0

Лекция 31 «ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «

1. Обязательства, возникающие из причинения вреда Понятие обязательства, возникающего из причинения вреда К внедоговорным обязательствам российское гражданское право относит обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Они регламентируются гл. 59 ГК РФ (ст. 1064 1101). Обязательство вследствие причинения вре да — гражданско-правовое обязательство, в силу которого одно лицо (потерпевший, кредитор) име ет право требовать от другого лица (причинителя, должника) восстановления прежнего состояния или возмещения убытков. Обязательства из причинения вреда формулируются предельно кратко: причинивший вред другому, обязан возместить этот вред. Субъекты обязательств: 1) потерпевший — лицо, которому причинен вред, а в случае смерти лица — лица, указанные в законе, выступает в качестве кре дитора; 2) причинитель вреда — лицо, причинившее вред, или лицо ответствен ное за вред, выступает как должник. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Субъектный состав может претерпеть существен ные изменения. В нем может произойти замена как должника, так и кредитора (при суброгации, регрес се, наследственном правопреемстве). Эти обязательства возникают, как правило, когда по терпевший и причинитель не состоят в договор ных отношениях по поводу предмета, которому был причинен вред (пальто сданное в театральный гардероб выдано другому лицу — имущественный вред, по договору хранения; измазал пальто о свежеокрашенную дверь, на которой не было соответствующего предупреждения, то те атр будет отвечать по обязательству из причинения вреда). Предмет обязательств по возмещению вреда — действия должника, обеспечивающие наиболее пол ное восстановление материальных и личных немате риальных благ кредитора, которым причинен вред. Содержание обязательства составляют право кредитора требо вать восстановления прежнего состояния либо возмещения вреда и обязанность должника совершить одно из названных действий. Право кредитора исполняется только совершением положи тельного действия должника, направленного на возмещение вреда. Основанием возникновения обязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Институт обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как компенсационную (восстановительную), так и предупредительную функ ции. Восстановительная функция позволяет устранить отрицатель ные последствия противоправного воздействия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. Предупредительная стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к охра няемым законом материальным и нематериальным благам. Если ответственность, предусмотренная другими отраслями права (административное, уголовное и т.д.) преследует цель наказания правонарушителя, имущественная ответственность причинителя вреда носит компенсационный характер. Юридические основания ответственности за причинение вреда Для возложения ответственности за причинение вреда необходи мо, как правило, наличие четырех условий: наличие вреда; противоправное поведение (действие, бездействие) причини теля вреда; причинная связь между противоправным поведением и насту пившим вредом; вина причинителя вреда. Указанные основания ответственности являются общими, одна ко законом могут быть предусмотрены исключения из этого правила (например, ответственность за вред, причиненный источником по вышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда). Полный состав включает в себя: вред, вину, противоправность и причинную связь. Усеченный состав: вред, противоправность, причинную связь. Таким образом, в основе обязательств из причине ния вреда в одних случаях лежит состав правонару шения (полный или усеченный); в других случаях — иные условия, которые состав правонарушения не образуют. Следовательно, необходимо различать условия возникновения ответственности за причи нение вреда и условия возникновения обязательств из причинения вреда, не относящихся к мерам ответственности. а) Наличие вреда Вред может быть причинен имуществу граждан и юридических лиц. Он называется имущественным и состоит в уменьшении или не получении имущества, в утрате имущественных прав (хищение цен ных бумаг). Вред может быть причинен жизни и здоровью, выражаться в уничтожении или по вреждении наличного имущества, потере прибыли, ли шении или уменьшении способности потерпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, призванных обеспечить жизнедеятельность потерпев шего как полноценной личности, причинении физиче ских или нравственных страданий. При причинении вреда имуществу причинитель обязан либо пред ставить новую вещь взамен поврежденной, либо отремонтировать по врежденную, либо возместить убытки по рыночной стоимости вещи, а также возместить упущенную выгоду. При причинении вреда здоровью подсчет ведется следующим обра зом. Во-первых, с причинителя взыскиваются фактические затраты на лечение, в том числе курортное, протезирование, приобретение инва лидного транспорта и т.д. При временной потере трудо способности — за все рабочие дни временной нетрудоспособности ему выплачивается 100% его среднего заработка из расчета двух пос ледних месяцев, предшествовавших месяцу причинения вреда. При получении инвалидности и потере трудоспособности стой кого характера — размер возмещения вреда зависит от степени утраты профессиональной и общей трудоспособности. Профессиональная трудоспособность — это способность к труду по определенной профес сии, специальности. Общая трудоспособность — это способность к не квалифицированному труду. Степень утраты трудоспособности опре деляется врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК). Органы социального обеспечения в обоих случаях назначения пен сии в связи с причинением вреда жизни и здоровью взыскивают сумму пенсии с причинителя. Кроме имущественного, личности гражданина может быть причи нен моральный вред , что также порождает обязательство из причине ния вреда. Моральный вред выражается в причинении потерпевшему физических и нравственных страданий: боли, страха, унижения, горя, сильного волнения (стресса) и т.д. Моральный вред — это ущерб, нане сенный достоинству и психическому, душевному равновесию челове ка, его внутреннему психическому состоянию. Он отличается от иму щественного, материального вреда двумя признаками. Во-первых , объект причинения вреда — достоинство, душевное равновесие — нема териален, это субъективное чувство и переживание, которое нельзя пощупать ; этот объект не имеет стоимости и, следовательно, товар ной, рыночной цены, потому и вред невозможно возместить по ры ночной цене. Во-вторых , моральный вред и причиненные им нрав ственные утраты невозместимы, невосполнимы; зарубка остается на всю жизнь. И не случайно ГК РФ говорится не о возмещении, а о ком пенсации морального вреда. Компенсация — понятие более широкое, она предполагает не только возмещение, но и вознагражде ние и уравновешивание нарушенного состояния. Поэтому денежная компенсация за моральный вред представляет собой способ морально го, нравственного удовлетворения потерпевшего, вознаграждения за перенесенные страдания. И чем глубже были страдания, тем выше ком пенсация. Закон предусматривает два способа возмещения вреда : 1) возме щение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) 2) возмещение причи ненных убытков. Под убытками понимаются расходы, которые по терпевший произвел или должен будет произвести для восстановле ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). б) Противоправность деяния причини теля вреда Если вред причинен правомерными дей ствиями, то причинитель несет ответственность лишь в некоторых слу чаях. Таким правомерным причинением вреда, когда причинитель полностью освобождается от ответственности, является необходимая обо рона (действия причинителя (потерпевший) вреда в целях защиты определенных законом прав и инте ресов от посягательств на них), то есть защита жизни, здоровья, имущества причинителя или иных лиц от противоправного нападения (убийство грабителей во время их нападения). Другой вариант правомерного причинения вреда — крайняя необхо димость (устранение опас ности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам), когда причинитель наносит вред для предотвращения боль шего вреда, если опасность большего вреда не могла быть устранена иными способами (действия пожарных). За причинение вреда в ситуации крайней необходимости ГК РФ допускает возложение ответственности на причинителя или лицо, в интересах которого он действовал, или на них обоих. Учитывая обстоятельства, при которых был при чинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Правомерным является вред, причиненный по просьбе или с согла сия потерпевшего, но с одним условием: если это причинение не про тиворечит нравственным устоям общества. Поэтому хирургические операции производятся лишь с согласия пациента или его близких (если сам он находится без сознания). Правда, иногда можно скорее говорить о крайней необходимости, например в случае, когда необхо дима ампутация гангренозной конечности, так как без ампутации смерть пациента неминуема. Следует сказать, что эфтаназия (умерщвления безнадежно больного по его просьбе) противоречит нравственным принципам российской медицины. На предупреждение причинения вреда направлены положения ст. 1065 ГК РФ, предусматривающей возможность предъявления иска о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производствен ной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожа ет новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятель ность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекра щении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интере сам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельнос ти не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда. в) Причинная связь между противоправным поведением и насту пившим вредом При возложении ответственности за причинение вреда должна быть четко установлена причинная связь между неправомерным дей ствием причинителя и вредом у потерпевшего. Не может быть ни слу чайной, ни вероятной причинной связи, это должна быть достоверно установленная необходимая причинная связь. г) Вина причинителя вреда В гражданском праве действует презумпция вины причинителя вреда лицо, причи нившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда. Так, вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмеще нию не подлежит, а причинитель освобождается от ответственности (железная дорога — Анна Каренина). При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответствен ность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. Часто присут ствует смешанная вина, когда вред является нераздельным результатом вины причинителя и неосторожности потерпевшего (пожар по вине причинителя и отсутствие сред пожаротушения). В ГК РФ предусмотрены случаи, когда имущественный и мораль ный вред компенсируется независимо от наличия вины причинителя, то есть даже при ее отсутствии, а именно: если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; если вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу или применения подписки о не выезде, незаконного наложения административного наказания в виде ареста или исправительных работ; если вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (обратите внимание: речь в данном случае идет не о ложных или клеветнических сведениях, а о любых). Этот перечень компенсаций потерпевшему без вины причинителя не является исчерпывающим, законом могут быть установлены и дру гие случаи. Причинение вреда работниками юридического лица, органами управления и должностными лицами Непосредственный причинитель вреда не всегда совпадает с лицом, ответственным за вред. Если вред причинен работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых обязанностей, имущественная ответственность за причиненный вред возлагается на работодателя. Работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. Хозяйственные товари щества и производственные кооперативы возмещают вред, причи ненный их участниками (членами) при осуществлении ими предпри нимательской, производственной или иной деятельности товарище ства или кооператива. Аналогичная ситуация имеет место в случае причинения вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дейст вий (бездействия) государственных органов, органов местного само управления либо должностных лиц этих органов, в том числе в ре зультате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправ ления. В этих случаях вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Федерации или казны муниципального образования. От имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если иное не пред усмотрено законодательством. Для отдельной категории государственных органов и должност ных лиц (органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры) ГК РФ устанавливает специальные основания от ветственности (в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности и т.д.). Специальный характер оснований ответственности заключается в отсутствии в их составе вины причинителя вреда. Причинение вреда несовершеннолетними и недееспособными Полное или частичное несовпадение в одном лице причинителя вреда и ответственного за вред имеет место в случае причинения вреда несовершеннолетними. Если вред причинен недееспособным лицом, то ответственность несут: ~ за вред, причиненный детьми до 14 лет, — родители (усыновители, опекуны), а если он причинен в детском учреждении — то и лица, обя занные за ними наблюдать (учителя, воспитатели); ~ за вред, причиненный несовершеннолетними, — они сами, а если у них нет заработка и доходов — то их законные представители; ~ за вред, причиненный совершенолетними недееспособными (ду шевнобольными), — лица, обязанные за ними наблюдать. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если малолетний причи нил вред во время нахождения в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения. Если роди тели (усыновители) или опекуны умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспо собным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других об стоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Условие ответственности родителей, опекунов, учреждений и иных лиц, осуществляющих надзор за детьми в момент причинения вреда — их собствен ное виновное поведение, которое выражается в неосуществлении должного надзора за малолетни ми, безответственном отношении к их воспитанию или неправомерном использовании своих прав по отношению к детям. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Полностью либо в недостающей части вред возмещается родителями (усыновителя ми) или попечителями (если они не докажут, что вред возник не по их вине) несовершеннолетнего в случае, когда у него нет доходов или иного иму щества, достаточных для возмещения вреда. Если несовершеннолетний находился в соответ ствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или дру гом аналогичном учреждении, которое в силу зако на является его попечителем, это учреждение обя зано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине. Обязанность родителей (усыновителей), по печителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда прекращается в случаях: 1) достижения причинившим вред совершеннолетия; 2) появления у несовершеннолетнего до достижения совершеннолетия доходов или иного имущества, до статочного для возмещения вреда; 3) приобретения дееспособности до достижения совершеннолетия. Недееспособные граждане не являются субъек тами гражданско-правовой ответственности в случае причинения внедоговорного вреда. Причиненный ими вред возмещается их опекунами или соответствую щими организациями. Если они докажут, что ими принимались все разумные меры предосторожности, они должны быть освобождены от ответственности (п. 1 ст. 1076 ГК РФ). Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для воз мещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Возможна ситуация, когда вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вслед ствие психического расстройства, но решения суда о признании его недееспособным не было. В таком случае обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолет них детей при условии, если они знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспо собным. Вред, причиненный гражданами ограниченны ми в дееспособности вследствие злоупотребле ния спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим причинителем вре да. Причинение вреда в состоянии невменяемости — основание для освобождения причинителя от ответ ственности. Исключения: 1) причинитель вреда не освобож дается от ответственности, если он сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значение своих действий или руководить ими, употреблени ем спиртных напитков, наркотических средств или иным способом; 2) возложение судом обязанности по возмещению вреда, причиненного жизни и здо ровью потерпевшего, на причинителя вреда с уче том имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств; 3) возложение обязанности по возмещению вреда на его супруга и ближайших, знавших о психичес ком расстройстве причинителя вреда. Если вред причинен дееспособным гражданином, находившимся в момент причинения вреда в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, он не отве чает за причиненный вред. Однако из этого общего правила возмож но исключение: если вред причинен жизни или здоровью потерпев шего, суд может (но не обязан) с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или час тично на причинителя вреда. Освобождение от ответственности не допускается, если причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Причинение вреда источником повышенной опасности Особые правила применяются в отношении ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для ок ружающих, обязаны возместить вред, причинен ный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодоли мой силы или умысла потерпевшего. ГК РФ не предусматривает определения источника повышенной опасности, а только устанавливает перечень видов деятельности, связанных с повы шенной опасностью. Источник повышенной опасности — любая деятельность, осуществление которой создает повышенную вероят ность причинения вреда из-за невозможности пол ного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов про изводственного, хозяйственного или иного назначе ния, обладающих такими же свойствами (использование транспортных средств, механизмов, элект рической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрыв чатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; строительная и иная, связанная с нею деятельность, и др.). Ответственность по возмещению вреда, при чиненного источником повышенной опасности, ле жит на его владельце. Под владельцем источ ника повышенной опасности понимается юридическое лицо или гражданин, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему ис точника повышенной опасности и т.п.). Вред, причиненный в результате взаимодействия источников по вышенной опасности их владельцам, возмещается на общих осно ваниях (п. 3 ст. 1079 ГК РФ), т.е. в зависимости от степени вины каждого из них. Вина не входит в состав оснований ответственности при причинении вреда источником повышенной опасности. В регрессном порядке может быть привлечено к имущественной ответственности лицо, осуще ствляющее управление источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с его вла дельцем. Если работник предприятия самовольно завладел источником повышенной опасности, вла делец такого источника может быть освобожден от ответственности перед потерпевшим. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате про тивоправных действий других лиц (п. 2 ст. 1079 ГК РФ). Ответственность в данном случае несут лица, противоправно завла девшие источником повышенной опасности. При на личии вины владельца в противоправном изъятии источника повышенной опасности из его обладания ответственность может быть возложена как на вла дельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. При передаче источника повышенной опасности в хозяйственное управление пользователя ответ ственность за вред, причиненный третьим лицам, несет сам пользователь. Владельцы ис точников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (например, столкновения транспортных средств) третьим лицам. Вред, причиненный од ному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. При наличии вины лишь владельца, ко торому причинен вред, он ему не возмещается. При наличии вины обоих владельцев размер возме щения определяется соразмерно степени вины каж дого. При отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении вре да ни один из них не имеет право на возмещение. Лицом, управомоченным на возмещение вреда, является потерпевший, т. е. лицо, имуществу и здоровью которого причинен вред. В случае смер ти потерпевшего право на возмещение вреда возни кает у его иждивенцев в связи с потерей кормильца. Владелец источника повышенной опасности осво бождается от ответственности за причиненный вред при наличии: умысла потерпевшего; действия непре одолимой силы. Основанием для освобождения от ответственности по усмотрению суда являются: грубая неосторожность потерпевшего, имущественное поло жение причинителя вреда, а также причинение вре да в состоянии крайней необходимости. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работни ком при исполнении им служебных, должностных или иных трудо вых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. Право регресса не возникает у лиц, возместивших вред, причиненный недееспособны ми или несовершеннолетними лицами. Эти лица не имеют права регресса к причинителю вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина Жизнь и здоровье человека являются личными неимущественны ми благами, принадлежащими ему от рождения. Умаление здоровья (причинение вреда организму) способно вызвать у человека в пер вую очередь физические и нравственные страдания, и надлежащим способом защиты в этом случае является компенсация морального вреда способ защиты гражданских прав, который будет рассмот рен нами ниже. Однако причинение вреда жизни и здоровью может вызвать также негативные имущественные последствия для самого потерпевшего (в случае причинения вреда здоровью) либо для того круга лиц, в отношении которых он являлся кормильцем (в случае причинения вреда жизни). Вред, причиненный жизни или здоровью граждани на при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, служ бы в милиции и других соответствующих обязанно стей, возмещается по закону либо по договору. Причинение вреда здоровью гражданина выражается в увечье (физическом повреждении, наступившим под воздействием каких-либо внешних факторов), профессиональном заболевании (являю щимся результатом систематического и длительно го воздействия на организм человека неустранимых вредных последствий производства либо специфи ческих для данной профессии факторов) или ином повреждении здоровья (вредные последствия общего заболевания, которое возникло у потерпев шего из-за нарушения причинителем вреда устано вленных правил и норм). Объект возмещения вреда — возникающие в связи с повреждением здоровья или смертью имущественные потери, которые выражаются в утрате заработка и иных до ходов, в расходах на восстановление здоровья, на погребение и т.