регулиру ется не только ГК РФ, но и двумя законами: О залоге и Об ипотеке (залоге недвижимости). Предметом залога могут быть вещи и права требования (ст. 336 ГК). Сторонами залога являются: залогодатель и залогодержатель (ст. 335 ГК). Форма договора о залоге должна быть письменной, а в отношении ипотеки нотариально удостове ренной и зарегистрированной. Основаниями возникновения за лога являются договор (п. 1 ст. 341 ГК) и закон (например, п. 5 ст. 488 ГК). Виды залога различают по следующим основаниям: по месту нахождения заложенного имущества (ст. 338 ГК): твердый залог без передачи имущества, разновидностью твердого залога является залог товара в обороте (ст. 357 ГК) и заклад с передачей заложенного имущества, разновидностью заклада является залог в ломбарде (ст. 358 ГК); по предмету залога (залог имущества и залог прав); по степени связанности заложенного имущества с землей залог движимого имущества и залог недвижимого имущества (ипотека). Особым видом залога является последующий залог (ст. 342 ГК). Основание обращения взыскания на заложенное имуще ство неисполнение либо ненадлежащее исполнение должни ком главного обязательства (п. 1 ст. 348 ГК). Порядок обращения взыскания. Требование залогодержа теля (кредитора) удовлетворяется из стоимости продажи зало женного недвижимого имущества либо по решению суда, либо на основании нотариально удостоверенного соглашения (ст. 349 ГК), а движимого без обращения в суд. Это значит, что иму щество, полученное в залог, не может быть обращено залого держателем непосредственно в свою пользу в случае неиспол нения залогодателем главного обязательства, а должно быть продано с публичных торгов. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества называется ипотекой и должен регулироваться законом об ипотеке. Общие правила о зало ге, содержащиеся в ГК РФ, применяются к ипотеке, если кодексом или законом об ипотеке не установлены иные правила. Субъектами в залоговом обязательстве являются залогодатель и залогодержатель. В качестве залогодержателя во всех случаях высту пает кредитор по основному обязательству. Это может быть и специ ализированная организация ломбард, имеющая лицензию на осу ществление предпринимательской деятельности по принятию от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для лич ного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов. В качестве залогодателя может выступать как сам должник, так и третье лицо. При залоге вещей залогодателем вправе быть собствен ник вещи либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. При залоге имущественных прав залогодателем является лицо, кото рому принадлежит закладываемое право. К примеру, при залоге права аренды земельного участка залогодатель арендатор этого участка. Залог обычно возникает в силу договора. При этом возможно заключение отдельного соглашения о залоге либо включение усло вия о залоге в текст основного договора. Залог возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге. Так, в силу п. 5 ст. 488 ГК РФ (если иное не предусмотрено договором купли-продажи) при продаже товара в кредит с момента передачи покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения по купателем его обязанности по оплате товара. Предметом залога являются вещи (как движимые, так и недвижи мые), за исключением изъятых из оборота и тех, на которые не допускается обращение взыскания, и имущественные права, за ис ключением неразрывно связанных с личностью кредитора и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом (например, требований об алиментах). Согласно п. 6 ст. 340 ГК РФ договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем (к примеру, залог урожая будущего года, залог права на взыскание арендной платы в будущем году и т.п.). Гарантией выполнения требований залогодер жателя является не все имущество должника, а только заложенное имущество. Форма залога. Договор о залоге должен быть совершен в письменной форме независимо от того, в какой форме (устной или письменной) заключен основной договор. Обязательному нотариальному удос товерению подлежат лишь ипотека и договоры о залоге движимого имущества или прав на имущество в случаях, когда обеспечиваемый залогом договор должен быть заключен в нотариальной форме. Договор об ипотеке, кроме того, должен быть еще и зарегистриро ван в порядке, установленном для регистрации сделок с соответ ствующим имуществом (ст. 339 ГК РФ). Существенными условиями договора о залоге являются предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обяза тельства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из сторон (залогодателя или залогодержателя) находится заложен ное имущество (п. 1 ст. 339 ГК РФ). Если сторонами не достигнуто соглашение, хотя бы по одному из указанных условий, либо соот ветствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным. Содержание залогового обязательства составляют права и обя занности сторон. Так, залогодержатель вправе ограничивать залого дателя в распоряжении заложенным имуществом. В случае передачи залогодержателю предмета залога он приобретает в определенных случаях права владения, пользования и распоряжения им: право истребовать заложенное имущество из чужого незаконного владе ния, в том числе из владения залогодателя, право требовать устране ния всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, и др. (ст. 346, 347 ГК РФ). При неисполнении должником обязательства, обеспеченного залогом, залогодержатель имеет право преимущественно перед другими кре диторами получить удовлетворение из стоимости заложенного иму щества. Возможности передачи имущества, являющегося предметом залога, в собственность залогодержателя действующее законода тельство не предусматривает. Всякие соглашения, предусматриваю щие такую передачу, являются ничтожными, за исключением тех, которые могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства. Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Так, организация, заложившая нежилые помеще ния, вправе продолжать их использовать по целевому назначению (например, под склад). За залогодателем сохраняется, хотя и огра ниченное волей залогодержателя, право распоряжения. Он вправе, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, с согласия залогодержателя отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им. Это ограниче ние не касается, однако, права залогодателя свободно завещать заложенное имущество (п. 2 ст. 346 ГК РФ). Залогодержатель и залогодатель вправе проверять наличие и состояние заложенного имущества, находящегося у другой стороны. Залогодатель или залогодержатель, в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмот рено законом или договором: страховать за счет залогодателя заложен ное имущество, принимать меры, необходимые для обеспечения со хранности имущества, немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного иму щества. Взыскание на заложенное имущество может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за кото рые он отвечает. Суд может отказать во взыскании, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства край не незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества (ст. 348 ГК РФ). Порядок обращения взыскания на заложенное имущество зави сит от предмета залога. Наряду с судебным порядком допускается обращение взыскания без обращения в суд. Взыскание на заложен ное недвижимое имущество по общему правилу обращается по ре шению суда. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допуска ется только на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного после возникнове ния оснований для обращения взыскания на предмет залога (п. 1 ст. 349 ГК РФ). Условие о праве залогодержателя обратить взыска ние на заложенное недвижимое имущество без предъявления иска в суд, содержащееся непосредственно в договоре о залоге, должно признаваться недействительным (См.: п. 47 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. О некоторых вопросах, связанных с приме нением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // ВВАС РФ 1996. № 9.). Взыскание на заложенное движимое имущество по общему пра вилу также обращается на основании решения суда, а по соглашению залогодержателя с залогодателем допускается удовлетворение тре бований залогодержателя и без обращения в суд. Однако процедура заключения такого соглашения проще, чем при залоге недвижимос ти. Его совершение возможно в любое время, даже в момент заклю чения соглашения о залоге. К тому же нотариального удостоверения соглашения не требуется (п. 2 ст. 349 ГК РФ). Обращение взыскания на движимое имущество, заложенное в ломбарде, осуществляется во внесудебном порядке. Взыскание на заложенное имущество обращается только по реше нию суда, если: для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа; предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность; залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно (п. 3 ст. 349 ГК РФ). Реализация заложенного имущества производится путем прода жи с публичных торгов независимо от порядка обращения взыскания на предмет залога (по решению суда, на основании соглашения залогодержателя и залогодателя либо на основании исполнительной надписи нотариуса). Прекращение залога, помимо общих оснований прекращения обязательств, происходит: с прекращением обеспеченного залогом обязательства; по требованию залогодателя при наличии угрозы ут раты или повреждения заложенного имущества; при продаже с пуб личных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной; в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога или правом на его замену (ст. 352 ГК РФ). Удержание Удержание предоставленная законом возможность кре дитора не передавать должнику вещь, принадлежащую ему, в случае неисполнения им обязательства до момента его испол нения (п. 1 ст. 359 ГК). Особенности удержания: удержание новый для российского гражданского права способ обеспечения обязательства; удержание применяется в случае, когда главное обязатель ство связано с удерживаемой вещью либо с возмещением убыт ков, связанных с нею (например, в договорах хранения, пере возки, подряда); для применения удержания кредитором необязательно пре дусматривать условие об удержании в договоре; удержание применяется при нарушении прав только кре дитора; удержание применяется кредитором без обращения в суд; взыскание удерживаемой вещи кредитор осуществляет путем продажи ее на публичных торгах (ст. 360, 349, 350 ГК). Существо удержания заключается в том, что кредитору, у кото рого находится вещь, подлежащая передаче должнику или указан ному им лицу, предоставлено право в случае неисполнения должни ком в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с этой вещью издержек и других убытков удер живать ее у себя до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено должником (п. 1 ст. 359 ГК РФ). Следовательно, по общему правилу удержанием вещи должника могут обеспечиваться только те из его обязательств, которые связаны с оплатой удерживае мой вещи или возмещением связанных с ней убытков. При соблюде нии этих условий в роли кредитора, правомерно удерживающего вещь должника, может выступать хранитель по договору хранения, если поклажедатель уклоняется от оплаты услуг по хранению; пере возчик по договору перевозки, не выдающий груз получателю до полного расчета за перевозку; подрядчик, не передающий заказчику созданную вещь до оплаты выполненной работы, и т.д. В отношениях между лицами, осуществляющими предпринима тельскую деятельность, сфера применения удержания шире. Удер жанием вещи должника могут обеспечиваться и такие его обязатель ства, которые не связаны с оплатой удерживаемой вещи или возме щением издержек на нее или других убытков. Одним из примеров такого удержания вещи является предусмотренное ст. 712 ГК РФ правило о праве подрядчика по договору подряда в случае неуплаты заказчиком обусловленной цены удержать не только результат рабо ты (готовые швейные изделия, отреставрированную мебель и т.