д. Условие ответственности — вина причинителя вреда (за исключением случаев причинения вреда источником повышенной опасно сти или незаконным актом правоохранительного органа или суда). Ущерб в виде утраченного за работка определяется с учетом среднего месячно го заработка потерпевшего до увечья или иного повреждения здоровья, либо до утраты им трудо способности; степени утраты потерпевшим профес сиональной трудоспособности. Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов. В результате травмы, увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья убытки гражданина могут выра жаться в утраченном заработке (доходе) и дополнительных расходах, связанных с таким повреждением. Дополнительные расходы потерпевшего под лежат возмещению, если они являются обоснованными и доказанными и соответствующие виды по мощи не были предоставлены потерпевшему бес платно. Размер взыскиваемых дополнительных рас ходов не подлежит уменьшению. В случае смерти гражданина лицо, несущее за это гражданско-правовую ответственность, обязано возме стить вред лицам, лишившимся вследствие указанного обстоятельства источника средств к существованию. Право на возмещение вреда в связи со смер тью кормильца: В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет определенный в ГК РФ круг лиц, для которых потерпев ший являлся кормильцем, т.е. это лица, для которых заработок (доход) кормильца являлся основным источником средств к сущест вованию. К ним относятся: 1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего, независимо от родственных отношений, срока иждивения и от того, выполнял ли умерший обязанность по их содержанию добровольно либо на основе требований закона или решения суда; 2) нетрудоспособные лица, которые хотя и не состояли на иждивении умершего, но имели ко дню смерти право на получение от него содержа ния; 3) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 4) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за нахо дившимся на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуж дающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 5) лица, состояв шие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспо собными в течение пяти лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работаю щий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. Закон по-разному определяет срок существования права на воз мещение вреда в связи с потерей кормильца для отдельных кате горий таких лиц: несовершеннолетним до достижения восемнадцати лет; учащимся старше восемнадцати лет до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шес тидесяти лет пожизненно; инвалидам на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занято му уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, по несшему эти расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается. Размер возмещения вреда определяется ис ходя из доли заработка умершего, которую он по лучал или мог получить при жизни. Законом предусмотрен ряд случаев, когда возможно изменение размера возмещения вреда (ст. 1090 ГК РФ) например, последствия увечья могут в будущем усиливать свое влияние на здоровье потерпевшего или трудоспо собность потерпевшего возросла. Поэтому потерпевший и причинитель (или иное лицо) вправе в любое время потребовать соответствующего изменения размера возмещения вреда. Изменения в имущественном положении потерпевшего и причинителя вреда также могут явиться основанием для изменения разме ра компенсации. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причи ненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении МРОТ и стои мости жизни подлежат индексации в установленном законом поряд ке. Установленный размер возмещения дальнейшему перерасчету не подлежит, за исключением случаев: рождения ребенка после смерти кормильца; назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца. На требования о возмещении вреда, причиненно го жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по возмещению вреда переходит к его наследни кам в пределах стоимости наследственного имущества. При реорга низации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязан ность по выплате соответствующих платежей несет его правопреем ник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установлен ном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоро вью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг Вред, причиненный жизни, здоровью или имуще ству гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а так же вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или ока завшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Эти правила применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для исполь зования в предпринимательской деятельности. В качестве потерпевшего могут выступать как граждане, так и юридические лица. В качестве продавцов, изготовителей или исполнителей, несущих ответственность за дан ный деликт, могут выступать любые граждане и юри дические лица, а не только те из них, которые яв ляются предпринимателями. Вред, причиненный вследствие недостатков това ра либо непредоставления о нем полной и достовер ной информации, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара. Право выбора в данном случае предоставлено потерпевшему. Не исключается возможность привлечения продавца и изготовителя товара к делу в качестве соответчиков. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, ус луги), а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о них наступает при наличии следующих условий: 1) действия продавца должны быть противоправными (переда ча покупателю товара осуществляется с недостатками такого рода, которые способны причинить вред жизни, здоровью или имуществу юридического лица); 2) наличие вреда, который может выражать ся в порче или уничтожении имущества потерпев шего, в расходах на восстановление здоровья, ут рате заработка в связи со снижением (утратой) трудоспособности; 3) наличие причинно-следствен ной связи между вредом, возникшим у потерпевше го и недостатками товара. Бремя доказывания этой связи возлагается на самого потерпевшего. За вред, причиненный вследствие недостатков то вара, работы или услуги, ответственность наступает в случае, если он возник в течение установленных сроков годности или службы, а если срок службы не установлен, — в течение 10 лет со дня производ ства товара. За пределами этих сроков вред подлежит возмеще нию, если: ~ в нарушение требований закона срок годности не установлен; ~ лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Порядок установления сроков годности регламентирован в Зако не РФ О защите прав потребителей. Вред возмещается независимо от вины продавца (из готовителя) товара или исполнителя работы (услуги). Продавец (изготовитель) товара, исполни тель работы (услуги) освобождается от ответ ственности за вред, причиненный потерпев шему при: 1) возникновении вреда вследствие непреодолимой силы; 2) нарушении потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. Име ется в виду соблюдение как обычных правил пользо вания и хранения, так и специальных правил, характерных лишь для пользования или хранения данного конкретного товара (результата работы). Вышеназванные основания освобождения от ответ ственности за причиненный вред должны быть до казаны продавцом (изготовителем) товара или ис полнителем работы (услуги). Компенсация морального вреда Под моральным вредом понимается физические или нравственные страдания, т.е. негативные психичес кие реакции человека. Физические страдания могут выражаться в форме любых болезненных или неприятных ощущений боль, зуд, жжение, тошнота, головокружение, удушье и т.п. Нравственные страдания могут выражаться в форме различных переживаний страх, обида, возмущение, стыд, горе, чувство утраты, беспомощности, одиночества, неполноценности и т.п. Право гражданина на возмещение морального вреда было уста новлено в 1990 г. Законом СССР о печати и других средствах массо вой информации, затем Основами гражданского законодательст ва Союза ССР и республик, и затем оно уже признавалось в целом ряде российских законов и подзаконных актов (Закон РФ от 27 декабря 1991 г. О средствах массовой информации , Закон РФ от 7февраля 1992 г. О защите прав потребителей и т.д.). Моральный вред подлежит компенсации, если он причинен гражданину действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина или посягающими на принад лежащие ему иные нематериальные блага. В других случаях (т.е. при причинении вреда действиями, нарушающими другие права гражда нина) моральный вред подлежит компенсации только в случаях, спе циально предусмотренных законом, примерами таких законов яв ляются Закон РФ О защите прав потребителей , Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Для возникновения права на компен сацию морального вреда необходимо одновременное наличие следу ющих четырех условий: 1) претерпевание гражданином морального вреда, т.е. физических или нравственных страданий; 2) противоправ ное действие (бездействие) причинителя вреда, нарушающее при надлежащие гражданину неимущественные права или посягающее на принадлежащие ему другие нематериальные блага; 3) причинная связь между противоправным действием (бездействием) и мораль ным вредом; 4) вина причинителя вреда. Компенсация морального вреда возможна только в отношении гражданина. Моральный вред это физические или нравственные страдания, т.е. категории, применимые только к существу, обладаю щему психикой. Юридическое же лицо является искусственным об разованием, не способным испытывать эмоции или ощущения. Под нематериальными благами (в том числе и правами) пони маются лишенные имущественного содержания блага, неразрывно связанные с их обладателем человеком. Общие признаки этих прав и благ они не имеют имущественного содер жания, принадлежат человеку от рождения (например, здоровье) или в силу закона (например, право авторства), неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Эти права и блага про возглашены в Конституции РФ и перечислены в ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного пере движения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и другие аналогичные права и блага. Перечень нематериальных благ не исчерпывающий. В ряде случаев одновременно нарушено может быть и имущественное, и неимущественное право. Например, в случаях задержки выплаты пенсии или зара ботной платы, если эти выплаты являются единственным источни ком средств существования: лишают человека возможности приобрести необходимые продукты питания, лекар ства, оплатить жилье и вести достойный человека образ жизни. причиняют моральный вред (чувство голода, иные болезненные ощущения в результате ненадлежащего питания или отсутствия лекарств, чувство обиды, незащищенности, беспомощности, неполноценности и т.п.). Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен: жизни или здоровью гражданина деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих использо ванием транспортных средств и механизмов, электроэнергии вы сокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, силь нодействующих ядов и т.п., осуществлением строительной и иной, связанной с нею, деятельности и др.; гражданину в результате его незаконного осуж дения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, не законного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения ад министративного взыскания в виде ареста или исправительных работ; распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Законом могут быть предусмотрены другие основания компенса ции морального вреда, независимо от вины его причинителя. Закон предусматривает единственную форму компенсации морального вреда денежную, т.е. это единст венная форма, в которой суд может взыскать компенсацию с причи нителя вреда. Однако это не означает, что причинитель вреда не может добровольно, не дожидаясь предъявления иска, совершить действия, направленные на сглаживание перенесенных потерпев шим страданий (уход за потерпевшим, оказание иной помощи, пере дача какого-либо имущества). Закон не установил какого-либо денеж ного эквивалента единицы страданий. Размер компенсации определяется судом, пока суд не определил его, этого размера не существует. В законе указаны некоторые качественные критерии , которые суд обязан при этом учитывать: характер и степень нравственных или физических страданий; степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием ответственности за причинение вреда; фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, и иные, заслуживаю щие внимания обстоятельства; индивидуальные особенности по терпевшего (например, для женщины состояние беременнос ти); требования разумности и справедливости. Хотя при определении размера компенсации учету подлежит ряд критериев, однако понятно, что их учет будет иметь некоторые особенности для тех или иных видов правонарушений. Такие ин дивидуальные особенности потерпевшего, как возраст, пол, состо яние здоровья, должны учитываться во всех случаях. Вместе с тем подлежащие учету фактические обстоятельства имеют более сильную зависи мость от вида правонарушения: в случае причинения вреда здоровью должен приниматься во внимание характер телесного повреждения (например, повреждение крупного кровеносного со суда может не повлечь существенных болевых ощущений, т.е. фи зических страданий, и моральный вред выразится в основном в нравственных страданиях страхе потерпевшего за свою жизнь); в случае смерти потерпевшего — произошла ли смерть на глазах его родственников; При возмещении мораль ного вреда, причиненного опорочением чести, достоинства или деловой репутации — насколько позорящий характер носят распространенные сведения , широта их распространения, последствия , которые оно повлекло (распад семьи, увольнение с работы, неизбрание на выборную должность и т.п.); при нарушении трудовых прав в связи с незаконным уволь нением или незаконным наложением дисциплинарного взыскания заслуживающими внимания обстоятельствами являются предшест вующая трудовая репутация работника, неблагоприятные послед ствия для его семьи, возможность последующего трудоустройства. 2. Обязательства из неосновательного обогащения Понятие и особенности обязательств из неосновательного обогащения Обязательство, возникающее вследствие неосновательного обогащения — внедоговорное гражданско-правовое обязательство, в силу которо го лицо, которое приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевше го), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосно вательное обогащение). Данное обязательство является внедоговорным, поскольку основаниями его возникновения являются не договор, а иные юридические факты: а) обога щение одного лица происходит за счет другого; б) обогащение происходит при отсутствии к тому за конных оснований или последующем их отпадении. Субъекты обязательства: 1) кредитор (потерпев ший) — лицо, которое имеет право на получение от должника неосновательно приобретенного или сбере женного; 2) должник (приобретатель) — лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество. И должником, и кредитором могут быть как граж дане, так и юридические лица независимо от харак тера их правосубъектности. Предметом обязатель ства из неосновательного обогащения — действие неосновательно обогатившегося (должника) по воз врату потерпевшему (кредитору) неосновательно приобретенного или сбереженного имущества. Содержание данного обязательства составляют права и обязанности сторон: право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения (в натуре или путем компенсации) от обогативше гося и обязанность последнего возвратить неосно вательно полученное (сбереженное) потерпевшему. Наличие двух видов неосно вательного обогащения дает основание двум видам обязательств из них: а) обязательства из нео сновательного приобретения имущества; б) обязатель ства из неосновательного сбережения имущества. Приобретение имущества — его возрастание не только вследствие собственно приобретения, но и улучшения, повышающего стоимость имущества. Неосновательное приобретение имеет место при поступлении имущества в хозяйственную сферу приобретателя без возникновения права на него и даже при возникновении права, но без достаточного к тому основания. Данное обязательственное правоотношение имеет свои особенности: a) возникает между двумя лицами, одно из которых обогащается (его имущество увеличивается или сберегается) за счет соответствующе го уменьшения имущества другого лица. b) отсутствуют законные ос нования для такого обогащения, основание либо отсутствует с самого начала, либо отпало впоследствии. Осо бенность рассматриваемого обязательства заключается в том, что в момент приобретения или сбережения имущества приобретатель не знал и не мог знать, что приобретает недолжное. Обычно подобная ситуация связана с виной третьих лиц. Например, почта выдала денежный перевод однофамильцу адресата или банк ошибочно списал денежную сумму со счета другого клиента и т.д. Виновная организация (в нашем примере почта или банк) может быть привлечена к ответственности в качестве соответчика в порядке соли дарной ответственности. Приобретение имущества одним лицом у другого происходит, как правило, на основании правомерных юридических фактов. Имущество может быть также неосновательно сбережено. Под сбережением необходимо понимать сохране ние должником средств, которые он должен был израсходовать, но не израсходовал вследствие зат рат или использования имущества другого лица. Таким образом, при неосновательном приобретении увеличива ется имущество приобретателя, а при неосновательном сбережении количество принадлежащего ему имущества остается прежним, хотя должно было уменьшиться. Лицо должно было израсходовать часть своих средств, но не сделало этого, в результате сохранив их, в то время как другое лицо понесло расходы, которые не должно было нести. Имущество, которое составляет неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвраще но потерпевшему в натуре. Если же возвратить в натуре неосновательно приобретенное или сбереженное имущество невозможно, например вследствие его отчуждения, то приобретатель должен возместить потерпевшему дей ствительную стоимость этого имущества на момент его приобрете ния. Иными словами, это та стоимость имуще ства, которую приобретатель вынужден был бы заплатить за него при его покупке. Приобретатель отвечает за всякие, в том числе и случайные повреждения, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. Обязанность по возврату имущества или компен сации его стоимости должна быть исполнена при обретателем немедленно после того, как он узнал о неосновательности обогащения. Лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возвратить или возместить по терпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. Доходы, полученные до этого момента, возвра щению не подлежат. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чу жими средствами с того времени, когда приобрета тель узнал или должен был узнать о неоснователь ности получения или сбережения денежных средств. Потерпевший (кредитор) обязан возместить приобретателю понесенные им затраты на сохранение и содержание имущества. В ст. 1109 ГК РФ приводится перечень случаев, когда имущество, переданное другому лицу без правовых оснований, не может быть истребовано обратно как неосновательно приобретенное, т.е. когда не возникает обязательства из неосновательного обогащения: a) имущество, переданное во исполнение обязательства до на ступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; b) имущество, переданное во исполнение обязательства по исте чении срока исковой давности; c) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментные и иные денежные средства, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; d) денежные суммы и иное имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель дока жет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотвори тельности. Отличия от других обязательственных отношений. Обязательства из неосновательного обогащения схожи с винди кацией, поскольку в обоих случаях цель заключается в возврате имущества в натуре и возвращении доходов, которые приобретатель извлек или должен был извлечь за время неосновательного пользования имуществом потерпевшего с того момента, когда должник узнал или должен был узнать о неосновательности своего обогаще ния. Отличие же заключается в том, что при виндикации собствен нику возвращается именно та вещь, которой он лишился (индивиду ально-определенная вещь) и которая сохранилась в натуре. А в обязательствах из неосновательного обогащения потерпевшему воз вращается вещь из числа однородных. Обязательства из неосновательного обогащения имеют сходство и с обязательствами из причинения вреда, так как в обоих случаях потерпевший имеет право требовать возмещения убытков в полном объеме. Сходство проявляется, даже если неосновательное приобре тение вызвано действиями самого приобретателя. Но между этими видами обязательств существуют значительные различия. Обяза тельства из неосновательного обогащения могут возникнуть не толь ко вследствие действий приобретателя, третьих лиц, но и в результате действий самого потерпевшего, а также события. Обязательства же из причинения вреда возникают только вследствие неправомерных действий причинителя вреда, как правило, в случае совершения пра вонарушения виновно; обязательства из неосновательного обогаще ния могут возникнуть и на основе правомерных действий и на основе событий, т.е. в данном виде обязательств вина приобретателя значе ния не имеет. Имеются отличия и в размере возмещения причинен ного ущерба. Обязательства из причинения вреда обеспечивают вос становление имущественной сферы потерпевшего по принципу пол ного возмещения, а в обязательствах из неосновательного обогаще ния ущерб возмещается в том размере, в котором должник обогатил ся.

0

Лекция 21 «ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ»

1. Понятие и виды договора купли продажи Понятие договора купли продажи Купля-продажа — договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а по купатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. Договор — двусторонний, возмездный, консенсуальный. Форма договора в общих положе ниях не предусмотрена, поэтому применяются об щие правила о сделках. Виды договора купли-продажи: 1) розничная купля-продажа; 2) поставка товаров; 3) поставка то варов для государственных нужд; 4) энергоснабжение; 5) продажа недвижимости; 6) продажа предприятий. Содержание договора — его условия. Они счи таются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Для отдельных видов купли-продажи установлены тре бования о необходимости согласования более ши рокого круга условий. Условие о товаре. Считается согласованным, если содержание договора позволяет определить наименование и количество товара. Количество товара. Оно предусматривается в определенных единицах измерения либо в денеж ном выражении. Это условие может быть согласо вано путем установления в договоре лишь порядка определения количества товара. Условие о количе стве является существенным. Если договор не по зволяет определить количество товара, он считает ся незаключенным. Ассортимент товара. Ассортимент — соотно шение товара по размерам, видам, моделям и дру гим признакам. Он согласовывается сторонами. Если ассортимент не определен и не установлен порядок его определения, а из обязательства вытекает, что товар должен быть в ассортименте, продавец впра ве передать покупателю товар в ассортименте, ис ходя из потребностей покупателя, которые были из вестны продавцу на момент заключения договора или отказаться от исполнения договора. Цена на несоответствующие товары должна быть согласована. Качество товара. Оно должно соответствовать договору купли-продажи. Оно может быть опреде лено образцом и (или) описанием. Обязательные требования к качеству могут быть предусмотрены законом. Соглашением сторон могут быть установ лены повышенные требования к качеству. Гарантия качества: законная и договорная. По законной товар должен быть в пределах разумно го срока пригоден для целей, для которых такие товары обычно используются. Качество определя ется на момент передачи товара, если договором не определено иное. При договорной продавец предоставляет гарантию качества в течение опре деленного договором времени. Гарантийный срок — срок, в течение которого продавец гарантирует пригодность использования товара для целей, установленных договором. Начи нает течь с момента передачи товара. Может быть продлен, если товар не может быть использован из-за обнаруженных недостатков при условии опове щения об этом продавца. Комплектность товара — определенный на бор товаров. Обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров одновременно, если иное не вытекает из договора или из существа обязательства. Права и обязанности сторон договора Продавец обязан передать товар в таре и упаков ке, если иное не предусмотрено в договоре или если товар по своему характеру не требует упаковки. Продавец обязан передать покупателю то вар: 1) предусмотренный договором купли-прода жи в срок, установленный договором, а при отсут ствии такого срока — в разумный или семидневный срок после требования. Договором может быть предусмотрено его исполнение к строго опреде ленному сроку; 2) одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности и отно сящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.). Неисполнение продавцом этой обязанно сти после назначения ему разумного срока для устранения допущенных нарушений дает покупате лю право отказаться от исполнения договора и по требовать возмещения убытков; 3) свободный от любых прав третьих лиц кроме случаев, когда по купатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Эта обязанность считается невыполненной, если продавец передал товар, об ремененный правами третьих лиц либо их притя заниями, которые впоследствии признаны право мерными; 4) в количестве, предусмотренном по договору; 5) в ассортименте, т. е. по видам, цве там. В случае несоответствия ассортимента поку патель вправе отказаться от принятия товара и его оплаты (либо требовать возвращения оплаты); 6) передать товар, качество которого соответствует договору. Если условия отсутствуют, продавец должен передать товар, пригодный для использо вания. При передаче товара ненадлежащего каче ства (если недостатки не были оговорены продав цом) покупатель вправе потребовать от продавца: а) соразмерного уменьшения покупной цены; б) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; в) возмещения своих затрат по устранению недостатков. Если недостатки суще ственные, то покупатель вправе отказаться от ис полнения договора и потребовать возврата упла ченной суммы либо потребовать замены товара ненадлежащего качества; 7) товар, соответствую щий условиям договора о комплектности; 8) товар в таре и упаковке. Исполнение обязанности о передаче товара Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 1) вручения товара покупателю или ука занному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 2) пре доставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному до говором, товар готов к передаче в надлежащем ме сте и покупатель в соответствии с условиями дого вора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем мар кировки или иным образом. С этой обязанностью связаны правовые послед ствия: соблюдение срока исполнения договора, пе реход к покупателю риска случайной гибели или порчи товара. Если из договора не вытекает обязанность про давца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. Права и обязанности покупателя Покупатель вправе требовать: 1) передачи то вара, предусмотренного договором; 2) уменьше ние покупной цены или расторжения договора, если продавец передал товар свободным от прав третьим лицам и при этом покупатель не знал и не должен был знать о их правах на этот товар; 3) от казаться от исполнения договора, если продавец отказывается передать проданный товар; 4) отка заться от товара, если продавец не передал при надлежности или документы, относящиеся к товару, в указанный срок; 5) передачу недостающего ко личества товаров, если продавец передал его в меньшем количестве, чем определено догово ром. А если он уже оплачен, то — возвращения уп лаченной суммы. Покупатель имеет встречные обязанности по отношению к обязанностям продавца: 1) принять предложенный товар, если у него нет права требо вать замены товара или отказа от исполнения дого вора. При этом, если иное не предусмотрено зако ном или договором, он должен совершить действия для обеспечения передачи товаров. Нарушение по купателем условия о принятии товара дает продав цу право потребовать от покупателя принять товар либо расторгнуть договор. В этих случаях продавец может потребовать от покупателя возмещения убыт ков; 2) оплатить товар по цене, предусмотренной договором, а если цену нельзя определить исходя из условий договора, то по цене, которая при срав нимых обстоятельствах обычно взимается за анало гичные товары. Эта обязанность выполняется путем передачи продавцу покупной цены определенной денежной суммы. Обязанность по оплате товара можно разделить на две обязанности покупателя: 1) за свой счет совершить подготовительные действия, необходимые для осуществления платежа (открыть специальный банковский счет, информировать продавца о своих банковских реквизитах и др.); 2) произвести соб ственно платеж покупной цены. Способ платежа устанавливается договором купли-продажи в соот ветствии с обязательными предписаниями закона. Если иное не предусмотрено законом или дого вором, покупатель обязан оплатить товар полнос тью непосредственно до или после передачи ему товара. Соглашением сторон договора может уста навливаться предварительная оплата товара. Предварительная оплата Предварительная оплата товара производится до его передачи покупателю в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии — в разумный срок. Установление подобного условия является своеобраз ной гарантией интересов продавца. Нарушение усло вия о предварительной оплате дает продавцу право задержать передачу товаров либо потребовать растор жения договора и возмещение убытков. Если же предварительная оплата произведена не полностью, продавец может задержать или отказать ся от передачи неоплаченной части товаров. Поку патель, не получивший предварительно оплаченных товаров, может потребовать передачи ему оплачен ного товара или возврата суммы платежа. Также покупатель имеет право на получение про центов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Эти про центы взыскиваются со дня установленной догово ром передачи товара до дня фактической передачи товара покупателю или возврата ему предваритель ной оплаты за непереданный товар. Договором мо жет быть предусмотрено, что проценты начисляют ся на сумму предварительной оплаты товара со дня получения этой суммы продавцом от покупателя. Продажа товаров в кредит и в рассрочку Оплата должна производиться непосредственно до или после передачи покупателю товара. Условие о продаже товара в кредит означа ет предоставление покупателю отсрочки платежа после передачи ему товара. При этом момент пла тежа определяется в соответствии с договором или на основании норм ГК РФ. При оплате товара, про данного в кредит, покупатель обязан оплатить то вар через определенное время после передачи в срок, предусмотренный договором, а при отсут ствии этого срока — в разумный срок после заклю чения договора, при этом минимальная продолжи тельность последнего не должна превышать 30 дней с момента передачи товара покупателю. Договором может быть предусмотрена обязан ность покупателя уплачивать проценты со дня передачи товаров. Если договором не предусмотрено иное, то до оплаты товара он считается в залоге у продавца. Если товары, которые должны оплачиваться в кре дит, не переданы покупателю, он вправе не произ водить оплату товара, а также потребовать растор жения договора и возмещения убытков. Нарушение условия об оплате в кредит дает про давцу право требовать возврата неоплаченного то вара. Рассрочка Одним из случаев продажи товара в кредит яв ляется договор купли-продажи товара в рас срочку. В этом случае оплата товара также производится через какое-то время после его пе редачи покупателю (т. е. в кредит), но не едино временно, а по частям. Существенными усло виями такого договора являются: 1) цена товара; 2) порядок платежей; 3) сроки платежей; 4) раз меры платежей. При отсутствии в договоре хотя бы одного из на званных условий договор признается недействи тельным. Особенность договора купли-прода жи с рассрочкой платежа состоит в том, что уплата покупателем более чем 50% цены товара сужает права продавца в случаях последующих задержек оплаты. Продавец уже не сможет требовать возвра та неоплаченной части товара или расторжения до говора. Но и в этом случае продавец имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенных товаров, а также требовать возмещения убытков. Другим случаем продажи товара в кредит (в том числе с рассрочкой платежа) является договор куп ли-продажи с условием сохранения права собственности за продавцом. Это условие яв ляется случайным и применяется лишь тогда, когда стороны специально его оговорили. Сохранение права собственности на товар за про давцом возможно исключительно при продаже то вара в кредит. Установление в договоре такого ус ловия налагает на покупателя ряд дополнительных обязанностей. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им другим способом, если иное не предусмотрено в законодательстве или в договоре или не вытекает из свойств и назначения товара. Следовательно, продавец, который имеет право требовать возврата товара, получает дополнитель ные гарантии защиты своих прав и интересов. Если товар не будет оплачен покупателем в срок, установленный договором, или не наступят иные обстоятельства, обусловленные договором, прода вец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором. Например, если покупателю предоставлено право отчуждать товар, то продавец не вправе требовать от него его возврата. 2. Договор розничной купли-продажи Общие положения и виды договора Договор розничной купли-продажи — самый рас пространенный вид договора купли-продажи и представляет согла шение, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже то варов в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанно го с предпринимательской деятельностью. Это публичный договор. Публичной офертой признается предложение товара в его рекламах, ка талогах и описаниях, обращенных к неопределен ному кругу лиц, если оно содержит все существен ные условия договора. Моментом заключения договора будет момент выдачи продавцом покупа телю кассового или товарного чека или иного доку мента, подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено договором, законом или иными условиями. Продавцом по договору может выступать только предприниматель (индивидуальный или коллективный — коммерческая организация), осуществляющий деятельность по продаже това ров в розницу. Предметом договора могут быть любые вещи, не изъятые из оборота, как определяемые родовыми признаками, так и индивидуально-определенные, используемые для личного, семейного, домашнего или иного потребления, не связанного с ведением предпринимательской деятельности. Цена договора розничной купли-продажи при знается его существенным условием. Срок договора определяется самими сторонами и является обычным условием договора, но приобретает существенный характер в договорах куп ли-продажи товара в кредит с рассрочкой платежа. Виды договора розничной купли-продажи: 1) с условием о принятии товара покупателем в опре деленный срок, в течение которого товар не мо жет быть продан другому покупателю. Неявка поку пателя или несовершение им необходимых действий для принятия товара могут рассматриваться продав цом как отказ покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором. В цену то вара включаются дополнительные расходы продав ца для обеспечения передачи товара в определен ный срок, если иное не предусмотрено договором или законом. 2) продажа товаров по образцам зак лючается на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом. Об разцом товара считается не только его экземпляр, но и описание (каталог). Договор считается испол ненным в момент доставки товара в место, указан ное в договоре, если оно не определено — в место жительства покупателя. 3) продажа товаров с ис пользованием автоматов. Владелец автоматов обя зан довести до покупателей информацию о продав це товаров посредством помещения сведений о наименовании продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые не обходимо совершить покупателю для получения то вара. Договор считается заключенным с момента совершения покупателем данных действий. 4) С ус ловием о доставке то вара покупателю продавец обя зан в установленный договором срок доставить то вар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано — в место жительства гражданина или место нахождения юри дического лица, являющихся покупателями. Такой вид договора считается исполненным с момента вручения товара покупателю. Информационная обязанность продавца Предоставление информации о товаре — важная обязанность продавца. Указанная обязан ность существует еще до момента заключения со ответствующего договора. Этой обязанности кор респондирует право покупателя, которое возникает в момент, когда он выразил свое намерение приоб рести тот или иной товар. Данная обязанность вытекает из публичного ха рактера розничной купли-продажи. Предостав ляемая информация должна быть полной и достоверной. На основе полученных сведений покупатель должен суметь выбрать необходимый ему товар, поэтому информация должна соответ ствовать действительности и предоставляться в пол ном объеме. Согласно закону О защите прав по требителей и правилам продажи отдельных видов товаров информация в обязательном порядке должна содержать: 1) наименование товара; 2) фирменное наименование (наименование) и ме сто нахождения изготовителя товара, место нахож дения организации (организаций), уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техничес кое обслуживание товара; 3) обозначение стандар тов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; 4) сведения об основных потребительских свойствах товара; 5) правила и ус ловия эффективного и безопасного использования товара; 6) указание на гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара. Гарантийный срок — срок, в течение которого продавец гаранти рует пригодность использования товара для целей, установленных договором, или для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Гарантия распространяется на все составляющие ча сти товара, если иное не предусмотрено договором. Гарантийный срок начинает течь с момента переда чи товара; 7) данные о сроке службы или сроке год ности, если он установлен для конкретного товара, а также сведения о необходимых действиях покупа теля по истечении указанных сроков и возможных последствиях невыполнения таких действий; 8) цену и условия приобретения товара. Все эти сведения доводятся до потребителя в тех нической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, маркировкой или иным способом. По общему правилу покупатель до заключения договора может осмотреть товар и (или) потребо вать проверки его свойств (демонстрации). Это так же охватывается обязанностью продавца информи ровать покупателя о товаре. Информация должна доводиться до сведения по купателя на русском языке, а дополнительно по усмотрению продавца. Сообщение информации на иностранном языке без перевода на русский язык расценивается как непредоставление информации. Неисполнение продавцом возложенной на него обязанности признается необоснован ным уклонением от заключения договора роз ничной купли-продажи и дает покупателю право требовать возмещения убытков. Если договор был заключен, несмотря на отсутствие у по купателя необходимой информации о товаре, он вправе в пределах разумного срока его расторгнуть и взыскать с продавца причиненные ему убытки. В случае спора в связи с недостатками приобре тенного товара бремя доказывания факта непредо ставления продавцом необходимой информации о товаре и причинной связи между этим обстоятель ством и возникновением недостатков возлагается на покупателя. Качество товара Продавец обязан передать покупателю товар, ка чество которого соответствует условиям договора купли-продажи. Условия о качестве товара устанавливаются самими сторонами или могут быть предусмотрены в законе. Такие требования предусматриваются для продавца-предпринимателя. Качество может быть определено образцом и (или) описанием. При отсутствии в договоре условия о каче стве продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых он обычно ис пользуется. Если покупатель при заключении дого вора сообщил продавцу о целях, для которых он собирается использовать этот товар, то он должен n быть пригоден для использования в соответствии с этими целями. Качество товаров не может быть неизменным, поэтому устанавливается период времени, в тече ние которого оно будет сохраняться. Устанавлива ются специальные гарантийные сроки, сроки год ности и сроки службы товара. Гарантийный срок — период времени, в тече ние которого товар должен быть пригодным для целей его обычного использования. Срок годности — установленный нормативным актом период, по истечении которого потребляемый товар считается непригодным для использования по назначению и не может быть реализован. Срок службы также определяет период безопас ного использования товара, но, в отличие от срока годности, он устанавливается в отношении непот ребляемых товаров длительного пользования, мо жет измеряться не только единицами времени, но другими единицами измерения. Срок службы уста навливается изготовителем товара самостоятельно. По общему правилу продавец отвечает только за недостатки товара, которые возникли до его переда чи покупателю, либо по причинам, возникшим до это го момента. Распределение бремени доказывания это го факта между сторонами связано с наличием гарантии качества на товар. Если ее нет, покупатель обязан доказывать, что недостатки возникли до мо мента передачи ему товара (или по причинам, возник шим до этого момента). Если же на товар установлена гарантия качества, то для освобождения от ответствен ности продавец вынужден доказывать, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю. При отсутствии гарантийного срока недостатки дол жны быть обнаружены в разумный срок, но в преде лах 2 лет со дня передачи товара, если более дли тельный срок не установлен договором. При наличии гарантийного срока либо срока годности — в тече ние этого срока. В случае предоставления товара ненадлежа щего качества, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель вправе по сво ему выбору потребовать от продавца: 1) сораз мерного уменьшения покупной цены; 2) безвозмезд ного устранения недостатков товара в разумный срок; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. При обнаружении существенных недостатков по купатель вправе: 1) отказаться от исполнения дого вора и требовать возврата уплаченной стоимости; 2) потребовать замены товара ненадлежащего ка чества товаром, соответствующим договору. Существенными являются недостатки: неуст ранимые, которые не могут быть устранены без несо размерных расходов или затрат времени, выявляемые неоднократно, проявляемые после их устранения. 3. Договор продажи недвижимости Договор купли-продажи недвижимости — со глашение, в силу которого продавец обязуется пе редать в собственность покупателя земельный уча сток, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. Существенные условия договора: 1) пред мет договора — недвижимость. Она характеризу ется прочной связью с землей, большой стоимос тью, непотребляемостью при использовании. В договоре продажи недвижимости должны быть четко указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе дан ные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в со ставе другого недвижимого имущества; 2) цена в договоре продажи недвижимости также отно сится к существенным условиям. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом со ответствующей части земельного участка или пра ва на нее. Форма договора письменная, оформляется составлением одного документа, подписывающе гося сторонами. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность. Переход права собственности подлежит государственной регист рации. Сторонами договора являются продавец и покупатель. В качестве продавца выступает собственник недвижимости, действующий непосредственно или через своего представителя. Участниками договора продажи недвижимости на стороне как продавца, так и покупателя могут выс тупать любые субъекты права. Но если в качестве продавца выступает государственное или муници пальное унитарное предприятие, обладающее пра вом хозяйственного ведения или оперативного уп равления, оно имеет лишь ограниченные права по распоряжению закрепленным за ним имуществом и не вправе продавать недвижимое имущество без согласия собственника. Учреждение же может от чуждать только то недвижимое имущество, которое приобретено за счет доходов от разрешенной уста вом деятельности и учтено на отдельном балансе. При продаже недвижимости в процессе привати зации действуют специальные правила, предусмот ренные законодательством о приватизации. Передача недвижимости осуществляется путем под писи сторонами передаточного акта или иного до кумента о передаче. Обязанность продавца передать недвижимость покупателю считается исполненной пос ле вручения этого имущества покупателю и подписа ния сторонами соответствующего документа о пере даче. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, пре дусмотренных договором, считается отказом продав ца от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя — обязанности принять имущество. Подписание акта о передаче недвижимости име ет значение для определения момента, когда риск случайной гибели переходит к покупателю. Принятие покупателем недвижимости, не соответ ствующей условиям договора продажи недвижимос ти, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение дого вора. 4. Особенности продажи жилых помещений Сделки с объектами жилого фонда регулируются нор мами ГК РФ и Жилищного кодекса (ЖК РФ). При прода же жилых помещений есть небольшие особенности. Предметом договора могут быть приватизирован ные либо приобретенные в собственность в ином со ответствующем законодательству порядке помещения, а также квартиры в домах жилищно-строительных (жи лищных) кооперативов, паенакопления за которые ко дню совершения сделки выплачены полностью. Стороны должны достигнуть договоренности об отчуждаемом жилом помещении, его характеристи ках, месте нахождения (адрес), этажности, площади. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квар тиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жи лым помещением после его приобретения покупате лем, является перечень этих лиц с указанием их прав на использование продаваемым жилым помещением. В обязательном порядке должно быть закреплено право несовершеннолетних членов семьи собствен ника (сособственника) на проживание и использо вание вновь приобретаемым жилым помещением. Цена жилого помещения — также существенное условие договора. Если договор продажи заключен не собственни ком жилого помещения или не покупателем, то в данном договоре указываются основания, по ко торым определенное в договоре лицо (лица) дей ствуют от имени продавца или покупателя. Копии договоров по отчуждению жилой площади должны предоставляться в органы опеки и попечи тельства в месячный срок с момента выдачи разре шения на совершение сделки. Право собственности у покупателя возника ет с момента государственной регистрации договора. Переход права собственности под лежит государственной регистрации. Оно считается зарегистрированным со дня внесения за писей в Единый государственный реестр прав. Если право продавца ограничено (обременено), то это отражается в договоре. При отсутствии в дого воре указаний на наличие таких обременении име ется основание для отказа в государственной регист рации договора продажи, т. к. лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, со ставило документ без указания этих условий. Когда договор зарегистрирован раньше — при об ращении за государственной регистрацией перехо да права на жилое помещение — не требуется по вторного представления документов, копии которых были приобщены к делу в качестве правоустанав ливающих документов при государственной регист рации договора продажи. Исключением являются подлинные экземпляры зарегистрированного дого вора. Для регистрации договора продажи жилого поме щения, приобретенного продавцом в порядке насле дования или дарения, требуется предоставление справки из налогового органа об уплате продавцом налога на наследство или дарение. При продаже жилых помещений с публичных торгов (в том числе в порядке обращения взыскания на арестованное имущество) продавцом имущества должника является специализированное учреждение, имеющее право совершать сделки с недвижимостью, с которым заключен договор о проведении публичных торгов. 5. Договор продажи предприятия Продажа предприятия — соглашение, в силу ко торого продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс (за исключением прав и обязанностей, ко торые продавец не вправе передавать другим лицам). Предприятие — единый и обособленный имуще ственный комплекс, признаваемый недвижимостью и используемый для ведения экономической дея тельности. Договор обладает следующими характеристика ми: 1) консенсуальность (моментом заключения договора является достижение соглашения между сторонами, а не передача имущества); 2) возмездность (передача имущества по договору происхо дит взамен уплаты соответствующей покупной цены); 3) взаимность (по договору обе стороны обладают и правами и обязанностями). Стороны — продавец и покупатель — обычно предприниматели: граждане или коммерческие организации. При продаже государственных муниципальных предприятий — соответствующие фонды имущества. Предметом признается имущественный комп лекс, используемый для осуществления предприни мательской деятельности, в состав этого комплек са входят здания, сооружения, земельные участки, инвентарь, сырье, продукция, право требования и долги, право на обозначение, фирменное наиме нование, товарный знак. Состав и стоимость предприятия определяют ся в договоре на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установ ленными правилами такой инвентаризации. Договор заключается в письменной форме пу тем составления одного документа, подпи санного сторонами с последующей его государст венной регистрацией после чего он считается заключенным. Продавец или по купатель несут солидарную ответственность по включенным в состав предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без согласия кре дитора. 6. Договор поставки Понятие, стороны, предмет договора По договору поставки поставщик, осуществляю щий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, произво димые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Сторонами в договоре являются поставщик и покупатель. В качестве поставщика может быть гражданин или коммерческая организация. Поставщик либо сам производит поставляемую продукцию, либо приоб ретает ее. Покупателем могут быть любые лица, кроме граждан, которые приобретают товар для нужд, направленных на удовлетворение личных по требностей. Предмет договора поставки — это любые вещи и предметы, находящиеся в гражданском обороте и не изъятые из него. Предметом поставки должен быть именно тот товар, который поставщик либо производит, либо продает. Цель покупки товара — для предпринимательской деятельности или иной, не связанной с личным использованием. Существен ным условием поставки является срок передачи то варов, т. к. заключение и передача, как правило, не совпадают. Цена договора не относится к суще ственным условиям договора, и она определяется по соглашению сторон. Форма договора поставки — письменная. В случае заключения договора между гражданином и предпринимателем на сумму менее 10 минималь ных размеров оплаты труда может заключаться в устной форме. Обязанности поставщика и покупателя предусмотрены действующим законодательством и могут определяться договором. Односторонний отказ от договора поставки (или его изменение) допускаются в случаях суще ственного нарушения его условий одной из сто рон: 1) поставка товаров ненадлежащего качества с не достатками, которые нельзя устранить в приемле мый для покупателя срок; 2) неоднократная про срочка товаров. Договор поставки — договор, по которому по ставщик-предприниматель обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупае мые им товары покупателю для использования в хо зяйственных целях. Поставка производится путем отгрузки поку пателю или лицу, указанному в качестве получателя. Отгрузочные разнарядки — указания покупателя поставщику об отгрузке товара получателям, содер жание отгрузочной разнарядки и срок ее направле ния покупателем поставщику определяются догово ром, если срок не предусмотрен, не позднее чем за 30 дней до наступления периода поставки. При непредставлении отгрузочной разнарядки поставщик вправе отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты. Необходимые расходы покупателя подлежат возмещению поставщиком. Расчеты произво дятся платежными поручениями. Многооборотная тара и средства пакетирования должны быть возвращены в порядке и сроки, уста новленные законом или договором. Другая тара воз вращается, если это предусмотрено договором. С учетом предпринимательского характера дого вора поставки ответственность за его нарушение строится на началах риска. Поэтому в случае нару шения обязательств либо ненадлежащего выполне ния обязательств ответственность может насту пать как по вине, так и без вины. Формы ответственности: возмещение убытков (ст. 524 ГК РФ), уплата неустойки (ст. 521 ГК РФ). Расторжение договора возможно на основа нии: непредставления покупателем разнарядки по отгрузке, невыборки в установленный срок, постав ки недоброкачественных и некомплектных товаров. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контрак та на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним догово ров поставки товаров для государственных нужд. Государственными нуждами признаются оп ределяемые в установленном законом порядке по требности РФ или субъектов РФ, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источ ников финансирования. По государственному кон тракту на поставку товаров для государственных нужд поставщик обязуется передать товары государ ственному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обес печить оплату поставленных товаров. Государственный контракт заключается на основании заказа государственного заказчи ка на поставку товаров для государственных нужд, принятого поставщиком. 7. Договор контрактации По договору контрактации производитель сель скохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйствен ную продукцию заготовителю — лицу, осуществляю щему закупки такой продукции для переработки или продажи (контрактанту). Контрактант в свою очередь обязуется принять и оплатить эту продукцию. Сторонами договора являются: 1) продавец, т. е. производитель продукции; 2) заготовитель, т. е. контрактант, в качестве которого могут высту пать как коммерческие, так и некоммерческие юри дические лица. Предметом договора может быть любая продук ция сельскохозяйственного производства (растение водства, животноводства, звероводства, в том чис ле пушного и т. д.) для последующей переработки или продажи а также для помещение ее в госу дарственный фонд — резерв (т. е. на хранение). Цена не является существенным условием дого вора контрактации, ее определение производится по общим правилам, которые предусмотрены для купли-продажи. Срок договора относится к числу его существенных условий. Договор контрактации заключается в письменной форме. Обязанности заготовителя и производителя предусмотрены ст. 536 и ст. 537 ГК РФ. Ответственность устанавливается в виде неу стойки, пени, штрафа, возмещении убытков. 8. Договор энергоснабжения По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (по требителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплатить ее и обеспечить установленный режим и безопасность потребления энергии (энергоносителей) (п. 1 ст. 539 ГК РФ). Гражданское законодательство относит договор энергоснабжения к отдельному виду договора куп ли-продажи, поскольку по своему экономическому содержанию он представляет собой возмездную передачу имущества в собственность. Данный до говор — консенсуальный, возмездный, взаимный. Он относится к числу публичных договоров. Стороны договора — энергоснабжающая орга низация (например, электростанция, производитель или перепродавец газа) и абонент (потребитель), которым может быть как юридическое лицо, так и гражданин. Предмет договора — энергия и энергоносители, т. е. вещества, выделяющие энергию в процессе их использования. Исходя из содержания п. 2 ст. 548 ГК РФ следует, что также предметом договора энерго снабжения могут быть нефть, нефтепродукты, вода, причем этот перечень является открытым. Цена договора определяется утвержденными госу дарством тарифами, устанавливаемыми Федеральной и Региональной энергетическими комиссиями. Согласно п, 2 ст. 540 ГК РФ договор с гражданином (для бытового потребления) считается заключенным на неопределенный срок, если иное не вытекает из договора. В отношениях с юридическим лицом срок, как правило, устанавливается. Для заключения договора необходимы предпо сылки: 1) наличие у абонента отвечающего уста новленным техническим требованиям энергопринимающего устройства и другого необходимого обо рудования; 2) энергопринимающее устройство дол жно присоединяться к сетям энергоснабжающей организации; 3) обеспечение учета потребления (п. 2 ст. 539 ГК РФ). Энергоснабжающая организация обязана по давать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, которое предусмотрено договором, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами; подать энергию и газ надлежащего каче ства, соответствующего государственным стандартам или требованиям договора. В том случае, если або нентом является гражданин, то в обязанности постав щика входит обеспечение надлежащим техническим состоянием электросетей, приборов учета потребле ния энергии, если иное не установлено законом. Абонент обязан: 1) своевременно и правильно оплачивать принятую энергию; 2) соблюдать уста новленный договором режим потребления; 3) обес печить безопасность эксплуатации энергетических сетей, приборов, оборудования, обеспечить надле жащее техническое состояние приборов и оборудо вания; 4) незамедлительно сообщать об авариях, по жарах и других обстоятельствах, которые могут вызвать разрушение или неправильную работу обо рудования энергосистемы; 5) соблюдать правила техники безопасности. Ответственность сторон: граждане-потребите ли несут ответственность при наличии вины; потре битель-предприятие несет ответственность незави симо от вины; энергоснабжающая организация несет ответственность за перерыв в работе при на личии вины. За просрочку оплаты энергоснабжаю щая организация взыскивает неустойку. Сторона, нарушившая обязательства или договор, должна возместить другой стороне причиненный этим ре альный ущерб.