п.), но и другое оказавшееся у подрядчика имущество заказчика: при надлежащее ему оборудование, вещи, переданные для переработки, остаток неиспользованного материала. Право на удержание возникает у кредитора в силу закона и не требует дополнительной регламентации в договоре. Стороны, одна ко, вправе предусмотреть в договоре условия удержания, отличаю щиеся от установленных в законе, либо исключить применение названного способа обеспечения исполнения обязательства (п. 3 ст. 359 ГК РФ). Удержание вещи возможно до момента реального исполнения обязательства (п. 1 ст. 359 ГК РФ). В случае неисполнения обяза тельства должником кредитор может обратить взыскание на удер живаемую им вещь и реализовать ее с публичных торгов. При этом согласно ст. 360 ГК РФ стоимость вещи, порядок и объем обраще ния на нее взыскания по требованию кредитора, а также порядок реализации определяются в соответствии с правилами, установленными для удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенного имущества (ст. 349 350 ГК РФ). Поручительство Несмотря на свою распространенность, задаток и неустойка не всегда способны достичь цели обеспечения обязательства. Если страх перед неустойкою является побудителем к исполнению обязательства, то действие ее стоит в зависимости от возможности для должника вообще исполнять свои обязательства. Когда имущественное положение его расшаталось, то должник не в состоянии уплатить ни главной суммы, ни неустойки. Задаток представляет еще менее совершенное средство обеспечения, потому что задаточная сумма бывает обыкновенно невелика, иначе выдача ее была бы затруднительна, а между тем, если для должника уклонение от главного обязательства представляет выгоду, то он охотно пожертвует задатком. Как средство обеспечения, поручительство стоит, несомненно, выше, потому что здесь к ответственности привлекаются новые лица, выбираемые для этой цели ввиду их состоятельности. Поручительство договор, в силу которого поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства (ст. 361 ГК). Установление поручительства как средства обеспечения предполагает существование другого, главного обстоятельства: оно возникает или вместе с ним, или после, или ранее ввиду его. Основанием возникновения поручительства является либо договор между кредитором и поручителем, либо закон (на пример, ст. 532 ГК). Форма договора письменная (ст. 362 ГК). Особенности поручительства: поручительство может обеспечивать обязательство, кото рое возникнет в будущем (ст. 361 ГК); поручитель несет солидарную ответственность с должни ком (ст. 363 ГК), т.е. кредитор вправе сам решить к кому из них предъявлять требование; объем ответственности поручителя может не совпадать с объемом долга по главному обязательству; поручитель, исполнивший обязательство вместо должни ка, имеет право на регрессный (последующий) иск к должнику о взыскании с него выплаченных кредитору средств (ст. 365 ГК); По договору поручительства поручитель обязывается перед кре дитором другого лица (должника по основному обязательству) отве чать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). Сущность этого способа обеспечения заклю чается в том, что при поручительстве ответственным перед кредито ром за неисполнение обязательства становится наряду с должником еще и другое лицо поручитель. Основанием возникновения поручительства обычно служит со ответствующий договор, заключенный между кредитором по основ ному обязательству и лицом, изъявившим согласие быть поручите лем за должника по основному обязательству. Иногда поручительст во устанавливается предписанием закона. Так, если поставка това ров для государственных нужд осуществляется поставщиком опре деляемому государственным заказчиком покупателю, то государст венный заказчик признается поручителем покупателя по обязатель ству об оплате товаров (ст. 532 ГК РФ). Для договора поручительства независимо от того, в какой форме заключается основной договор, установлена обязательная письмен ная форма. Несоблюдение ее влечет недействительность договора поручительства (ст. 362 ГК РФ). В отличие от иных способов обеспе чения заключение договора поручительства может быть направлено и на обеспечение еще не существующего обязательства, но которое может возникнуть в будущем (ст. 361 ГК РФ). Возможно, например, поручительство за своевременное внесение арендатором платы не только по действующему арендному обязательству на текущий год, но и по обязательству на последующий период в случае пролонгации договора аренды. Обеспечительная функция поручительства состоит в том, что поручитель несет перед кредитором солидарную с должником по основному обязательству ответственность. При солидарной ответственности кредитор вправе требовать исполнения как от должника и поручителя совместно, так и только от поручителя без обращения к должнику, притом как полностью, так и в части долга. Однако солидарность их ответственности не является необходимым условием поручительст ва. Законом или договором может быть установлено, что поручитель несет субсидиарную (т.е. дополнительную) ответственность за долж ника (п. 1 ст. 363 ГК РФ). В этом случае до обращения с требованием к поручителю кредитор должен принять меры для получения долга с должника. Объем ответственности поручителя не обязательно должен со впадать с объемом долга по основному обязательству. Стороны в договоре вправе ограничить ответственность поручителя частью долга. Но если подобные ограничения в договор не включены, пору читель отвечает в таком же объеме, как и основной должник. Поми мо суммы долга, он должен будет уплатить причитающиеся кредито ру проценты, возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки кредитора, вызванные неисполнением или ненадле жащим исполнением обязательства должником (п. 2 ст. 363 ГК РФ). Исполнив обязательство вместо должника, поручитель приобре тает по отношению к нему все права кредитора по этому обязатель ству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, но только в том объеме, в котором он сам удовлетворил требование кредитора (п. 1 ст. 365 ГК РФ). Если требование кредитора исполне но поручителем частично, то он приобретает право регресса только в этой части. Полное удовлетворение предполагает и полное возме щение расходов поручителя. Поручительство прекращается по общим основаниям прекраще ния обязательств, предусмотренным в гл. 26 ГК РФ. Кроме того, оно прекращается при наступлении какого-либо из обстоятельств, ука занных в ст. 367 ГК РФ. Во-первых , с прекращением обеспечен ного им обязательства, поскольку в этом случае дальнейшее сущест вование поручительства теряет смысл. Во-вторых , в случае изме нения основного обязательства без согласия поручителя, если такое изменение неблагоприятно для него (к примеру, имело место увели чение суммы кредитного обязательства или изменение срока его исполнения). В-третьих , с переводом на другое лицо долга по основному обязательству, если поручитель не согласился отвечать за нового должника. В-четвертых , когда кредитору со стороны должника или поручителя было предложено надлежащее исполне ние обязательства, но кредитор