0

Лекция 32 «НАСЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН»

1. Понятие и значение наследования и наследственного права Основные понятия наследственного права Наследование переход имущества и имущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства в неизмен ном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ). (Примером другого вида правопреемства является уступка пра ва требования живым лицом другому лицу.) Поскольку умерший был соб ственником этого имущества, то и те, к кому оно перешло, становятся его собственниками. Особенностью на следственного правопреемства является его универсальность: все права умершего переходят как единое целое, причем одно временно и без посредничества третьих лиц. В результате пра вопреемства возникает наследственное правоотношение. Значение наследования состоит в том, что оно является основанием (способом) возникновения права собственности на чужое имущество. Понятие наследственное право употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном: = в субъективном смысле это право лица быть признанным к наследованию и его права на имущество после принятия наследства. = в объективном смысле это со вокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обя занностей умершего гражданина другим лицам. Эти нормы об разуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле: Структура наследственного права: а) понятие наследования, наследственного права, наслед ственного правоотношения; б) законодательство о наследовании; в) этапы (стадии) наследования; г) правомочия и ответственность наследников. Источники наследственного права относятся к различным отраслям права, т.е. носят комплексный характер: — Конституция РФ 1993 г.;- Гражданский кодекс Российской Федерации. — Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462 // Ведомости РФ и ВС РФ. 1993. Ст. 357;- Инструкция о порядке удостоверения завещаний главны ми врачами, утвержденная Минюстом СССР 20 июня 1974 г.;- При разрешении споров о наследстве используются нормы:- Семейного кодекса РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60);- Гражданско-процессуального кодекса РФ; Особую группу составляют нормативные акты, регулирующие взимание государственной пошлины и налогов с наследуемого имущества. Однако самым главным источником наследственного права является Гражданский кодекс Российской Федерации, часть тре тья. Раздел пятый части третьей Гражданского кодекса РФ состо ит из пяти глав: Гл. 61. Общие положения о наследовании. Гл. 62. Наследование по завещанию. Гл. 63. Наследование по закону. Гл. 64. Приобретение наследства. Гл. 65. Наследование отдельных видов имущества. Основанием возникновения наследственного правоотно шения является открытие наследства. Юридическими фактами, порождающими открытие наслед ства, является смерть наследодателя либо решение суда о при знании его умершим. На следственное правоотношение имеет следующую структуру: объекты, субъекты, содержание (полномочия наследников), выделяют основание возникновения наследственного правоотношения. Объектом наследственного правоотношения являются вещи, принадлежащие наследодателю на день открытия наслед ства, а также имущественные права, которые не связаны с лич ностью умершего. Совокупность переходящих прав и обязанностей, а также имущество, которые переходят по наследству, называется наслед ством или наследственной массой. В него включаются все вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности, кото рые принадлежали умершему на день открытия наследства. В состав наследства не входят личные неимущественные права и нематериаль ные блага (например, право авторства), а также права, неразрывно свя занные с личностью умершего: алименты, возмещение вреда, причи ненного здоровью гражданина, и некоторые другие. Важнейшим имущественным правом является право собствен ности на имущество (недвижимость (квартира, дом, дача), де нежные сбережения, в частности вклады в банках, транспорт ные средства (автомобиль, яхта), личные вещи умершего, пред меты домашней обстановки и обихода). Открывшееся, но еще не принятое наследниками наследство называют лежачим. Оно бессубъектно в период до принятия наследства. Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследник. Умерший называется наследодателем, а лица, наследующие ему, — наследниками. Наследодателем может быть только физическое лицо. В тех случаях, когда наследодатель составляет завещание, он должен быть дееспособен. У одного и того же наследодателя может быть несколько наследников. Наследственные доли таких на следников предполагаются равными. ГК РФ устанавливает и круг возможных наследников, которыми могут быть все субъекты гражданского права: ~ граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а так же зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после от крытия наследства; ~ юридические лица, существовавшие на день от крытия наследства, Российская Федерация, ее субъекты, муниципаль ные образования, иностранные государства и международные органи зации. Государство может быть наследником в следующих четырех случаях: если имущество завещано ему наследодателем; у наследодателя отсутствуют наследники; все наследники лишены завещанием права наследования; все наследники отказались от наследования. . В тех случаях, когда физическое лицо ограничено либо пол ностью лишено дееспособности, в наследство вступают его представители: попечители и опекуны. Наследники делятся на обычных , необходимых и недостойных. К необходимым относятся наследники, за которыми зако ном определена доля наследования независимо от содержания завещания. К ним относятся несовершеннолетние и нетрудос пособные дети и супруг, родители и иждивенцы наследодателя. Таким наследникам положено 1/2 той доли, ко торую они получили бы, если бы наследовали по закону. Недостойными наследниками называются лица, отстранен ные от наследования либо законом, либо завещателем. К ним относятся: Выделяют еще наследников по праву представления. Это потомки наследников, умерших до открытия наследства. Этапы наследования: открытие наследства; охрана наследства; выражение наследником своего отношения к открывшему ся наследству: принятие его или отказ от него; вступление в наследство. Гражданско-правовая ответственность наследников Наследники обязаны возместить: расходы лицу, ухаживавшему за наследодателем перед его смертью; долги наследодателя его кредиторам; расходы лицу, охранявшему наследство (управляющему, хранителю, опекуну), и лицу, оплатившему содержание иждивен цев наследодателя; расходы на погребение наследодателя. Возмещение производится за счет средств, полученных по наследству. О возмещении наследником долга наследодателя необходи мо знать следующее: ? объем ответственности наследника ограничен: он отвеча ет лишь в пределах стоимости имущества, полученного от на следодателя; ? в случае, если у одного наследодателя оказалось несколь ко наследников, каждый из них отвечает по долгам наследода теля пропорционально полученной доле наследства, но все на следники отвечают солидарно; ? кредиторы наследодателя должны предъявить свое требо вание к наследнику не позднее шести месяцев со дня открытия наследства, причем в письменной форме. Пропуск этого срока аннулирует права кредиторов. Правила о восстановлении, при остановке и перерыве срока исковой давности при пропуске сро ка в данном случае не применяются. 2. Способы (основания) наследования Способы (основания) наследования: Наследование по завещанию имеет место тогда, когда умершее лицо оставило распоряжение в отношении своего иму щества на случай наступления своей смерти. Это распоряжение называется завещанием. Составление завещания это односторонняя сделка, так как в нем выражена воля одного лица составителя. Сделка эта условная, совершенная под отлагатель ным условием, так как распоряжение вступит в силу лишь в слу чае наступления смерти его составителя. Выбор наследников и принципа распределения имущества между наследниками прерогатива только наследодателя. В этом проявляется свобода завещания. Свобода завещания является широко распространенным принципом за вещательного права. Так, гражданка США Роджерс завещала все свое состоя ние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову. Она огра ничена правилами об обязательной доле в наследстве, которая должна быть не меньше половины доли, кото рая бы причиталась лицу при наследовании им по закону. Завещание может быть оформлено следующим образом: Специальные приемы распоряжений, применяемые при составлении завещания: a) подназначение запасного наследника на случай смерти ос новного к моменту вступления в силу завещания; b) завещательное возложение — возложение на наследника обязанности совершения обще ственно полезных действий; c) назначение исполнителя завещания душеприказчика; d) завещательный отказ (легат) возложение на наследни ка исполнения обязательства в пользу конкретного лица (отказополучателя). Завещательный отказ — передача отказополучателю входящей в наследство вещи в собствен ность, во владение, в пользование, передача имущественных прав (на пример, право получать часть гонорара за издание книги завещателя), выполнение для отказополучателя определенной работы (например, ремонт его квартиры) или оказание услуги и т.п. При этом завещатель ный отказ сохраняет силу, если даже изменится собственник имуще ства, которым пользуется отказополучатель. Так что дальняя родствен ница сохранит право на проживание в отказанной ей комнате, даже если дом будет продан другому лицу. Завещательное возложение — возложение на наследника или на исполнителя заве щания обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Так, одна подданная Англии завещала свое состояние своей сестре-москвичке с возложением на последнюю обязатель ства в течение 10 лет посетить Англию. Завещатель вправе также возложить на них обязанность содержать домашних животных, принадлежавших завещателю, и обес печить уход и надзор за ними. Такова тайна завещания миллионов любимой кошке или собаке: завещатель назначает исполнителя заве щания, который за солидное вознаграждение, а может быть, и за боль шую часть наследства обеспечивает осиротевшему животному сладкую жизнь. Тайна составления и содержания завещания охраняется законом. Завещатель должен быть дееспособен и совершать завещание лично. Завещание как всякая сделка может быть признана недействительной как в целом, так и в части. На недействительные завещания и по следствия их недействительности распространяются правила об исковой давности. Завещание может быть изменено и отмене но завещателем при жизни. Исправления в нем не допускаются. Наследование по закону возникает в том случае, если умершее лицо не оставило завещания. В качестве наследников тогда выступает ограниченный круг лиц только указанные в законе. Круг наследников по закону разбит на восемь очередей: в первую очередь наследуют дети, супруг, родители насле додателя. Внуки наследователя и их потомки наследуют по пра ву представления; во вторую очередь наследуют братья и сестры наследода теля, его дедушки и бабушки. Племянники и племянницы насле додателя наследуют по праву представления; в третью очередь наследуют дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по пра ву представления; в четвертую очередь наследуют прадедушки и прабабуш ки наследодателя; в пятую очередь наследуют двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; в шестую очередь наследуют двоюродные правнуки и прав нучки, а также двоюродные дяди и тети наследодателя; в седьмую очередь наследуют пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; в восьмую очередь наследуют нетрудоспособные иждивен цы наследодателя, не входящие в круг наследников, но только в случае отсутствия других наследников. Порядок наследования по закону наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если отсутствуют или отпали наследники предыду щей очереди. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследни ков по праву представления и пе режившего супруга. В особом порядке наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Так, нетрудоспособные иждивенцы наследода теля разбиты на две группы: в первую группу включены ижди венцы, т.е. со второй по седьмую очередь включительно; во вторую группу включены иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону. Иждивенцы, включенные в первую группу, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая при звана к наследованию, но при условии, что они не менее одно го года находились на иждивении наследодателя. Такое же правило действует в отношении иждивенцев, отнесенных во вторую группу, при условии, что имеются другие наследники. Однако при отсутствии других наследников они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежа щие призванию к наследованию, наследуют независимо от со держания завещания не менее половины доли, которая причи талась бы каждому из них при наследовании по закону (обяза тельная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяет ся из оставшейся незавещанной части наследственного имуще ства, даже если это приведет к уменьшению прав других наслед ников по закону на эту часть имущества, а при недостаточнос ти незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю из той части имущества, которая заве щана. Исключением из общего правила призвания наследников по закону является следующее правило: наследник по закону, про живающий совместно с наследодателем до его смерти, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней об становки за счет его наследуемой доли. Три категории родственников наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы по закону их умершему родителю: 1) внуки и правнуки; 2) племянники и племянницы; 3) двоюродные братья и сестры. При наследовании по закону действует принцип представ ления. Он состоит в том, что доля умершего наследника пе реходит к его потомкам в случае, если наследник умер раньше наследодателя. Доли наследников по закону предполагаются равными, но доля пережившего супруга всегда больше, так как он в соответ ствии с Семейным кодексом РФ имеет право на половину иму щества, нажитого им совместно с умершим супругом насле додателем. При обоих способах наследования действует принцип на следственной трансмиссии. Если наследник умер, не успев принять наследство, то право принятия наследства переходит наследнику этого наследника. Если имущество переходит к нескольким наследникам в равных долях, то оно становится их общей долевой собственностью. Это име ет место при наследовании по закону, а также по завещанию, если за вещатель не указал долю каждого наследника. Общая долевая соб ственность затем может быть разделена по правилам раздела долевой собственности. ГК РФ устанавливает некоторые преимущественные права насле дования для ряда наследников: наследник, который имел вместе с наследодателем в общей соб ственности недвижимую вещь, имеет преимущественное перед други ми наследниками право на получение этой вещи в счет своей имуще ственной доли (чаще всего имеется в виду переживший супруг, кото рый имел в общей собственности с наследодателем квартиру или дом); наследник, который постоянно пользовался недвижимой вещью, имеет преимущественное право получить ее в свою долю перед теми наследниками, которые этой вещью не пользовались; наследник, совместно проживавший с наследодателем на день от крытия наследства, имеет преимущественное право на получение в счет своей доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (какое имущество относится к обычной домашней обстановке, а какое — к нео бычной, закон не разъясняет. Вопрос, видимо, должен решаться в каж дом конкретном случае). 3. Порядок приобретения наследства Открытие наследства и его охрана Для приобретения наследства наследник должен его принять. При этом достаточно принять какую-то часть причитающейся ему доли имущества, чтобы считалось, что он принял всю долю. Принятое на следство принадлежит наследнику с момента его открытия независимо от времени фактического принятия. Приобретение наследства включает в себя: a) подачу наследниками заявления о принятии наследства; b) подачу наследниками заявления о выдаче им свидетель ства на право на наследство; c) получение наследником свидетельства о праве на наслед ство. Но приобретению наследства предшествуют еще два юри дических факта: открытие наследства и принятие мер по его охране. Открытие наследства происходит в момент смерти насле додателя либо с момента объявления судом наследодателя умершим, либо в день предполагаемой гибели наследодателя от несчастного случая. День смерти наследо дателя подтверждается медицинской справкой либо решением суда. Граждане, умершие в один и тот же день, не наследуют друг после друга. Со временем открытия наследства связано определение следующих обстоятельств: круга наследников, призываемых к наследству; состава наследуемого имущества; сроков на предъявление претензий кредиторами; момента возникновения права наследников на наследуе мое имущество; срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; законодательства, подлежащего применению при наследо вании. Местом открытия наследства признается последнее посто янное место жительства наследодателя, а если оно неизвест но, то местонахождение его имущества. Оно доказывается справками жилищно-коммунальных органов, мес тных администраций, отделений милиции, справкой с места ра боты наследодателя, а также выпиской из домовой книги. В слу чае, когда место жительства наследодателя неизвестно, оно устанавливается в судебном порядке. Место открытия наследства определяет место подачи заяв ления о принятии наследства или отказе от него, место органи зации охраны наследственного имущества, место выдачи сви детельства о праве на наследство и др. Охрана открывшегося наследства необходима в целях его сохранения, потому что между моментом его открытия и вступ лением в наследство наследников проходит половина года. Меры по охране открывшегося наследства принимают нота риусы либо должностные органы исполнительной власти, упол номоченные совершать нотариальные действия (в местности, где нет нотариуса). Охрана осуществляется по месту открытия наследства. Основанием для совершения охранных действий яв ляется заявление граждан либо инициатива указанных должнос тных лиц. Порядок принятия охранных мер регулируется ст. 1172 ГК РФ, основаниями законодательства о нотариате, Инструкци ей о порядке совершения нотариальных действий нотариальны ми конторами и другими нормативными актами. Суть их сводит ся к следующему: нотариус описывает наследственное имуще ство (опись передается на хранение наследникам) и передает наследуемое имущество в доверительное управление лицу, назначенному им на основе договора, либо душеприказчику, назначенному наследодателем в завеща нии по договору хранения. Хранитель, доверительный управля ющий предупреждаются об ответственности за ненадлежащее исполнение этих договоров. Лица, осуществляю щие охрану, вправе получить от наследников вознаграждение за их труд. Этим лицам также положено возмещение расходов, по несенных в связи с охраной наследственного имущества, за выче том полученной ими выгоды. Если наслед ство охраняет один из наследников, его труд не обязаны опла чивать другие наследники. Подача заявления о принятии наследства происходит в нотариальной конторе по месту постоянного места жительства наследодателя. Оно составляется в письменной форме и дол жно содержать следующие реквизиты: имя, отчество, фамилию заявителя, дату открытия наследства, адрес наследодателя, же лание заявителя относительно принятия наследства. Срок по дачи заявления ограничен: до шести месяцев со дня открытия наследства. Подача заявления о принятии наследства может быть заменена фактическим вступлением во владение, пользо вание и распоряжение имуществом. Это выражается в поддер жании имущества в надлежащем состоянии, уплате за него раз личных платежей (налогов, коммунальных услуг и т.д.). Такой наследник не вправе отчуждать наследственное имущество до получения свидетельства на наследство. Если наследник умрет до принятия наследства, причитавша яся ему наследственная доля переходит к его наследнику (наслед ственная трансмиссия). Заявление о новых наследниках должно быть сделано в ос тавшуюся часть срока (6 месяцев), а если он меньше трех ме сяцев, то срок этот должен быть увеличен до трех месяцев. Акт принятия наследства является односторонней сделкой, он носит универсальный (распространяется на все имущество, где бы оно ни находилось), безоговорочный (принятие наслед ства под условием не допускается), безотзывный (лицо, подав шее нотариусу заявление о принятии наследства, не может его взять обратно) характер, ему придается об ратная сила (наследство считается принятым с момента откры тия наследства, а не с момента его принятия). Для принятия наследства установлен шестимесячный срок (в случае его пропуска утрачивается право на принятие наслед ства). Пропущенный срок может быть восстановлен судом при при знании им причины пропуска срока уважительной. Способы принятия наследства: 1) путем подачи нотариусу либо уполномоченному на это дол жностному лицу заявления о принятии наследства либо заявле ния о выдаче свидетельства о праве на наследство; 2) путем фактического принятия наследства, если совершены действия, об этом свидетельствующие, в частности: При принятии наследства несколькими наследниками происходит раздел наследства. Он осуществляется по соглашении наследников, а в случае отсутствия такого соглашения судом. При невозможности выделить имущество в натуре соответственно доле каждого наследника производится взаиморасчет путем выплаты компенсации наследнику, которо му досталось имущество меньшей стоимости. При наличии за чатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства приостанавливается до его рождения. При заявлении о выдаче свидетельства о праве на наслед ство заявитель обязан предоставить нотариусу следующие до кументы: о наличии самого наследства, о характере своих от ношений с наследодателем; о наличии своего родства или бра ка с наследодателем, о том, что он был на иждивении умершего, о своем несовершеннолетии и др. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства либо одно на всех наследников, либо каждому наследнику в отдельности (в соответствии с их желанием). В случае выявления нового наследственного имущества после выдачи свидетельства выда ется дополнительное свидетельство. Свидетельство о праве наследования выдается нотариусом по истечении шести месяцев со дня открытия наследства либо раньше, если нотариус уверен в том, что кроме лиц, выразивших желание получить наследство, других наследников нет. Получение свидетельства право, а не обязанность наследника. Однако без него быть собственником имущества практически невозможно, оно является правоустанавливающим документом. Свидетельство должно иметь определенные рекви зиты: содержать данные о нотариусе, о наследнике, о наличии родства наследника с наследодателем, о наследственном иму ществе, о сумме уплаченной государственной пошлины. Свиде тельство, выданное нотариусом, может быть аннулировано толь ко судом. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства наследнику может быть обжалован в суде. Суд рассматривает этот отказ в порядке особого производства либо по правилам гл. 32 ГПК (в слу чае представления наследником нотариусу всех документов, требуемых законом), либо по правилам гл. 27 ГПК (в случае, если у наследника отсутствуют документы, необходимые для получения свидетельства). При выдаче свидетельства о наследовании взимается госу дарственная пошлина. Размер ее зависит от того, призываются ли наследники первой очереди или же другие, находится ли наследуемое имущество за границей или в России. Законом предусмотрены льготы по уплате пошлины. Так, освобождают ся от уплаты следующие лица: наследники строений, проживавшие в них совместно с на следодателем; наследники лиц, погибших при выполнении государствен ного долга; наследники лиц, подвергавшихся политическим репрессиям; наследники вкладчиков банка; наследники страховых сумм по договорам страхования; наследники авторского вознаграждения; несовершеннолетние наследники; наследники, признанные недееспособными; финансовые и налоговые органы при получении ими сви детельства о праве государства на наследство. Право наследования предполагает и право отказа от него. Наслед ник может отказаться от всего или части наследства. Отказ может быть сделан в пользу конкретно го лица (а может не указы ваться лицо), которое обязательно должно быть наследником этого же наследодателя и не должно быть признано недостойным на следником. Отказ может быть адресован только наследникам по закону любой очере ди. Есть иные ограничения в отказе. Отказ это односторонняя сдел ка. Он должен быть сделан письменно, отказавшееся лицо дол жно быть дееспособно. Отказ от наследства оформляется подачей заявления нотариусу по месту открытия наследства. Отказ бесповоротен (п. 8 постановления Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г.). Недействитель ность отказа может быть признана только в судебном по рядке, при условии, что он был сделан под влиянием обмана, насилия, угрозы. Наследование отдельных видов имущества имеет не которые особенности: при наследовании ограниченно-оборотных вещей, получен ных наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), не требуется наличие специального разрешения у на следника в момент принятия наследства, но такое разрешение должно быть получено позже. В случае отказа наследнику в выдаче такого разрешения право собственности на вещь прекращается; в случае смерти участника полного товарищества или пол ного товарищества на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственно го кооператива его доля (пай) в складочном (уставном) капита ле соответствующей организации входит в состав наслед ственного имущества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится участником этих организаций в случае их согласия (в противном случае они должны выплатить компенсацию доли наследодателя). Наследники пая вкладчика товарищества на вере и акций в акционерном обществе становятся участниками этих организаций; наследник пая члена потребительского кооператива имеет право на принятие в члены этого кооператива; две категории наследников: индивидуальные предпринима тели и коммерческие организации имеют преимущественное право перед другими наследниками на получение в наследство предприятия в том случае, если оно входит в состав наслед ственного имущества; наследник умершего члена крестьянского хозяйства, не являющийся членом этого хозяйства, имеет право на получение компенсации своей доли в имуществе хозяйства не позднее одного года с момента открытия наследства; земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения или праве собствен ности, наследуется без получения наследником специального на то разрешения; при невозможности раздела между несколькими наследни ками земельного участка из-за ограниченного его размера зе мельный участок переходит наследнику, имеющему преиму щественное право на его получение, а при отсутствии такового земельный участок переходит к несколь ким наследникам на условиях общей долевой собственности; денежные вклады, внесенные гражданином в кредитное учреждение (банк), могут быть завещаны как путем оформления завещательного распоряжения непосредственно в этом учреж дении, так и в завещании, оформленном в нотариальной конто ре на все наследство. Такие вклады наследуются на общих ос нованиях: на получение их требуется свидетельство о праве на наследство и истечение шестимесячного срока со дня открытия наследства, на них распространяется право несовершеннолет них и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя об обяза тельной доле наследства, несмотря на то, что они не указаны в завещании в качестве наследников; право на получение заработной платы, пенсии, пособия по специальному страхованию наследодателя, а также на получе ние платежей, возмещающих ему вред, принадлежит членам его семьи, проживающим с ним, а также его нетрудоспособным иж дивенцам независимо от того, проживали они совместно с ним или нет. Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства; транспортные средства, полученные наследодателем от государства или муниципального образования безвозмездно, входят в состав наследственной массы, если обратное не уста новлено законом; государственные награды наследодателя не входят в со став наследства, если на них распространяются правила о го сударственных наградах. Они передаются другим лицам в по рядке, установленном законодательством о государственных наградах. Почетные и поименные знаки входят в состав наслед ства; имущество, на которое не оказалось наследников, вы морочное , переходит в собственность Российской Федерации; наследник, обладавший совместно с наследодателем пра вом общей собственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на получение ее в счет своей наследствен ной доли при разделе наследства; при наследовании имущества несколькими наследниками доля пережившего супруга всегда будет больше доли осталь ных наследников, поскольку пережившему супругу принадлежит половина имущества, нажитого совместно с наследодателем. И, кроме того, ему выделяется его доля другой половины. Эта доля будет равной с остальными наследниками. Выдел супружеской доли наследства происходит по инициати ве пережившего супруга. О возможности такого выдела ему дол жен подсказать нотариус (эти правила содержатся в Семейном кодексе РФ); авторские права лиц, создавших произведения науки, ли тературы и искусства, переходят к их наследникам лишь толь ко на 50 лет; шестимесячный срок после открытия наследства не может быть сокращен в случае выдачи свидетельства о праве соб ственности на наследуемое имущество государству и др.

0

Лекция 22 «ДОГОВОРЫ МЕНЫ, ДАРЕНИЯ И РЕНТЫ»

1. Договор мены и дарения По договору мены одна сторона обязуется пе редать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. Товаром могут быть любые вещи, кроме изъятых из оборота или ограниченных в обо роте. Объекты, изъятые из оборота, — прямо указанные в законе объекты, нахождение которых в обороте не допускается, а ограниченными в обо роте признаются объекты, которые могут принад лежать лишь определенным участникам оборота, либо нахождение в обороте которых допускается лишь по специальному разрешению. Договор мены является консенсуальным. Каждая сторона в данном договоре является продавцом то вара и одновременно его покупателем. Стороны: граждане и юридические лица. Цена договора — стоимость каждого из встреч ных предоставлений. По общему правилу обменива емые товары предполагаются равноценными. Если стороны признают обмен не равнозначным, произ водится уплата разницы в ценах. Срок договора оп ределяется по соглашению сторон. Договор мены, исполняемый в момент совершения, а также сделки между гражданами на сумму менее 10 МРОТ могут заключаться в устной форме. Все остальные догово ра мены должны облекаться в письменную форму. Договор дарения — гражданско-правовое согла шение, по которому одна сторона (даритель) безвоз мездно передает (либо обязуется передать) другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к тре тьему лицу либо освобождает или обязуется освобо дить другую сторону (одаряемого) от имущественной обязанности перед собой либо перед третьим лицом. Основанием договора дарения является намерение передать имущество безвозмездно. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречно го обязательства договор не признается дарением. Предметом дарения являются следующие юриди ческие действия: прощение долга; перевод долга; при нятие на себя исполнения обязательства. В качестве предмета данного договора могут также выступать различные имущественные права, которые носят дво який характер: либо обязательственный (права требо вания к какому-либо лицу), либо вещный. Стороны: даритель и одаряемый. Таковыми мо гут быть граждане, юридические лица и государство. Форма договора зависит от предмета, субъектов и цены. Договора дарения недвижимого имущества заключаются в письменной форме и подлежат обя зательной регистрации. Обязательная письменная форма требуется в следующих случаях: 1) если да рителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ; 2) если договор содержит обещание дарения в будущем. Все другие реальные договоры дарения могут зак лючаться в устной форме, в том числе путем совер шения сторонами конклюдентных действий. 2. Договор ренты По договору ренты одна сторона (получатель рен ты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обя зуется в обмен на полученное имущество периодиче ски выплачивать получателю ренты в виде определен ной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (ст. 583 ГК РФ). Договор ренты — реальный, возмездный и односторонне-обязывающий. Стороны: покупатель ренты и плательщик рен ты. В качестве таковых могут выступать граждане и юридические лица. При этом получателями рен ты могут быть только граждане. Договор ренты подлежит нотариальному удосто верению, а договор, предусматривающий отчужде ние недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит государственной регистрации. Согласно ст. 586 ГК РФ рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооруже ние или другое недвижимое имущество, передан ное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя иму щества. При передаче под выплату ренты земель ного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства пла тельщика ренты приобретает право залога на это имущество. Виды ренты: постоянная рента (выплачивается бессрочно), пожизненная рента (выплачивается на период до смерти рентополучателя), рента на усло виях пожизненного содержания с иждивением. Пожизненная рента По договору ренты допускается установление обязан ности выплачивать ренту на срок жизни получателя рен ты (пожизненная рента) либо на период жизни другого указанного им гражданина (п. 2 ст. 583 ГК РФ). Предметом данного договора может быть любое движимое и недвижимое имущество, способное к участию в гражданском обороте. Пожизненная рента не передается по наследству, не передается путем уступки права требования. Законом допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не предусмотрено договором пожизнен ной ренты. В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты перехо дит к пережившим его получателям ренты, если до говором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя рен ты обязательство выплаты ренты прекращается. Пожизненная рента выплачивается в денежной сумме в течение всей жизни. Размер пожизненной ренты относится к одному из существенных усло вий договора и соответственно должен быть обяза тельно в нем оговорен. Он не может быть меньше минимального размера оплаты труда, выплачивае мого по окончании каждого календарного месяца. Одним из оснований прекращения обязательства по выплате постоянной ренты является смерть ее получателя. В период жизни получателя ренты до говор может быть расторгнут по соглашению сто рон, в том числе путем предоставления отступного, посредством снижения долга, а иногда и по одно сторонней инициативе получателя ренты. Рента на усло виях пожизненного содержания с иждивением По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты — гражданин — передает принадлежащие ему жилой дом, кварти ру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обя зуется осуществлять пожизненное содержание с иж дивением гражданина и указанного им третьего лица (ст. 601 ГК РФ). Обязанность по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потреб ностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также уход за ним. Договором может быть предусмотрена оп лата плательщиком ренты ритуальных услуг. В договоре должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее двух МРОТ. Договором может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина пе риодических платежей в деньгах. Плательщик дол жен обеспечить надлежащее состояние предостав ленного имущества. Обязательство пожизненного содержания с ижди вением прекращается смертью получателя ренты. В случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, пе реданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных законом. При этом плательщик рен ты не вправе требовать компенсацию расходов, по несенных в связи с содержанием получателя ренты.

0

Лекция 33 «АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА»