отказался его принять. При этом не имеет значения, по каким причинам имел место отказ. В-пятых , прекращение поручительства возможно в связи с истечением его срока. Срок этот не должен быть менее срока исполнения основного обязательства. Если же срок поручительства договором не предусмотрен, оно прекращается, если кредитор не предъявит к поручителю иск в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен моментом востребования, поручительство сохраняет силу лишь в пределах двух лет со дня заключения догово ра поручительства. Банковская гарантия Банковская гарантия такое поручительство, в котором в качестве поручителя выступает кредитное учреждение (гарант). Кредитор в банковской гарантии называется бенефициаром, а должник принципалом. Основанием возникновения банковской гарантии являют ся два юридических факта: договор между принципалом и гаран том о предоставлении банковской гарантии, а также выдача га рантий на определенный срок в письменной форме (это одно сторонняя сделка). Существует два вида банковских гарантий: условные бан ковские гарантии, дающие право бенефициару на удовлетво рение требования лишь при предоставлении последним судеб ного решения о невыполнении принципалом своего обязатель ства, и безусловные банковские гарантии, при наличии которых гарант обязан выполнить требования бенефициара без предоставления последним доказательств ненадлежащего вы полнения принципалом своих обязательств. Особенности банковской гарантии: банковская гарантия не зависит от главного обязательства; право требования бенефициара не передается; пределы ответственности гаранта перед бенефициаром определены денежной суммой, указанной в банковской гарантии; в случае невыполнения гарантом обязанности по уплате долга принципала гарант может быть привлечен к ответствен ности за неправомерное поведение и может отвечать денежной суммой в большем размере, чем она указана в банковской га рантии (п. 2 ст. 377 ГК); гарант, удовлетворивший требование бенефициара, име ет право регрессного иска к принципалу (п. 1 ст. 379 ГК); Банковская гарантия представляет собой самостоятельный спо соб обеспечения исполнения обязательств, неизвестный российско му законодательству до принятия нового Гражданского кодекса РФ. До введения в действие части первой ГК РФ гражданскому законодательству был известен институт гарантии. Однако гарантия представляла собой разновидность поручительства и основным ее отличием от поручительства являлось то, что она применялась в отношениях только между организациями. Новый ГК ввел принципи ально новый институт банковской гарантии. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (прин ципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обя зательства денежную сумму по представлении бенефициаром пись менного требования об ее уплате (ст. 368 ГК РФ). Участниками правоотношений по банковской гарантии являют ся: гарант, принципал и бенефициар. В качестве гаранта могут вы ступать только банк, иное кредитное учреждение или страховая организация. К небанковским кредитным учреждениям относится кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции. Принципал это лицо, обращающееся к гаранту с просьбой о выдаче банковской гарантии. Им является должник по основному обязательству (например, кредитному), исполнение ко торого обеспечивается банковской гарантией. И, наконец, в качестве бенефициара, т.е. лица, наделенного правом предъявлять требова ния к гаранту, выступает кредитор по основному обязательству (к примеру, банк, предоставивший кредит). Для возникновения отношений по банковской гарантии требует ся заключение договора между принципалом и гарантом о ее предоставлении. Это возмездный договор. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает вознаграждение гаранту (п. 2 ст. 369 ГК РФ), и затем следует собственно выдача банковской гарантии, которая обычно оформляется в виде исходящего от гаранта гарантийного письма. Банковская гарантия выдается на определенный в ней срок и не может быть отозвана гарантом (ст. 371 ГК РФ). Требования бенефи циара должны быть заявлены в срок, указанный в гарантии (п. 2 ст. 374 ГК РФ). В отличие от иных способов обеспечения исполнения обязатель ства банковская гарантия не зависит от основного обязательства, в обеспечение которого она выдана. Ее независимость проявляется в том, что она сохраняет свою силу, а обязательство гаранта перед бенефициаром сохраняется и после прекращения основного обяза тельства или признания его недействительным, а также в том, что уменьшение обязательства должника (принципала) не влечет за собой уменьшение обязательства гаранта и гарант обязан уплатить сумму, предусмотренную гарантией; и, кроме того, в том, что гарант не вправе выдвигать против требования принципала возражения, которые мог бы представить должник по основному обязательству. Прекращение обязательства гаранта перед бенефициаром, поми мо общих оснований прекращения обязательств, наступает также по основаниям, указанным в ст. 378 ГК РФ. Их перечень является огра ниченным. Это действия гаранта по уплате суммы, на которую выдана гарантия, или действия бенефициара по отказу от своих прав, либо истечение срока гарантии. Задаток Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из до говаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). Предметом задатка может быть только денежная сумма. Согла шение о задатке всегда совершается в письменной форме, в против ном случае эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное (п. 2,3 ст. 380 ГК РФ). Задаток выполняет функции: удостоверительную, обеспечительную, пла тежную, компенсационную. Особенности задатка: сторона, давшая задаток, в случае неисполнения ею дого вора теряет его, а сторона, получившая задаток и не выполнив шая обязательство, должна уплатить двойную сумму в слу чае, если она ответственна за невыполнение обязательства (п 2 ст. 381 ГК); задаток возвращается в размере полученной денежной суммы в двух случаях: при прекращении обязательства до на чала его исполнения по соглашению сторон, а также при невоз можности исполнения обязательства (п. 1 ст. 381 ГК); денежная сумма задатка выдается в счет будущих плате жей по главному договору, поэтому при его исполнении задаток удерживается. Отличие задатка от аванса состоит в том, что для аванса не характерна обеспечительная функция: сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения во всех случаях не исполнения или ненадлежащего исполнения за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. Поэтому при заключении договора, в котором предполагается предварительная выплата в счет основной оплаты по договору, необходимо сразу указать чем, авансом или задатком, являет ся эта выплата. А если в договоре не указано, что сумма пре доплаты является задатком, то такая сумма автоматически бу дет считаться авансом. Удостоверительная функция задатка выражается в том, что он выдается в доказательство заключения договора (п. 1 ст. 380 ГК РФ). Исполняя передачей задатка все основное обязательство или его часть, должник тем самым подтверждает наличие договорного обязательства, в счет платежей по которому задаток выдается. Ука занная функция существенна как для устных договоров, так и для письменных, поскольку имеется письменное удостоверение вы дачи задатка, нельзя отрицать заключения основного договора, пусть и не облеченного в письменную форму. Обеспечительная функция сводится к тому, что если за неиспол нение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остает ся у другой стороны. Если же за неисполнение договора ответствен на сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой сто роне двойную сумму задатка, т.е. возвратить полученную сумму задатка и уплатить дополнительно сумму, равную ему (ст. 381 ГК РФ). Платежная функция задатка проявляется в том, что он выдается в счет платежей, причитающихся по основному договору: за выпол ненные работы, оказанные услуги и т.д. Задаток, однако, отличается от обычных платежей по договору тем, что уплачивается кредитору вперед. Эта особенность задатка выражена в его названии и роднит его с авансом. Однако аванс в отличие от задатка не выполняет обеспечительной функции. Сторона, выдавшая аванс, вправе требо вать его возвращения во всех случаях неисполнения или ненадлежа щего исполнения договора, за исключением тех случаев, когда по закону или условиям договора другая сторона сохраняет право на вознаграждение или возмещение убытков, несмотря на неисполне ние или ненадлежащее исполнение договора. Компенсационная функция задатка заключается в том, что сто рона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не пред усмотрено договором (п. 2 ст. 381 ГК РФ). Поскольку выданная вперед денежная сумма является задатком лишь в том случае, если установлено, что она дана в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения, то при отсут ствии этих двух признаков уплаченную сумму следует считать аван сом. Аналогичное правило действует и в случае сомнения в отноше нии того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся от стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения письменной формы (п. 3 ст. 380 ГК РФ).

0

Лекция 15 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

1. Понятие обязательства и основания его возникновения Понятие и специфические признаки обязательств О дной из разновидностей гражданских правоотношений является обязательственные правоотношения. Это наиболее многообразный и распространенный вид гражданских правоотношений. Существует легальное и доктринальное определение обязательства. Легальное определение дано в ст. 307 ГК: Обязательство гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности. В форму обязательства облекаются, прежде всего, отношения экономического характера: по отчуждению имущества — купля-продажа, выполнению работ — подряд, оказанию услуг хранения, экспедиция, перевозка и т. п. Использование правовой формы обязательств не ограничивается сферой экономического оборота. К обязательственным отношениям относятся также отношения, возникающие в связи с передачей имущества в пользование (аренда, жилищный найм и др.), связанные с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности (авторские договоры, лицензионный договор и т.п.), вследствие причинения вреда (правонарушений) или иных противоправных действий (неосновательное обогащение). Р азнообразные по характеру и целевому назначению отношения обязательств обладают специфическими особенностями, которые выделяют их из всего разнообразия отношений и позволяющих рассматривать их отдельным видом гражданско-правовых отношений. Обязательственные правоотношения имеют следующие особенности: a) Обязательственными отношениями являются только имущественные отношения. Обязательство, с точки зрения его экономического содержания, опосредует перемещение имущества (включая имущественные права), и иных результатов деятельности (работ, услуг) и тем самым выражает единство имущественного оборота и динамику имущественных отношений. Поэтому они являются отношениями экономического оборота. Если правоотношения собственности фиксируют статику присвоенность материальных благ определенному субъекту, то обязательство по своему экономическому содержанию выступают как способ перемещения уже присвоенного имущества. Право собственности является предпосылкой и результатом конкретных обязательственных отношений. b) Обязательство это относительное правоотношение. Оно имеет строго определенный субъектный состав, как на управомоченной, так и на обязанной стороне, поскольку передача имущества, выполнение работ или оказание услуг осуществляется в отношении строго определенных лиц, а не всех третьих лиц, как это имеет место в праве собственности. c) Реализация субъективного права в обязательстве возможна при совершении конкретным лицом действий, составляющих его обязанность. Это отличает обязательственные правоотношения от вещных правоотношений, где собственник, арендатор, сервитуарий или т.