1. Понятие авторского права Авторское право как институ т права Авторское право является одним из четырех институ тов права, входящих в подотрасль право интеллектуальной соб ственности. Кроме него в эту подотрасль входят следующие институты: смежных прав; патентного права; средств индивидуализации участников гражданского обо рота и правового регулирования производимой ими продукции (работ, услуг). Объекты этих институтов являются результатами интел лектуальной деятельности. Совокупность исключительных прав на объекты, являющие ся результатами интеллектуальной деятельности, принято назы вать интеллектуальной собственностью. Понятие авторского права следует рассматривать в двух аспектах: в объективном и субъективном. Авторское право в объективном смысле это совокуп ность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения по поводу создания и использова ния произведений трех видов: науки, литературы и искусства. Авторское право в объективном смысле — совокупность правовых норм, установленных в за конном порядке компетентным органом власти, ре гулирующих общественные отношения, которые распространяются на обнародованные и на необнародованные произведения науки, литературы и искусства, и являются результатом творческой деятельности, а также отношения, связанные с ис пользованием результата творческой деятельности автора. Авторское право в субъективном смысле — личные неимущественные и имущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произве дения литературы, науки и искусства. Смежные права совокупность норм, регулирующих отно шения, возникающие в связи с созданием и использованием че тырех объектов: фонограмм; исполнений; постановок; передач организаций эфирного и кабельного телевидения. Смежные права регулируются тем же законом, что и автор ское право, и часто объединяются авторами учебных пособий с нормами, регулирующими авторское право на создание произ ведений науки, литературы и искусства, в один институт ав торское право. Авторскому праву в объективном смысле присущи опреде ленные функции и принципы. Функции (задачи) авторского права: = стимулирование деятельности по созданию произведений науки, литературы и искусства; = создание условий для использования авторских произве дений в интересах общества. Назначение авторского права охрана прав и интересов авторов произведений науки, литературы и искусства. Принципы авторского права: свобода творчества; сочетание личных интересов автора с интересами обще ства; неотчуждаемость личных неимущественных прав; свобода авторского договора. Источники авторского права: 1) Законы: а) Закон РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смеж ных правах — имеет рыночную направленность, содержит ссылки на гражданско-процессу альное законодательство (ст. 50) и на административное зако нодательство (ст. 48); б) Закон РФ от 23 сентября 1992 г. О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных Программы для ЭВМ и баз данных относятся к объек там авторского права (ст. 2 Закона); в) Закон РСФСР от 27 декабря 1991 г. О средствах массо вой информации — определяет понятие выхода в свет продукции средств массовой информации (ст. 2728), порядок распространения такой информации (ст. 25), условия использо вания авторских произведений (ст. 42) и др.; г) Закон РФ от 17 ноября 1995 г. Об архитектурной деятель ности в РФ и др. д) Отдель ные статьи Уголовного кодекса РФ об уголовной ответственно сти за нарушение авторских и смежных прав (ст. 146) и Граж данско-процессуального кодекса о порядке взыскания на авторское вознаграждение. Правила ГК РФ общего характера: о сделках, праводееспособных субъектах, средствах защиты нарушенных прав, о наследовании, о правоспособности иност ранных граждан и лиц без гражданства; е) иные акты. 2) Подзаконные акты : а) постановления Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 215 О минимальных ставках авторского вознаграждения за некото рые виды использования произведений литературы и искусст ва и от 17 мая 1996 г. Основы вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановка) ; б) положения, принятые Правительством РФ, например, По ложение о регистрационных сборах за официальную регистра цию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем от 12 августа 1993 г. Положение о регистрации кино- и видеофиль мов от 28 апреля 1993 г. и др.; в) нормативные акты, издаваемые Министерством культуры, Государственным комитетом РФ по печати. Например, Приказ Министерства печати и информации РФ от 28 июля 1998 г. № 27 Об утверждении перечня выходных сведений, размещенных в непериодических изданиях ; г) иные подзаконные акты. 3) Локальные акты : а) акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления (организация выставок, вернисажей, реализация произведений искусства); б) уставы и положения издательств, редакций газет, журналов; в) постановления Пленумов Верховного и Высшего арбит ражного судов. Постанов ление Пленума СССР от 18 апреля 1986 г. О применении судами законодательства при рассмотрении конкретных споров, возникших с рассмотрением авторских правомочий. Субъекты и объекты авторского права Субъекты авторского права — лица, которые обладают субъективным правом автора на резуль тат труда. Это авторы произведений и их правопреемники. Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Обладателями авторского права могут быть рос сийские граждане, иностранцы, лица без граждан ства, их наследники и иные правопреемники (неза висимо от состояния здоровья, возраста, а также гражданской правоспособности). Субъективные ав торские права возникают у автора в результате фак та создания произведения. Его права в юридической литературе называются первоначальными. Важнейшими субъектами авторского права являются авто ры произведений лица, творческим трудом которых созда но произведение. Творцом произведения может быть любое физическое лицо независимо от возраста, гражданства и состояния дееспособ ности. В соответствии с современным российским законодатель ством авторами произведений признаются только физические лица. Авторские права у создателя произведения возникают сра зу, как только достигнутый творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими людьми. То есть, фактически, с момента создания произведе ния в каком-либо виде. Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух и более лиц, принадлежит им совместно, незави симо от того, образует произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет также и само стоятельное значение (ст. 10 Закона об авторском праве). Та кие авторы называются соавторами. Закон выделяет два вида коллективных произведений и со ответственно два вида соавторства нераздельное и раз дельное. При нераздельном соавторстве произведение, создан ное двумя и более соавторами, представляет собой неразрыв ное целое, части которого не имеют самостоятельного значения. При раздельном соавторстве коллективное произведение явля ется единым, однако оно состоит из частей, имеющих самосто ятельное значение, и при этом известно, кем из соавторов со зданы эти части. Субъектами авторского права после смерти автора становят ся наследники. Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию. В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят пожизненный характер, авторские права наследников ог раничены установленным законом сроком, в частности, они дей ствуют в течение 50 лет после смерти автора, считая с 1 янва ря года, следующего за годом смерти (ст. 27 Закона об авторс ком праве). Помимо наследников авторские права могут переходить к иным правопреемникам: издательствам, театрам, киностудиям и другим организациям, занимающимся использованием произве дений. Последние приобретают авторские права на основании заключенных с авторами и наследниками авторских договоров. Объекты авторских прав Авторское право распространяется на объек ты, существующие в какой-либо объективной фор ме: письменной, устной, звукозаписи или видеоза писи, изображения, объемно-пространственной и др. Часть произведения может использоваться самостоя тельно и признается объектом авторского права. При этом авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. Согласно ст. 6 Закона РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смежных правах (далее Закон об авторском праве) авторское право распространяется на произведения науки, ли тературы и искусства, являющиеся результатами творческой деятельности независимо от назначения и достоинств произве дения, а также способа его выражения. Кроме того, подчерки вается, что законом охраняются как обнародованные произве дения, так и необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме. Произведение это совокупность идей и образов, получив ших в результате творческой деятельности автора выражение в доступной для восприятия форме, допускающей возможность воспроизведения. Объектами авторского права признаются лишь такие про изведения, которые обладают предусмотренными законом при знаками: творческий характер про изведения и объективная форма его выражения. Творчество деятельность человека, порождающего не что качественно новое и отличающееся неповторимостью, ори гинальностью и уникальностью. Чтобы творческий результат приобрел общественную значи мость и характер объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме письменной (ру копись или нотная запись), устной (публичное произнесение речи, публичное исполнение музыки), звуко- и видеозаписи (ме ханической, магнитной, цифровой, оптической и т.п.), изображе ния (рисунок, чертеж, фотокадр и др.). Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется регистрации произведения, иного специаль ного оформления произведения или соблюдения каких-либо других формальностей. Авторское право возникает на основа нии самого факта создания произведения. После присоединения СССР в 1973 г. к Всемирной конвен ции об авторском праве 1952 г. на всех советских и российских печатных изданиях (книгах, журналах, конвертах грампластинок и т.п.) стал проставляться знак охраны авторского права , кото рый состоит из трех элементов: латинской буквы С в окруж ности: (с); имени обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения. Объектом авторского права является не только произведе ние в целом, но и часть произведения, которая является результатом творческой деятельности и может быть использована са мостоятельно. Объекты авторского права: 1) литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 3)хореог рафические произведения и пантомимы; 4) музы кальные произведения с текстом или без текста; 5) аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и дру гие кино- и теле- произведения); 6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 7) произведения де коративно-прикладного и сценографического искус ства; 8) произведения архитектуры, градострои тельства и садово-паркового искусства; 9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 10) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 11) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 12) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных). Не являются объектами авторского права: 1) официальные документы (законы, судебные ре шения, иные тексты законодательного, админист ративного и судебного характера), а также их офи циальные переводы; 2} государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); 3) про изведения народного творчества; 4) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Виды субъективных прав авторов В результате создания произведения науки, ли тературы и искусства его автор становится облада телем целого ряда субъективных авторских прав, как личного неимущественного, так и имущественного характера. Эти права в действующем авторс ком законодательстве и в доктрине авторского права традици онно именуются исключительными авторскими правами. Основаниями возникновения субъективных авторских прав являются два юридических факта: создание произведения и переход авторских прав в результате правопреемства, например, по наследству или по договору. Обладателями субъективного авторского права могут быть физические и юридические лица, как российские, так и иностранные. Самой распространенной и в то же время самой спорной классификацией авторских прав является их деление на личные неимущественные и имущественные. Личные неимущественные права 1) Одним из главных личных неимущественных прав, возника ющих в связи с созданием произведения, является право признаваться автором произведения (право автор ства) — основное, неотделимое и неотчуждаемое право автора. Оно характеризуется как юридически обеспеченная возможность лица считаться автором произведения и вытекаю щая отсюда возможность требовать признания данного факта от других лиц. 2) право на имя, которое заключа ется в том, что автор имеет право сам использо вать или разрешает использовать произведение под подлинным именем автора, под условным именем (псевдонимом) или без обозна чения имени (анонимно); 3) право на обнародование, которое заключается в возможности автора обнародовать или разрешать обнародовать произведение в пись менной, устной, в форме звукозаписи или видео записи, изображения, объемно-пространственной, а также в других формах. Сущность данного права можно определить как юридически обеспеченную автору возможность публичной огласки созданно го им произведения. 4) право на защиту репу тации автора, включающее в себя право на защи ту произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора; 5) право на отзыв, т. е. право отказаться от ранее принятого решения об обна родовании произведения, публично оповестив об отзыве произведения, которое может быть ре ализовано при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. С момента создания произведения за его автором закреп ляется право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного на нести ущерб чести и достоинству автора. При издании, публичном исполнении или ином использова нии произведения запрещается без согласия автора вносить какие-либо изменения как в само произведение, так и в его на звание. Личные неимущественные права принадлежат автору неза висимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в слу чае уступки исключительных прав на использование произведе ния. Имущественные права автора Имущественные права авторов предусмотрены ст. 16 ФЗ Об авторском праве и смежных правах , согласно которой автору в отношении его произве дения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. Имущественные права автора связаны с его возможностя ми по использованию произведения. Исключительные права автора на использо вание произведения означают право осуще ствлять или разрешать следующие действия: 1) воспроизводить произведение ( право на воспро изведение ). Право на воспроизведение есть право на повторное прида ние произведению объективной формы, допускающей его вос приятие третьими лицами. 2) Закон закрепляет за автором самостоятельное право распространять экземпляры произве дения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее ( право на распространение ); 3) импор тировать экземпляры произведения в целях распро странения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав ( право на импорт) ; 4-5) Другими имущественными правами автора являются права на публичный показ и право на публичное исполнение ; 6) сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего све дения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир); 7) со общать произведение, (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведе ния по кабелю); 8) переводить произведение (право на перевод); 9) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (пра во на переработку). 10) право авторов на практическую реали зацию соответствующих проектов и др. Исключительные права автора на использование дизайнерского, архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов включают также прак тическую реализацию таких проектов. Автор приня того архитектурного проекта вправе требовать от заказчика предоставления права на участие в реа лизации своего проекта при разработке документа ции для строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре. Авторский договор Использование произведения автора другими ли цами (пользователями) осуществляется на основа нии авторского договора, кроме случаев, преду смотренных действующим законодательством. Авторский договор — соглашение, в силу которо го автор произведения передает или обязуется пере дать имущественные права на произведение в преде лах и на условиях, предусмотренных сторонами. Данный договор является консенсуальным, взаим ным и возмездным. Предмет договора — результат творческой дея тельности, т.е. произведение и связанные с ним исключительные права на использование произве дения в любой форме и любым способом. Стороны авторского договора 1. Автор , в качестве которого может выступать любое лицо независимо от возраста, пола и право способности. Авторы, достигшие совершеннолетия, заключают авторские договоры самостоятельно или же действуют через поверенных и агентов. За лиц, не достигших 14 лет, авторские договоры заключают их родители (опекуны). Несовершеннолетние авторы в возрасте от 14 до 18 лет имеют право за ключать договора самостоятельно, без контроля ро дителей и попечителей. После смерти автора договор заключается с его наследниками по закону или по завещанию, обла дающими гражданской правоспособностью. Если наследников несколько, для заключения авторско го договора необходимо их общее согласие. Спор, возникший между ними, разрешается в судебном порядке по иску одного из наследников. Если произведение создано в результате колле ктивной творческой деятельности, то договор дол жен быть заключен со всеми авторами. 2. Пользователь авторского произведения — специальная организация, основной целью созда ния которой является осуществление деятельности по изданию, тиражированию, редактированию про изведений либо иной схожей деятельности. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим обра зом исполнившая обязательства по авторскому дого вору, обязана возместить убытки, причиненные дру гой стороне, включая упущенную выгоду. Если автор не представил заказное произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику. Существенные условия договора: предмет; способы использования произведения; срок и тер ритория, на которые передается право; размер воз награждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения; порядок и сроки выплаты вознаграж дения, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора. Предметом договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на мо мент заключения договора, а также права на исполь зование произведений, которые автор может соз дать в будущем. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор мо жет быть расторгнут автором по истечении 5 лет с даты его заключения, если пользователь будет пись менно уведомлен об этом за 6 месяцев до расторже ния договора. В случае отсутствия в авторском дого воре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ог раничивается территорией Российской Федерации. Форма договора — письменная. Авторский дого вор об использовании произведений в периодической печати может быть заключен в устной форме. 2. Смежные права и их охрана Понятие смежных прав Наряду с охраной прав авторов произведений науки, литера туры и искусства российское авторское право признает и охра няет смеж ные права, получившие свое название ввиду их близости и тесной связи с правами авторов. Смежные права стали охраняться в нашей стране лишь с 4 ав густа 1992 г., когда на территории РФ были введены в действие Основы гражданского законодательства Союза ССР и респуб лик 1991 года, общие нормы которого получили развитие в За коне об авторском праве, посвятившем смежным правам специ альный раздел, в котором уточнен состав охраняемых смежных прав. Смежные права — права исполнителя, производи теля фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, исполнений, постановок, передач эфирного и кабельного вещания. Субъекты смежных прав: a) исполнители (актеры, певцы, музыканты, танцоры и другие лица, исполняющие произведения литературы и искусства, а также режиссеры-постановщики спектаклей I и дирижеры); b) производители фонограмм , т. е. звуковых записей исполнений или иных звуков; c) организации эфирного или кабельного вещания , сообщающие произведения, исполнения, постановки, программы для всеобщего сведения по радио и телевидению, включая кабельное. Права исполнителя признаются за ним и охраняются законом в случаях, если: исполнитель является гражданином РФ; исполнение, постановка впервые имели место на территории РФ; исполнение, постановка записаны на фонограмму; исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены в передачу в эфир или по кабелю (п. 1 ст. 35 Закона об авторском праве). Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за ней, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на территории РФ. Производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания осуществляют свои права, в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элемен тов: латинской буквы Р в окружности; имени (наи менования) обладателя исключительных смежных прав; года первого опубликования фонограммы. Охрана смежных прав действует в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного по сягательства охраняются бессрочно. Исключительные права исполнителя в отно шении его исполнения или постановки: право на имя; право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству ис полнителя; право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая возможность осуществления передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю исполнения или по становки, запись ранее не записанных исполнения или постановки, воспроизведения записи исполне ния или постановки, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей и др.; право на использование фонограммы в любой фор ме (включая действия по воспроизведению, пере делыванию или переработке любым иным способом фонограммы, распространению экземпляров фоно граммы, вывозу за пределы границы РФ). Организации эфирного вещания в отношении ее передачи принадлежат права: одновременно пере давать в эфир ее передачу другой организации эфирного вещания; сообщать передачу для всеоб щего сведения по кабели; записывать передачу; воспроизводить запись передачи; сообщать пере дачу для всеобщего сведения в местах с платным входом. Защита авторских и смежных прав Защита авторских прав и смежных прав совокуп ность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании. Субъекты права на защиту — авторы произве дений науки, литературы и искусства, обладатели смежных прав, а также их наследники и иные пра воприемники. Нарушитель авторских и смежных прав — физическое или юридическое лицо, которое не вы полняет требований, установленных законодательством. За нарушение предусмотренных действующим за конодательством авторских и смежных прав насту пает гражданская, уголовная и административная ответственность. За защитой своего права обладатели исключи тельных авторских и смежных прав вправе обратить ся в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предвари тельного следствия в соответствии с их компетен цией. Эти формы защиты авторских и смежных прав можно разделить на два вида: юрисдикционная и неюрисдикционная формы. В рам ках юрисдикционной формы, в свою очередь, выделяется об щий и специальный порядок защиты. По общему правилу защи та авторских и смежных прав, а также охраняемых законом ин тересов их обладателей осуществляется в судебном порядке. В качестве средства защиты выступает судебный иск, т.е. об ращенное к суду требование об отправлении правосудия, с од ной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношений с другой. Специальным порядком защиты авторских и смежных прав является административный порядок их защиты (ст. 11 ГК). Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой дей ствия граждан и организаций по защите авторских и смежных прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или иным компетентным органам. Способы защиты авторских и смежных прав закреп ленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производятся восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Способы защиты: признание авторского и смежного права; восстановление положения, существовавшего до наруше ния права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков, включая упущенную выгоду или взыскание с нарушителя незаконно полученного дохода или выплата им компенсации в твердой сумме; компенсация причиненного морального вреда; при нятие иных, предусмотренных законодательством мер. Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме суд или ар битражный суд за нарушение авторских или смежных прав взыскивает штраф в размере 10 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца. Сум ма штрафов направляется в установленном законода тельством порядке в соответствующие бюджеты. 3. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей Понятие средства индивидуализации Правовые нормы об индивидуализации товаров и их производителей образуют четвертый институт права (помимо ав торского права, смежных прав, патентного права), входящий в подотрасль гражданского права, называемый правом интеллек туальной собственности. Средства индивидуализации: фирменное наименование предприятия; товарный знак и знак обслуживания; наименование мест происхождения товаров. Основной функцией этих средств является индивидуализация производителей и производимых ими товаров, работ и услуг. Фирменное наименование коммерческое имя предпри ятия. Под этим именем оно выступает в гражданском обороте. С ним связана деловая репутация предприятия. Это личное не имущественное благо. Поскольку фирменное наименование со держит указания на принадлежность предприятия и его органи зационно-правовую форму, оно выполняет информационную функцию. Действующий ГК РФ предусматривает со здание в будущем специального закона о фирменном наимено вании, но такой закон пока еще не создан. В настоящее время вопрос о фирменном наименовании регулируется в основном ст. 54 ГК, а также рядом других статей, например п. 3 ст. 69, а также рядом законов, например: — ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках ; — ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. О защите прав по требителей ; — п. 2 ст. 7 Закона РФ О товарных знаках, знаках обслужи вания и наименовании мест происхождения товаров. Каждое средство индивидуализации выпускаемой предпри ятием продукции имеет свое определение, порядок оформления и способы защиты. Оно служит средством идентификации предприятия, выпустившего эти товары. Поэтому предприятие, чьи товары уже завоевали рынок, стремится защитить средства ин дивидуализации товаров от подделки и от использования их посторонними лицами, а государство с помощью правовых норм охраняет права правообладателей средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Промышленная собственность собирательное понятие, которое включает в себя права на изобретение, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наи менование, наименованием мест происхождения товаров, а так же права по защите против недобросовестной конкуренции. Товарный знак (знак обслуживания) Статья 138 ГК РФ в качестве средств индивидуализа ции продукции, выполняемых работ или услуг называет товар ный знак, знак обслуживания и наименование мест происхожде ния товара. В соответствии с Законом Российской Федерации О товар ных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхож дения товаров к товарным знакам и знакам обслуживания относят обозначения, способные отличать соответственно това ры и услуги одних юридических или физических лиц от однород ных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Товарные знаки могут представлять собой словесные, изоб разительные, объемные и другие обозначения или их комбина ции. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цве те или цветовом сочетании. В качестве изобразительных товарных знаков используют ся рисунки и символы. Например, фирма по производству гото вой одежды Лакост в качестве товарного знака использует изображение крокодила, фирма Даймлер-Крайслер-Мерседес применяет товарный знак в виде трехлучевой звезды. В качестве товарного знака могут регистрироваться не все обозначения. Пункта ми 1, 2 ст. 6 Закона РФ О товарных знаках… устанавливают ся определенные ограничения, которые не допускают регистра ции товарных знаков, состоящих только из обозначений, не об ладающих различительной способностью; представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официаль ные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, на грады и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохра няемые элементы в товарный знак, если на это имеется согла сие соответствующего компетентного органа или их владельца, либо они вошли во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида и т.д. Владелец товарного знака может проставлять рядом с товар ным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. Как правило, в качестве такой маркировки применяется взятая в кружок буква R латинского алфавита. Субъектами права на товарный знак являются юридичес кие лица, а также физические лица, осуществляющие предпри нимательскую деятельность. Владелец товарного знака имеет право пользоваться и рас поряжаться знаком, а также запрещать его использование дру гими лицами. Нарушением права владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяй ственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Если данные нарушения имеют место, то владелец товар ного знака имеет право требовать прекращения незаконного использования товарного знака и возмещения убытков, исходя из Гражданского кодекса РФ. Кроме этого, в соответствии с п. 2 ст. 46 Закона о защите гражданских прав от незаконного использования товарного зна ка защита прав осуществляется также посредством: = публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; = удаления с товара или его упаковки незаконно используе мого товарного знака или обозначения, сходного с ним до сте пени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Одновременно с этим к лицу, незаконно использующему то варный знак или обозначение, сходное с ним до степени сме шения в отношении однородных товаров, могут быть примене ны уголовные санкции, предусмотренные ст. 180 Уголовного кодекса РФ. Лицо, производящее предупредительную маркировку по от ношению к незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмот ренном законодательством Российской Федерации. Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначе ние, свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, что, в свою очередь, служит гарантией покупателю в приобре тении товара определенного изготовителя. В случае незаконного использования товарного знака могут быть применены административные санкции, предусмотренные Законом РФ от 22 марта 1991 г. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. В соот ветствии со ст. 10 указанного Закона (в ред. от 25 мая 1995 г.), не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе про дажа товаров с незаконным использованием результатов интел лектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди видуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг. Основанием для предоставления правовой охраны то варного знака в РФ является его государственная регистрация. В РФ регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Нормы, касающиеся регистрации товарного знака, содержат ся в ст. 8 13 Закона о товарных знаках РФ. Они охватывают вопросы подачи заявки, проведения экспертизы, обжалования решений по заявкам на регистрацию товарного знака. В соответствии с положениями ст. 10 12 процесс экспер тизы заявки на товарный знак включает два этапа: предвари тельную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. В ходе проведения предварительной экспертизы проверяют ся содержание заявки и ее соответствие установленным тре бованиям. По результатам экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. На втором этапе проверяется соответствие заявленного обо значения определению товарного знака и устанавливается, не является ли оно обозначением, которое не может быть зареги стрировано по основаниям, содержащимся в ст. 6 ( Абсолютные основания для отказа в регистрации ) или в ст. 7 ( Иные осно вания для отказа в регистрации ). По результатам экспертизы принимается решение о регист рации товарного знака или об отказе в его регистрации. Заявитель в случае несогласия с решением по заявке впра ве подать возражение в Апелляционную палату Патентного ве домства, решение которой может быть обжаловано в Высшей патентной палате. Решение последней является окончательным. Приоритет товарного знака устанавливается по дате поступ ления заявки в ведомство. В Законе провозглашен принцип обязательного использова ния знака. При этом под использованием понимается фактичес кое (реальное) применение знака на товарах, для которых знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного зна ка или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Возможна передача товарного знака, включая уступку товар ного знака и предоставление лицензии на его использование. Виды лицензий на использование товарного знака: ~ исключительные, когда в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию: ~ простые, когда право на использование имеют лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака лицензиар может заключать лицензии с другими предприятиями; ~ сублицензии, когда лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензию; ~ полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак; ~ частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Действие товарного знака прекращается: — по истечении срока регистрации; — в случае отказа владельца от знака; — признания регистрации недействительной. Все споры, связанные с товарными знаками, в зависимости от их характера, рассматриваются судом, арбитражным или тре тейским судом. Споры же, относящиеся к приобретению права на товарный знак и распоряжению им, отнесены к компетенции Высшей па тентной палаты. Наименование места происхождения товара Наименование места происхождения товара на звание страны, населенного пункта, местности или другого гео графического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо тем и другим одновременно. Например, Гжель , Тульский пряник , Хохлома и т.п. В качестве наименования места происхождения товара может выступать историческое название географического объекта. Не признается наименованием обозначение, хотя и содержащее название географического объекта, но по лучившее всеобщее употребление сак обозначение товара оп ределенного вида, не связанное с местом его изготовления. В данном случае речь идет об обозначениях, ставших видовыми в результате их многократного, неконтролируемого использования изготовителями, находящимися в разных географических объектах. Основанием правовой охраны наименования места про исхождения товара, как и товарного знака, является его реги страция. Наименование места происхождения товара может быть за регистрировано одним или несколькими юридическими или фи зическими лицами. Право на пользование этим же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном законом порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физичес кому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами. Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно. Порядок оформления прав на наименование места проис хождения товара регулируется гл. 8 Закона о товарных знаках. В соответствии с данной главой в Патентное ведомство может быть подана заявка на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявка на предоставление права пользования уже зарегистри рованным наименованием места происхождения товара. Заяви тель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения. При несогласии заявителя с решением предварительной экспертизы или с решением экспертизы заявленного обозначе ния он вправе подать в Апелляционную палату возражение в течение трех месяцев с даты получения решения. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение че тырех месяцев с даты его поступления. При несогласии заявителя с решением Апелляционной па латы он может в течение шести месяцев обратиться с жалобой в Высшую патентную палату. Решение этого органа является обязательным. Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановле ны Патентным ведомством по ходатайству заявителя, поданно му не позднее двух месяцев по их истечении при условии под тверждения уважительных причин и уплаты пошлины. Свидетельство на право пользования наименованием мес та происхождения товара, выданное Патентным ведомством, действует в течение десяти лет. Срок действия свидетельства может быть продлен при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель сви детельства находится в данном географическом объекте и про изводит товар с указанными в свидетельстве свойствами. Закон о товарном знаке достаточно подробно регламентиру ет права и обязанности обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара. Использование наименования места происхождения то вара применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспек тах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введе нием товара в хозяйственный оборот. Законодатель устанавливает ограничения, связанные с ис пользованием зарегистрированного наименования места проис хождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как род , тип , имитация и т.п., а также при использовании сходного обозначения для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицен зии на использование наименования места происхождения то вара другим лицам. Регистрация наименования места происхождения товара и свидетельство на него могут быть признаны недействительны ми в случае нарушения требований, установленных законом. Действие регистрации может быть прекращено в связи с исчезновением характерных для географического объекта усло вий и невозможностью производства товара с указанными в реестре свойствами. Действие свидетельства может быть прекращено: в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в реестре в отношении наименования места происхождения това ра; в случае аннулирования регистрации наименования места происхождения товара; при ликвидации юридического лица обладателя свиде тельства; на основании заявления обладателя свидетельства, подан ного в Патентное ведомство.