п. осуществляют свои правомочия (владеют, пользуются и распоряжаются имуществом) без участия обязанных лиц. Удовлетворение интересов управомоченного в обязательственном правоотношении обеспечивается предоставленным ему правом требовать от обязанного лица совершения определенных действия. Именно поэтому субъективное право в обязательственном правоотношении называется требованием, а обязанность долгом, управомоченное лицо кредитором, а обязанное должником. С учетом указанных особенностей обязательственных правоотношений можно привести доктринальное определение обязательства: Обязательство это относительное правоотношение, опосредующее перемещение материальных благ и иных результатов деятельности субъектов, в котором одно лицо (должник) обязано совершить по требованию другого лица (кредитора) определенные действия или в силу закона воздержаться от их совершения, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности. Понятие и система обязательственного права О бязательственные отношения должника и кредитора урегулированы обязательственным правом. Регулированию этих отношений посвящены разделы III и IV ГК РФ, содержащих более 700 статей. Кроме норм гражданского права юридическое нормирование отдельных видов обязательственных правоотношений осуществляется и другими кодифицированными нормативными актами: транспортные уставы и кодексы, жилищный кодекс. Отдельные вопросы договорных и внедоговорных обязательств могут регулироваться специальными федеральными законами, также возможно применение подзаконных актов (в случаях прямо указанных в ГК РФ). Термин обязательственное право употребляется в двух аспектах субъективном и объективном. Обязательственное право в субъективном смысле это права кредитора и обязанности должника в конкретном обязательстве. Обязательственное право в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих все обязательственные правоотношения. Эта совокупность правовых норм образует подотрасль гражданского права. Как любая подотрасль она состоит из общей (первая часть ГК РФ) и особенной части (вторая часть ГК РФ). Общая часть содержит нормы, определяющие понятие обязательства, основания его возникновения, исполнения, обеспечения и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Особенная часть посвящена институтам, регламентирующим отдельные виды обязательств, а также нормам права, регламентирующим обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения. Нормы, регулирующие особенности отдельных видов обязательств, излагаются в ГК РФ в соответствии с классификацией обязательств все нормы объединены в соответствии с типами, группами, видами и подвидами обязательств, т.е. систематизированы. Обязательственное право как подотрасль является самой большой по объему, самой сложной по структуре и содержанию по сравнению с другими подотраслями гражданского права. Наибольший объем норм ГК посвящен отдельным обязательствам (их 645), и из них большая часть относится к договорным обязательствам. Следует иметь в виду, что представленные в ГК договоры являются моделями договоров, рекомендуемыми законодателем. Однако на практике возможно составление договоров, отсутствующих в ГК. В последнее время наметилась тенденция к составлению договоров, представляющих комбинацию из элементов нескольких типов договоров, предусмотренных в ГК с намерением урезать права своего контрагента. Значение обязательственного права состоит в том, что оно определяет те формы и правила, в которых должно осуществляться перемещение материальных благ в сфере экономического оборота. Элементы обязательств С труктура обязательственного правоотношения как любого гражданского правоотношения состоит из субъектов, объектов и содержания. Субъектами (участниками) обязательственного правоотношения могут выступать физические и юридические лица, государственные и муниципальные образования. Непосредственными участниками обязательства являются должник и кредитор. Должник это обязанная сторона, а его обязанность называется долгом. Кредитор управомоченная сторона, его право называется правом требования. В обязательственных правоотношениях могут участвовать два и более лиц. Однако, являясь сторонами обязательства, они могут выступать или в качестве кредитора или в роли должника. Наряду с этим в большинстве обязательств каждый из участников является одновременно и должником и кредитором. В некоторых обязательствах кроме должника и кредитора возможно появление третьего лица, которое является стороной обязательственного правоотношения. В гражданском законодательстве выделяют обязательственные правоотношения, в которых на стороне должника и кредитора могут выступать не одно, а несколько лиц. Их называют обязательства с множественностью лиц. Различают несколько видов множественности лиц в обязательствах: Множественность лиц может существовать с возникновением обязательства либо появиться позднее. Объектами обязательственных правоотношений являются определенные действия должника (по передаче денег, имущества, вещей, выполнение работ, оказание услуг) или воздержание от определенных действий. Объект обязательственных правоотношений не следует путать с предметом этих отношений. Предметами в отношении которых совершаются или не совершаются определенные действия должника в обязательственных отношениях являются имущество (вещи, ценные бумаги, имущественные права) и результаты деятельности (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них), в связи с созданием, передачей и использованием которых складываются гражданские правоотношения. Обязательства могут иметь как один (кредитное обязательство деньги), так и несколько предметов (подряд деньги и вещь, изготовленная подрядчиком). Наиболее распространенным предметом обязательственных правоотношений являются вещи. При этом важное значение имеет к какому виду относится вещь: делимая или неделимая, родовая или индивидуально-определенная. Это связано с тем, что в одних обязательствах могут быть только индивидуально-определенные вещи, в других неделимые. Кроме того, при гибели индивидуально-определенной вещи обязательство, как правило, прекращается, а при гибели родовых вещей, по общему правилу, обязательство сохраняется, поскольку genera non pereunt (род не погибает), и у должника имеется возможность заменить погибшие вещи однородными, если только это не повлечет несоразмерных затрат. Исполнение обязательства по частям, если вещь неделима, объективно невозможно. При делимости вещи исполнение обязательства по частям допускается, если это не противоречит закону или предусмотрено соглашением сторон (ст.311 ГК). Деньги могут быть единственным предметом обязательства (займ), но чаще, вследствие возмездности большинства гражданско-правовых сделок, они составляют один из двух или более предметов обязательства. Поскольку обязательства опосредуют передачу имущества, имущественные права могут быть предметами обязательственных отношений при условии их несвязанности с личностью правообладателя (права на алименты, возмещение вреда жизни или здоровью и т.