0

Лекция 23 «ДОГОВОР ПОДРЯДА»

1. Общие положения о договоре подряда По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее резуль тат заказчику, а заказчик обязуется принять резуль тат работы и оплатить его. Договор подряда является консенсуальным, двусторонним, возмездным. Сторонами договора являются заказчик и под рядчик, в их качестве могут выступать как гражда не, так и организации. Подрядчик вправе привлечь к исполнению сво их обязанностей субподрядчиков, при этом он ста новится генеральным подрядчиком, который несет ответственность перед заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподрядчи ком и перед субподрядчиком — за ненадлежащее исполнение договора заказчиком. Заказчик вправе с согласия генподрядчика зак лючать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. Законом или договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика выпол нить работу лично. На стороне подрядчика могут одновременно выступать несколько лиц. Объектом договора является выполнение опре деленной работы. Договор подряда заключается на из готовление или переработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Цена работы или способ ее определения указы ваются в договоре. В случае ее отсутствия она оп ределяется посредством составления сметы. При выполнении подрядных работ в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, она имеет силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. При определении цены в нее включается возмещение издержек под рядчика и причитающееся ему вознаграждение. В договоре предусматриваются начальный и конеч ный моменты выполнения работы. По соглашению могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы. За просрочку сроков вы полнения работ подрядчик несет ответственность, в том числе и за просрочку промежуточных сроков. Порядок выполнения работы определяет, каким об разом будет производиться работа. Работа выполняет ся из материалов подрядчика его силами и средствами, возможно выполнение подряда из материалов заказчи ка. Подрядчик отвечает за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Особенностью договора подряда является то, что подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выпол ненной работы до ее приемки заказчиком. 2. Виды договора подряда Договор бытового подряда Договор бытового подряда — вид договора под ряда, в силу которого одна сторона (подрядчик), осу ществляющая предпринимательскую деятельность в сфере оказания бытовых услуг, обязуется выпол нить по заданию гражданина (заказчика) определен ную работу, предназначенную удовлетворять быто вые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Особенности договора бытового подряда: 1) регулируется не только нормами ГК РФ, но и За коном РФ О защите прав потребителей , где: а) урегулированы сроки выполнения работы, которые стороны могут лишь уменьшить; б) пре дусмотрена законная неустойка при просрочке выполнения работы; в) установлен более корот кий срок, общий срок предъявления требова ний о качестве — 6 месяцев (здания и сооруже ния — 2 года) и указаны сроки для устранения недостатков — 20 дней, если более короткий срок не установлен в договоре; 2) заключается для удов летворения бытовых и иных личных потребностей. Заказчик пользуется правами покупателя; 3) явля ется публичным договором. Публичным призна ется договор, заключенный коммерческой органи зацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которые такая организация должна по харак теру своей деятельности осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратился. Коммерческая орга низация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публич ного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами; 4) для заказчика предусмотрены дополнительные гаран тии; 5) предусмотрены более широкие возможности компенсации за казчику последствий обнаруженных недостат ков; 6) при укло нении заказчика от принятия работы подрядчик вправе по истечении 2 месяцев после предупреж дения заказчика продать результат работы, тогда как в общем порядке — по истечении 1 месяца и пос ледующего двукратного предупреждения. Договор строительного подряда Договор строительного подряда — соглашение, в силу которого подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика оп ределенный объект либо выполнить иные строитель ные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Заказчиками могут быть любые физические и юридические лица. Подрядчиками могут быть строительные, строймонтажные организации, инди видуальные предприниматели, имеющие лицензию на строительную деятельность. Предметом договора строительного подряда является результат выполненных работ по стро ительству, реконструкции, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Цена и срок, существенные условия догово ра строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ — это соглашение, по ко торому подрядчик-проектировщик, изыскатель обя зуется по заданию заказчика разработать техничес кую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Изыскательские работы — составная начальная стадия проектирования. Изыскания проводятся с целью технико-экономического обоснования вы бора района и конкретного места строительства, комплексного изучения природных условий района, возможностей использования местных строительных материалов, источников водоснабжения, транспорт ного сообщения и т. д. Особенность таких договоров состоит в том, что результат работы воплощается в определенных документах. Связь со строительным подрядом про является в том, что в начале строительства проводят ся изыскательские работы, результат которых являет ся основой технико-экономического обоснования строительства, необходим для составления проекта. Стороны договора: исполнитель (подрядчик) и заказчик. В качестве заказчика может выступать любое физическое или юридическое лицо. В каче стве подрядчика выступает специальная проект ная организация, индивидуальный предпринима тель, имеющий лицензию на эти работы. Существенные условия: стороны, их права и обязанности, предмет, цена работ, сроки их вы полнения, порядок сдачи и приемки. Предметом является выполнение изыскательских и проектных работ и их результат в виде документа ции, проект строительства. Изыскательские работы завершаются передачей результатов инженерно-гео логических, топографо-геодезических, инженерно-экологических и других работ. Подрядные работы для государственных нужд По государственному контракту на выполне ние подрядных работ для государственных нужд (государственный контракт) подрядчик обя зуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характе ра работы и передать их государственному заказчи ку, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Данные работы предназначены для удов летворения потребностей РФ и ее субъектов и фи нансируются за счет средств соответствующих бюд жетов и внебюджетных источников. Виды работ: строительные, проектные, другие, связанные со строительством и ремонтом объектов работы. Стороны: государственный заказчик и подрядчик. Заказчиком может выступать государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционны ми ресурсами, или организация, имеющая право рас поряжаться такими ресурсами. Государственные за казчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, установленном соответствующими бюдже тами. Цель заказов — реализация федеральных и межгосударственных целевых программ (развитие сети транспорта, строительство крупных объектов). Подрядчиком по государственному контракту мо жет быть любое юридическое или физическое лицо, имеющее статус предпринимателя и необходимую лицензию на выполнение соответствующего вида ра бот. Выбор конкретного подрядчика производится на конкурсной основе путем подрядных торгов. Предмет договора — это результат строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со строительством и ремонтом работ. В контракте конкретно определяются объем и виды предстоящих работ. Существенные условия договора: 1) цена. В договоре должны быть конкретно оговорены стоимость предстоящей работы, а также размер и порядок фи нансирования и оплаты работ; 2) срок. В контракте в обязательном порядке должны быть определены сроки начала и окончания работ, а по желанию сторон — и другие сроки; 3) условие о способах, обеспечивающих ис полнение сторонами их обязательств. Государственный контракт заключается в пись менной форме в виде отдельного документа и подписывается сторонами. Он заключается после обязательного предварительного проведения под рядных торгов. Договор на выполнение НИОКР и технологических работ Согласно договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязует ся провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологи ческих работ — разработать образец нового изде лия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Такие договоры являются са мостоятельным видом договоров, и они — консенсуальные, возмездные, двусторонне-обязывающие. Особенность этих договоров в том, что риск слу чайной невозможности исполнения договоров на вы полнение научно-исследовательских, опытно-конст рукторских и технологических работ несет заказчик. Стороны договора: исполнитель — научно-ис следовательские, конструкторские и технологичес кие организации, и заказчик — в его качестве могут быть любые граждане и организации. Предметом договоров являются научно-техни ческие исследования, представляющие собой про дукт интеллектуальной деятельности. Договор заключается в письменной форме по средством составления и подписания одного доку мента. Цена определяется по соглашению сторон.

0

Лекция 24 «ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ»

1. Понятие обязательства о возмездном оказании услуг По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Данный договор консенсуальный, взаимный, возмездный. Предмет договора — это оказание услуг. В отличие от подрядных отношений, где предме том договора выступает выполненная работа, т. е. результат действий подрядчика, предмет обязатель ства по оказанию услуг состоит из самих действий либо деятельности, а их результат выходит за рам ки предмета договора. Заказчика, конечно, в первую очередь интересу ет результат оказания услуг. Но он зависит не толь ко от действий или деятельности исполнителя, но и в не меньшей мере от качеств самого заказчика, если услуги неразрывно связаны с его личностью, а также от иных обстоятельств, повлиять на кото рые не могут ни исполнитель, ни заказчик. Поэтому надлежащее совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, хотя и не достигшие желаемого результата, будут считаться надлежащим исполнением обязательств по оказанию услуг. Виды договора воз мездного оказания услуг: договор оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иные. Перечень договоров, указанных в ГК РФ, не явля ется исчерпывающим. Выделение законодателем указанных видов дого воров обусловливается тем, что для каждого из ука занных видов создан свой правовой режим. Стороны договора: исполнитель и заказчик. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. Отдельные виды деятельности по возмездно му оказанию услуг подлежат обязательному лицен зированию. 2. Договор перевозки Понятие и виды договора перевозки Транспортные обязательства — это обязатель ства по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также иные обязательства по оказанию транспорт ных услуг, связанных с перевозками: В силу обязательства перевозки перевозчик обя зуется доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а отправитель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются уплатить возна граждение за оказанные транспортные услуги (внес ти провозную плату). Перевозки могут быть классифицированы по раз личным признакам. Различают следующие виды перевозок в зависимости: 1) от вида транспорта: железнодорожные, реч ные, морские, воздушные, автомобильные пере возки; 2) от числа перевозчиков: а) перевозки в мест ном сообщении (когда перевозки осуществляются одним видом транспорта и в пределах одного транспортного предприятия — железной дороги, речного пароходства); б) перевозки в прямом со общении осуществляются по одному документу не сколькими перевозчиками одного вида транспор та (двумя железными дорогами); в) перевозки в прямом смешанном сообщении осуществляются разными видами транспорта несколькими перевоз чиками (железной дорогой и воздушным транспортом). На морском транспорте: перевозки в малом каботаже. Под малым кабо тажем понимается перевозка между двумя россий скими портами, расположенными в одном море; перевозки в большом каботаже. Перевозки между двумя портами РФ, располагающимися в раз ных морях; перевозки в заграничном сообщении. Эти пере возки осуществляются в иностранные порты или из них. На воздушном транспорте: На автомобильном транспорте различают пере возки во внутреннем сообщении и в международ ном сообщении. В зависимости от того, что перевозится, различают виды договоров перевозки: перевозки грузов; перевозки багажа; перевозки пассажиров; перевозки почты. Правовое регулирование перевозок осуществля ется в основном: Гражданским Кодексом, Кодексам торгового мореплавания (КТМ РФ), Кодексом внут реннего водного транспорта, Воздушным кодексом, транспортным уставом железных дорог и соответ ствующими подзаконными нормативно-правовыми актами. Договор перевозки груза — со глашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на полу чение груза лицу (получателю), а отправитель гру за обязуется уплатить за перевозку груза установ ленную плату. Предметом договора выступают доставка, хранение, выдача, погрузка и выгрузка груза. Сторонами договора признаются перевоз чик — транспортная организация, юридическое лицо, железная дорога, автопредприятие, пароход ство, имеющие лицензию на осуществление пере возок; грузоотправитель — юридическое или физи ческое лицо; грузополучатель — третье лицо, которому направлен груз. Договор заключается в письменной форме путем составления единого документа, который оформляет перевозку груза, это может быть транспортная накладная или — на мор ском транспорте — коносамент. Моментом заклю чения договора считается момент вручения груза с сопроводительными документами. Срок договора — это срок, в течение которого груз должен быть доставлен, он считается соблю денным, если груз выгружен или подан под разгруз ку до истечения срока доставки. За перевозку гру зов взимается провозная плата, установленная соглашением сторон или определяется на основании та рифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. Заключение договора перевозки груза подтверж дается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента) или иного документа на груз, предусмотренного соот ветствующим транспортным уставом или кодексом. Перевозочные документы — оформленные в соответствии с предусмотренными правилами доку менты, необходимые при перевозке грузов. При воз душной перевозке договор воздушной перевозки гру за удостоверяется грузовой накладной. Форма грузовой накладной устанавливается специально упол номоченным органом в области гражданской авиации. При перевозке железнодорожным, автомобильным транспортом перевозки осуществляются на основа нии транспортной накладной, оформленной на весь маршрут следования грузов. При перевозке морским транспортом после приема груза для перевозки перевозчик по требованию от правителя обязан выдать отправителю коносамент. Для заключения договора перевозки нужны пред посылки организационного характера. Такими предпосылками могут быть заявки (заказы) грузоотправителей; договоры об органи зации перевозок (годовые, навигационные и др.); в случаях, предусмотренных законом, — админист ративно-плановые акты. Железнодорожная перевозка Договор железнодорожной перевозки оформ ляется накладной, которая является основным пе ревозочным документом. Она сопровождает груз на всем пути его следования и на станции назначения выдается грузополучателю вместе с грузом (грузо сопроводительный документ). Юридическое значение накладной: 1) явля ется обязательной письменной формой договора; 2) доказывает факт заключения договора и вопло щает его содержание; 3) легитимирует лицо на предъявление претензий и исков к транспортной организации, вытекающих из ненадлежащего испол нения договора перевозки. Договор считается заключенным с момента пере дачи груза к перевозке вместе с накладной. Иные перевозочные документы: дорожная ведо мость, вагонный лист, передаточная ведомость при перевозках прямым смешанным сообщением. Эти документы являются документами первичного уче та и имеют доказательственное значение. Тарифы на грузовые перевозки устанавливаются на основе государственной бюджетной, ценовой и тарифной политики в соответствии с Законом о естественных монополиях в порядке, определяемом Пра вительством РФ. Перевозки различаются грузовой и более вы сокой скоростью, а также различают перевозки пас сажирскими поездами и грузобагажом. Срок доставки исчисляется с 24 ч дня приема груза к перевозке, если груз был принят к перевоз ке ранее намеченного дня погрузки, то с 24 ч дня, в который груз должен быть погружен. Груз счита ется доставленным в срок, если на станции назна чения он выгружен средствами железной дороги или если вагон (контейнер) подан под выгрузку сред ствами грузополучателя до истечения установлен ного срока доставки. Ответственность сторон за ненадлежащее испол нение договора перевозки регулируется ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а также соглашениями сторон. Воздушная перевозка Перевозчик — зксплуатант, который имеет ли цензию на осуществление воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты на основа нии договоров воздушной перевозки. Эксплуатант — физическое или юридическое лицо, имеющее право собственности или иное пра во на воздушное судно и использующее его для по летов. Он должен обладать особым сертификатом для совершения полетов. Воздушный кодекс РФ (ВК РФ) разграничивает внутреннюю воздушную перевозку, когда все пункты посадок расположены на территории России, и международную воздушную перевозку, при которой хотя бы один из пунктов посадки находится на территории другого государства. Также выде ляют: местные, прямые и транзитные воздуш ные перевозки. Договор оформляется грузовой (почтовой) на кладной. Наряду с обычной воздушной перевозкой используется договор воздушного чартера. Сущ ность такого договора заключается в предоставле нии фрахтовщиком фрахтователю одного или не скольких воздушных судов (их частей) для воздуш ной перевозки груза или пассажиров и багажа на один или несколько рейсов. Природа такого дого вора аналогична морскому чартеру. Провозная плата рассчитывается по тарифам или по соглашению сто рон. Она взимается за расстояние по кратчайшему маршруту перевозки в соответствии с действующим расписанием либо за расстояние, определенное договором. Срок доставки груза определяется до говором перевозки и правилами воздушных пере возок (расписанием движения самолетов). Морская перевозка На морском транспорте различают перевоз ки в: 1) малом каботаже — перевозка между дву мя российскими портами, расположенными в одном море; 2) большом каботаже — перевозки между двумя портами РФ, располагающимися е разных морях; 3) заграничном сообщении. Эти перевоз ки осуществляются в иностранные порты или из них. Морская перевозка традиционно регулируется диспозитивными нормами. Перевозчиком является пароходство или порт. Договор морской перевозки грузов может быть зак лючен: 1) с условием предоставления для перевозки всего судна, его части или отдельных помещений (трюмов). При этом заключается договор фрахто вания судна или чартер, в силу которого одна сто рона (фрахтовальщик, судовладелец) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю, отпра вителю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа; 2) без такого условия. В этом случае до говор оформляется коносаментом. Коносамент обычно составляется в двух экзем плярах, один из которых остается у перевозчика, а другой выдается отправителю и служит основанием для получения груза, а также платежей по договору с его получателем. Коносамент со ставляется перевозчиком на основании погрузочных документов, подписывается капитаном судна и вы дается отправителю. Он является строго формальной ценной бумагой, распоряжение которой означает пе редачу товара (товарораспорядительный документ). Чартер — консенсуальная разновидность догово ра перевозки. Чартер применяется при перевозках значительных партий или массовых грузов, а коносамент — при небольших по объему перевозках. От чартера отличается договор фрах тования судна на время — тайм-чартер. Он приме няется как при перевозке грузов и пассажиров, так и для иных целей. По своей природе тайм-чартер является договором аренды транспортных средств. Провозная плата (фрахт) определяется по согла шению сторон договора или по тарифу. Сроки доставки грузов устанавливаются в нор мативном порядке и по соглашению сторон. Если они не определены, перевозчик считается выпол нившим свою обязанность в отношении срока при условии, что после погрузки судно сразу же вышло в рейс и двигалось с обычной для него скоростью, обычным путем, которым пользуются торговые суда при аналогичных перевозках. Перевозка в прямом смешанном сообщении Прямой смешанной признается перевозка, в которой участвуют не менее двух видов транспор та, осуществляющих перевозку по единому докумен ту, составленному на весь путь следования. Прямое смешанное сообщение характеризуется двумя признаками: 1) участием в перевозке пере возчиков разных видов транспорта; 2) составлени ем на перевозку одного транспортного документа. В прямое смешанное сообщение включают ся: 1) железнодорожные станции, открытые для операций по перевозкам грузов; 2) морские и реч ные порты; 3) автостанции, аэропорты, предусмот ренные перечнями установленными соответствую щими федеральными органами исполнительной власти в области транспорта. Стоимость работ указывается после их выпол нения в транспортной накладной для взимания стои мости работ с грузополучателей. Общий срок доставки грузов в прямом сме шанном сообщении определяется исходя из сово купности сроков доставки грузов железнодорожным транспортом и транспортом других видов и рас считывается на основании правил исчисления сроков доставки грузов, которые действуют на транспорте соответствующих видов. За несохранность грузов до передачи их в пункт перевалки имущественную ответственность несет сдающая сторона, а после передачи такую от ветственность несет сторона, принявшая груз. Договор перевозки пассажиров и багажа Перевозка пассажиров и багажа осуществляет ся на основании договора перевозки, в силу которого одна сторона (перевозчик) обязуется перевезти пас сажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажи ром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; другая сторона (пассажир) обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа. Договор является взаимным, возмездным, консенсуальным. Договор перевозки пассажиров транспор том общего пользования является также публичным. Заключение такого договора удостоверяется биле том, в котором указываются все существенные условия договора. Форма билета устанавливается в порядке, предусмотренном транспортными уста вами и кодексами. По договору перевозки багажа перевозчик обязан доставить вверенный ему пассажиром ба гаж в указанный пункт назначения и выдать его управомоченному лицу, пассажир обязан уплатить за перевоз обусловленную плату. Не могут принимать ся в багаж взрывоопасные, легковоспламеняющие ся вещества. Договор взаимный, реальный, возмездный, пуб личный. Сдача багажа удостоверяется багажной кви танцией. В пункте назначения багаж хранится бес платно в течение суток. За хранение сверх этого срока взимается плата в порядке, который опреде ляется правилами оказания услуг по перевозке пас сажиров. Багаж, который не востребован в течение 30 су ток со дня прибытия, а также грузобагаж граждан, не востребованный в течение 30 дней с момента письменного уведомления получателя о его прибы тии, подлежит реализации в порядке, предусмот ренном законом. Договор транспортной экспедиции Договор транспортной экспедиции — согла шение, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждена) и за счет другой сто роны (клиента — грузоотправителя или грузополу чателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связан ных с перевозкой груза. Договор является взаимным и возмездным. Поми мо этого он может быть консенсуальным (в случае, когда экспедитор организует выполнение экспеди ционных услуг); реальным (в случае, когда экспе дитор организует выполнение экспедиционных услуг с вверенным ему грузом). Стороны договора: клиент — субъект, которому оказываются услуги; экспедитор — субъект, оказы вающий услуги клиенту. В качестве клиентов по до говору могут выступать любые лица (прежде всего отправитель и получатель груза, а также его соб ственник), заинтересованные в получении экспеди ционных услуг. Экспедитором может быть только предприниматель (коммерческая организация или физическое лицо), получивший лицензию на осуще ствление транспортно-экспедиционной деятель ности. Экспедитором может быть как специализиро ванная организация, так и обычный перевозчик (например, структурное подразделение транспортно го предприятия). Экспедитор вправе привлечь к ис полнению своих обязанностей других лиц, если иное не предусмотрено договором экспедиции. Предмет договора — услуги, связанные с пе ревозкой груза. Они делятся на основные (по орга низации перевозок, включая заключение договора перевозки) и дополнительные, которые могут ох ватывать любые вопросы, касающиеся транспортировки груза. Договор может быть заключен как на полное, так и на частичное транспортно-экспедиционное обслу живание. Договоры могут быть разовые — для вы полнения разовых экспедиционных поручений — и длительные, которые заключаются при наличии постоянной потребности в транспортно-зкспедиционном обслуживании. Форма договора — простая письменная. Его срок определяется соглашением сторон. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей. Ценой договора является вознаграждение экспе дитора, которое определяется соглашением сто рон.