п.). Имущественные права являются объектами цессии, некоторых залоговых обязательств и др. Результаты деятельности как предметы рассматриваемых отношений можно условно раделить на два вида: результаты материальной и интеллектуальной деятельности. К первым относятся результаты выполнения работ и оказания услуг, а ко вторым творческой деятельности и исключительные права на них. Содержанием обязательственных правоотношений являются субъективные права кредитора и обязанности должника по выполнению обязательства. Права и обязанности сторон обязательства называют субъективным обязательственным правом. Осуществление субъективного обязательственного права кредитором возможно, как правило, лишь в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность, т.е. только при непосредственном участии должника. Это является отличительной чертой субъективного обязательственного права от субъективного вещного права, обладатель которого может осуществить его без участия и содействия других лиц. Основания возникновения обязательств О бязательственные правоотношения, как и любые другие гражданские правоотношения, возникают вследствие наступления определенных юридических фактов или их совокупность (юридический состав), с которыми закон связывает установление прав и обязанностей лиц. В обобщенном виде такие основания указаны в ст. 8 и 307 ГК РФ. В соответствии с нормами гражданского права основаниями возникновения обязательственных правоотношений являются: a) Сделки односторонние, двухсторонние, многосторонние (договоры); b) Акты государственных органов и органов местного самоуправления (ордер на квартиру обязывает РЭУ-ДЭЗ заключить договор жилищного найма); c) Причинение вреда неправомерные действия (деликты) или бездействие; d) Неосновательное обогащение незаконное приобретение имущества за счет другого лица; e) Иные действия лиц (предотвращение вреда личности или имуществу другого лица); f) События; g) Судебные решения. Виды обязательств Г ражданско-правовые обязательства классифицируются по различным основаниям на типы, группы, виды и подвиды. A) В зависимости от основания обязательства: 1. Договорные в основе лежит договор. В зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ договорные обязательства можно подразделить на следующие группы: по передаче имущества в собственность; по предоставлению имущества в пользование; по перевозке; по оказанию услуг; по расчетам и кредитованию; по страхованию; по совместной деятельности; смешанные обязательства. 2. Внедоговорные в основе лежит деликт, неосновательное обогащение или другие юридические факты. Они могут разделены на две группы: ~ из односторонних сделок; ~ охранительные обязательства. Обязательства, входящие в одну и ту же группу, имеют общие экономические особенности и как следствие этого одни принципы правового регулирования. В зависимости от различия в экономическом содержании обязательства, относящиеся к отдельным группам, делятся на виды. Так, обязательства группы по передаче имущества в собственность делятся на договоры купли-продажи, мены, дарения и др., а договоры по передаче имущества в пользование на аренду, лизинг, ссуду и др. В свою очередь обязательства одного вида подразделяются на подвиды. Например обязательства по купле-продаже делятся на розничную, оптовую, по предварительным заказам, торги, продажа на бирже, на рынке и др. Б) обязательства с множественностью лиц : 1. в зависимости от количества лиц участвующих в обязательстве: Доли долга и доли требования считаются равными, если иное не определено законом или договором. Для признания обязательства долевым предмет обязательства должен быть делимым. При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в какой-либо части. Должник, исполнивший солидарную обязанность за других, имеет право регрессного требования к другим должникам о возмещении ему их долей по обязательству. При данном требовании любой из кредиторов вправе требовать от должника исполнения долга в полном объеме. При смешанном солидарном обязательстве применяются правила солидарной обязанности и солидарного требования. Солидарные обязательства возникают из нескольких оснований, как правило, в результате последовательного заключения отдельных договоров между кредиторами и каждым из должников. Сравнивая солидарные и долевые обязательства, следует отметить, что солидарные обязательства надежнее защищают интересы сторон, чем долевые. В) по степени ответственности должника обязательства бывают: Г) в зависимости от характера действий должника различают обязательства: с положительным содержанием когда должник должен совершить определенные действия составляющие его обязанность. Они бывают двух видов: простые должник обязан совершить одно действие, составляющее его обязанность; альтернативные у должника есть выбор в совершении какого-либо одного действия из нескольких возможных, если иное не предусмотрено договором. с отрицательным содержанием обязательство, в котором должник обязан воздержаться от каких-либо действий. Д) по соответствию прав и обязанностей сторон обязательства могут быть: 1. Односторонние когда у кредитора имеется только право, а у должника только обязанность (договор займа); 2. Взаимные обязательства, в которых каждая сторона наделена и правами и обязанностями. Е) по степени определенности обязанности должника: со строго определенной обязанностью; альтернативные имеется выбор в совершении какого-либо одного действия из нескольких возможных, если иное не предусмотрено договором; факультативные — должник обязан совершить одно действие — основное, составляющее его обязанность, а в случае невозможности другое — вспомогательное, предусмотренное обязательством (право замены, право восполнения); Ж) по степени самостоятельности обязательства: = главное (основное); = дополнительное (акцессорное) — заключенное для обеспечения исполнения основного обязательства (задаток, залог и т.п.). З) обязательства строго личного характера, в которых не допускается замена сторон (авторский договор на написание сценария, песни, музыки, книги и т.п.). И) по правомерности или соответствию закону или соглашению: 1. правомерные обязательства, соответствующие закону, иным правовым актам, соглашению сторон или не противоречащие законодательству; 2. противоправные : 2. Перемена лиц в обязательствах Понятие и случаи перемены лиц в обязательствах Г ражданско-правовое обязательство носит личный характер. Это связано с тем, что являясь относительным правоотношением, обязательственное отношение приводит к возникновению прав и обязанностей только у строго определенных лиц его участников. Такого мнения придерживались римские юристы, считавшие именно личную связь сторон существом обязательства. Поэтому по римскому праву изменение субъектов обязательства с неизбежностью влекло за собой прекращение одного обязательства и возникновение другого (новацию). С развитием экономических отношений жесткая связь прав и обязанностей с участниками обязательства ослабевает. Право требования, например, приобретает свойства имущества, которое может переходить от одного лица к другому. В соответствии с современным гражданским законодательством сущность обязательства состоит не в личной связи, а в имущественном интересе его участников, что приводит к возможности изменения субъектного состава при неизменности самого обязательства. Такой позиции придерживается цивильное право большинства государств (в англо-американском праве замена должника возможна только путем новации). Замена сторон в обязательстве должника или кредитора в гражданском праве называется замена или перемена лиц в обязательстве. Вместо старого первоначального участника отношений появляется новый, который принимает на себя все права и обязанности, происходит правопреемство. Завершение исполнения обязательства происходит с участием новых субъектов. В зависимости от того какая из сторон заменяется кредитор или должник, различают два вида перемены лиц в обязательствах: уступка требования (цессия) и перевод долга. Случаи перемены кредитора У ступка права требования является договором, по которому первоначальный кредитор (цедент) передает своё право требования к должнику другому лицу (цессионарию). Как и всякий договор, цессия подчиняется общим правилам, определяющим действительность договора, порядок их заключения и др. Согласия должника на уступку требования не нужно, так как для него, как правило, не имеет значения кому производить исполнение своей обязанности. Однако, ст. 382 ГК РФ сконструирована как диспозитивная, вследствие чего законом, иными нормативными актами или соглашением в некоторых случаях может быть установлена необходимость получения согласия должника на замену кредитора. Гражданским законодательством установлены и другие случаи ограничения уступки права требования когда цессия недопустима или требуется согласие должника: Вместе с тем, к цессии предъявляются специальные требования и условия. Для того, чтобы не лишить цессию практического значения, закон установил необходимость обязательного письменного уведомления должника о смене кредитора. Это может быть сделано или новым или старым кредитором. Невыполнение данного условия может привести к неблагоприятным для нового кредитора последствиям. Поэтому новый кредитор больше заинтересован в оповещении должника о цессии. При уступке права требования изменяется только субъектный состав, а само обязательство остается неизменным. В связи с этим новый кредитор может получить только те права, которые были у прежнего кредитора. По общему правилу нельзя передать больше прав, чем имеешь сам. Вместе с правом требования к новому кредитору переходят также права, обеспечивающие исполнение обязательства (залоговое право, поручительство, неустойка и др.). Переходят также иные права. Отношение нового кредитора с должником предопределено отношениями должника с первоначальным кредитором. По форме уступка права требования должна соответствовать форме первоначально заключенного обязательства. Соблюдение предусмотренной законом формы цессии облегчает положение нового кредитора, который обязан доказать должнику переход к нему требований по обязательству. Из этого следует также и то, что должник вправе не выполнять свои обязанности, пока не получит законных доказательств произведенной замены кредитора (ст.385). По своей природе цессия отличается от других сделок. Так различен объем ответственности цессии и индоссамента (передаточной надписи о переходе прав по ордерной ценной бумаге). Если цедент отвечает только за действительность переданного требования, то индоссант и за его осуществления. Цессия носит двухсторонний характер, а индоссамент это одностороннее волеизъявление владельца ордерной ценной бумаги. Переход прав требования возможен как по сделке, так и по закону (ст.387): при универсальном правопреемстве (наследование, реорганизация); при поручительстве (ст.350, 365); суброгация (ст.965) когда страховщик имеет право компенсировать свои выплаты страхователю с причинителя вреда. Права кредитора могут перейти к другому лицу по решению суда. Случаи перемены должника В ходе исполнения обязательства законодательством предусмотрена возможность не только перемены кредитора, но и замена субъекта на стороне должника. Перемена лиц на пассивной стороне обязательства называется переводом долга или делегацией. Законодательство выделяет два случая перемены должника: a) Универсальное правопреемство кредитор в этом случае обычно имеет право требовать досрочного исполнения обязательства, расторжения обязательства и возмещения убытков. b) Перевод долга это соглашение между должником и третьим лицом о переходе на последнего долга по конкретному обязательству. В отличие от уступки требования перевод долга как смена должника допускается только с согласия кредитора (ст.391). Это связано с тем, что новый должник может быть менее платежеспособным и ненадежным. Перевод долга совершается в той же форме, что и сделка обязанности по которой переводятся. Границы обязанностей нового должника обусловлены отношением, которое существовало между кредитором и прежним должником. Поэтому возражения нового должника против требований кредитора не могут выходить за рамки, в которых возражения могли быть у старого должника (ст.92). Перевод долга допускается, если обязательства не носят строго личный характер и не противоречит требованиям закона, иных нормативных актов или соглашению сторон. Перевод долга необходимо отличать от принятия на себя исполнения обязательства. Во втором случае третье лицо по договору с должником берет на себя обязанность выполнить за него действия, составляющие обязанность должника, но стороной по обязательству не становится. Отношения должника и третьего лица в данном случае находятся за рамками обязательственного отношения между должником и кредитором.