0

РАЗНОЕ о неизвестном

Имеет определенные временные рамки; Лицо, возместившее убытки или вред за виновного, имеет право регресса. 3) Смешанная Этот вид ответственности применяется когда вред наступает по вине обеих сторон правоотношения (ст.404). Обычно охранительные отношения связываются только с противоправным поведением нарушителя. Однако состояние и поведение потерпевшей стороны как в договорной, так и во внедоговорной сфере также не безразличны для права. Поскольку потерпевший своим поведением может способствовать появлению или увеличить объем вреда. В связи с этим законодательство выделяет возможные формы противоправного виновного поведения потерпевшей стороны, которые входят в юридический состав, лежащий в основании охранительного обязательства вместе с правонарушением причинителя (должника). Учет неправомерного поведения потерпевшей стороны важен для определения размера вреда, подлежащего компенсации виновной стороной. Это особенно важно, когда исполнение обязательства находится в зависимости от активных действий обеих сторон. Помимо этого, юридически значимыми являются действия кредитора в форме: Вина кредитора в форме умысла или неосторожности по своему содержанию не отличается от вины нарушителя. Таким образом, суть смешанной ответственности состоит в том, что с учетом вины потерпевшего (кредитора) размер ответственности причинителя (должника) уменьшается. 4) Ответственность в порядке регресса Данный вид ответственности возникает в случае, когда должник, исполнивший обязательство по возмещению вреда за его причинителя, вправе предъявить к нему требование о возмещении своих понесенных затрат. 5) Ответственность за действия третьих лиц Согласно положениям ст.313 ГК РФ исполнение обязательства может возлагаться на третьих лиц, если для его исполнения не имеет значение личность должника. При этом важно иметь в виду, что третье лицо не является стороной в обязательстве, а выступает только в качестве исполнителя. Поэтому ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства несет не третье лицо, а должник (перед заказчиком работ отвечает подрядчик, а не субподрядчик, ст.706). Но в законе может устанавливаться требование об ответственности непосредственного исполнителя, т.е. третьего лица. Например, ответственность законных представителей малолетних. Во внедоговорной области ответственность третьих лиц возможна только на основании закона в особых случаях, когда надо различать ответственное лицо и непосредственного исполнителя. Примером этого может быть ответственность государства за неправомерные действия должностными лицами государственных органов (дознание, прокуратура, таможня, суд и т.п.) С огласно принципам ответственности в гражданском праве убытки подлежат возмещению в полном объеме (ст.15). Это предполагает возмещение реального ущерба и упущенной выгоды. Но в силу диспозитивного характера нормы права в законе или договоре ответственность может определяться и в меньшем размере. В данном случае речь идет об ограничении ответственности. Так договором может устанавливаться ответственность по возмещению или реального ущерба или убытков в определенном в договоре размере. По отдельным видам обязательств законодательством может устанавливаться ограниченная ответственность (ст.400). Это возможно и по обязательствам, связанным с определенными видами деятельности. Вместе с тем, закон определяет, когда ограничение ответственности не допускается и любое соглашение по данному поводу являются ничтожными при условии что оно совершено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность. Ограничение ответственности может быть не только в вопросе возмещения убытков, но также и по возмещению упущенной выгоды. Это может иметь место при взыскании зачетной, альтернативной и исключительной неустойки. Например, когда возмещение неустойки исключает возмещение убытков. Вместе с тем и сама неустойка может быть уменьшена (ст.333) при ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств виновной стороной. Наряду с возможностью ограничения гражданско-правовой ответственности законодательство определяет случаи освобождения от ответственности при наличии определенных обстоятельств. К подобным обстоятельствам закон относит субъективный и объективный случаи, умысел потерпевшего (кредитора), управомочие причинителя (должника), согласие потерпевшего (кредитора). Гражданское законодательство для освобождения от ответственности определяющими критериями субъективного характера устанавливает: объективно предъявляемые требования к степени заботливости и осмотрительности, вытекающие из специфики обязательства или условий оборота; субъективные возможности лица предвидеть достаточность принимаемых мер и вероятные последствия своего поведения при исполнении конкретного обязательства при конкретных условиях оборота. В качестве предела гражданско-правовой ответственности закон называет в качестве объективного обстоятельства действие непреодолимой силы. Под непреодолимой силой закон понимает чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, представляющие собой реальные явления естественного (природного) и социального порядка. Непредотвратимость как признак непреодолимой силы свидетельствует: во-первых, о неподвластности человеку объективного разрушительного воздействия событий (природных катаклизмом и социальных явлений), хотя и известных и предсказуемых; во-вторых, невозможности при данном уровне развития предотвратить разрушительный процесс явления или уменьшить его вредное воздействие. Вместе с тем, человек сам может быть причиной подобных явлений как источника непреодолимой силы, например, авария на Чернобыльской АЭС, войны, террористические акты. Непреодолимая сила как юридически значимый объективный случай принимается в качестве основания для освобождения от ответственности конкретного причинителя (должника), в случае причинной связи с вредными последствиями для потерпевшего (кредитора). В качестве основания для освобождения от ответственности во внедоговорной сфере рассматривается вина самого потерпевшего в форме умысла или неосторожности. Умысел потерпевшего на наступление для него вредных последствий во всех случаях исключает ответственность должника по обязательству. Грубая неосторожность потерпевшего, как правило, является основанием для уменьшения размера ответственности виновной стороны (причинителя). Особое место для освобождения от ответственности среди прочих занимают такие основания как управомочие на причинение вреда, необходимая оборона, состояние крайней необходимости. Во всех случаях суд вправе и обязан объективно оценивать все обстоятельства, с учетом характера поведения обеих сторон, как причинителя, так и потерпевшего. c)

0

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Договор поручения Понятие и значение договора поручения Договор поручения имеет широкую сферу применения в граж данском обороте. Необходимость в нем возникает в случаях, когда субъекты гражданских правоотношений в силу различных жизнен ных обстоятельств (болезни, отсутствия специальных познаний в отдельных вопросах, длительного отсутствия в месте проживания и др.) не могут сами совершить сделки и иные юридические действия, влекущие для них возникновение, изменение или прекращение граж данских прав и обязанностей и обращаются к помощи других лиц, которые совершают для них эти действия. Таким образом, сущность договора поручения заключается именно в том, что в соответствии с ним одно лицо получает возможность выступать в качестве стороны сделки через другое, специально уполномоченное им на это лицо. По договору поручения одна сторона ( поверенный ) обязуется совер шить от имени и за счет другой стороны ( доверителя ) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершен ной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Договор поручения является консенсуальным , так как считается заключенным в момент достижения соглашения между сторонами. Он может быть возмездным и безвозмездным. Договор поручения считается безвозмездным, если законом, иными правовыми актами или договором поручения прямо не предусмотрена уплата поверенному вознаграждения. Когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, он являет ся возмездным, если договором не предусмотрено иное. Отсутствие в договоре поручения условия о вознаграждении не делает его безвозмездным, если в законе или ином правовом акте предусмотрена выплата пове ренному вознаграждения. Под вознаграждением понимается оплата деятельности поверенного, его услуг, поэтому не является вознаграждением возмещение поверенному необходимых затрат, поне сенных им в интересах доверителя, поскольку в соответствии со ст. 971 ГК РФ поверенный действует за счет доверителя. Возмеще ние поверенному необходимых затрат обязательно в возмездном и в безвозмездном договоре. Договор является двусторонне-обязывающим , так как каж дая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне. Поверенный обязан выполнить поручение и имеет право на вознаграждение, а доверитель обязан уплатить вознаграждение и вправе требовать исполнения поруче ния. Договор поручения является договором о представительстве , так как поверенный действует от имени доверителя, в качестве его пред ставителя. Действия, совершенные поверенным, порождают права и обязанности непосредственно у доверителя. На договор поручения распространяются общие правила о пред ставительстве, поэтому ГК РФ не допускает совершение представителем сделок от имени представляемого (до верителя) в своих интересах и сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично представителем. Особенностью договора поручения является его личный харак тер , взаимное доверие сторон. Утрата лично-доверительного харак тера их взаимоотношений может влечь расторжение до говора любой из сторон без объяснения причин. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно. Сторонами договора поручения доверителем и поверенным могут быть юридические лица и дееспособные граждане. Если дого вор поручения заключается в целях коммерческого посредничества, в качестве поверенных могут выступать только граждане-предпри ниматели и коммерческие юридические лица. Предметом договора поручения является совершение поверен ным юридических действий, влекущих приобретение доверителем каких-либо прав и обязанностей или осуществление уже имеющихся. При этом юридические действия поверенного могут сопровождаться и совершением фактических действий, которые, однако, не имеют самостоятельного значения. Например, поверенному было поручено приобрести жилой дом. В целях совершения сделки (заключения договора купли-продажи жилого дома) поверенный дает объявление о желании приобрести жилой дом, наводит справки о покупателе, осматривает дом и т.д., т.е. совершает ряд фактических действий перед заключением порученной ему сделки. Не могут быть предметом договора поручения такие юридичес кие действия, совершение которых через представителя не допуска ется в силу их сугубо личного характера или прямого указания закона (составление завещания, заключение брака и др.). В соответствии с общими правилами о форме сделок он может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. Письменная форма договора поручения обязательна, если он заключается между юридическими лицами; между юридическими лицами и гражданами; между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. При этом учитывается вознаграждение поверенного и сумму сделки, которую он должен совершить для доверителя. После заключения договора поручения доверитель обязан вы дать поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором действий. Доверенность выдается для подтверждения полномочий поверенного перед третьими лицами, с которыми пове ренный вступает в правоотношения. Срок действия доверенности не может превы шать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения (если речь не идет о нотариальной доверенности, предназначенной для совершения дей ствий за границей). Срок договора зависит от характера поручения. Он может быть заключен с указа нием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания. Срок, указанный в дого воре поручения, определяет период совершения поверенным дейст вий от имени доверителя, но не момент, с наступлением которого поверенный считается допустившим просрочку. Однако если харак тер порученных поверенному действий таков, что они должны быть совершены в точно установленный срок, несоблюдение его рассмат ривается как просрочка. При заключении договора поручения без указания срока поверенному также выдается доверенность, в которой закрепляются его полномочия. Отличие договора поручительства от других договоров Договор поручения имеет сходство с договором подряда, так как эти договоры заключаются с целью выполнения определенных дей ствий в интересах другой стороны. Однако этим сходство между ними исчерпывается. Эти договоры отличаются друг от друга по их предмету. Результат выполненной работы, который может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей, является предметом договора подряда, тогда как предметом договора поручения являются юридические действия поверенного. Вступая в отношения с третьими лицами, под рядчик действует от своего имени, а поверенный от имени доверите ля и др. Договор поручения имеет общие черты и с договором комиссии. Как в договоре поручения, так и в договоре комиссии поверенный и комиссионер совершают по поручению другой стороны юридичес кие действия, но поверенный действует от имени доверителя и пра воотношение возникает между доверителем и третьими лицами, а комиссионер выступает от собственного имени и правоотношение возникает между ним и третьими лицами. Кроме того, договор ко миссии всегда является возмездным, а договор поручения может быть как возмездным, так и безвозмездным. Права и обязанности сторон Поскольку договор поручения является взаимным (двусторонне-обязывающим), доверитель и поверенный обладают правами и на них возлагаются определенные обязанности. Основные обязанности поверенного : 1. Выполнить поручение в точном соответ ствии с указаниями доверителя (в части способов, порядка исполнения поручения, условий и содер жания сделки). Эти указания должны соответствовать требованиям закона (быть правомерными, осуществимыми и конкретными). В противном случае они не могут приниматься во внимание поверенным. Закон допускает возможность отступления поверенного от указаний доверителя при соблюдении следующих условий: = если по обстоя тельствам дела это необходимо в интересах доверителя; = поверен ный не мог предварительно запросить его либо не получил в разум ный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным для того, чтобы исполнение считалось надле жащим. При отсутствии одного из указанных условий неблаго приятные последствия совершенной сделки возлагают ся на поверенного. 2. Выполнить поручение лично. Поверенный может привлечь помощника для совершения вспомогательных, фактических действий (машинистку, грузчиков, водителя и т.д.). За действия помощников поверенный отвеча ет перед доверителем как за свои собственные. Для привлечения помощников согласия доверителя не требуется, если в договоре не предусмотрено иное. От помощника следует отличать заместителя, привлекаемого поверенным для выполнения юридических действий вместо себя. Поверенный вправе передать исполнение полностью или в части другому лицу лишь в случаях и на условиях, предусмотренных для передоверия поручения. Право передачи исполнения дру гому лицу возможно, если это предусмотрено доверенностью или в силу обстоятельств для охраны интересов доверителя. О состоявшемся перепоручении поверенный должен известить доверителя и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия (о его личности, местожительстве и др.). При этом поверенный отвечает только за выбор заместителя, за его ква лификацию. Это означает, что если поверенный добросовестно относился к выбору заместителя, то последний будет сам отвечать перед доверителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. При невыполнении поверенным данной обязанности на него возлагается ответственность за действия заместителя, как за свои собственные. Если возможный заместитель указан в договоре, то поверенный, передоверив ему исполнение поручения, не отвечает перед доверителем за выбор заместителя и за ведение им дел. Доверитель имеет право отвести заместителя, избранного пове ренным. При отводе заместителя поверенный обязан лично испол нить поручение или предложить другую кандидатуру заместителя, так как перепоручение не означает прекращения поручения. 3. Сообщить до верителю по его требованию сведения о ходе исполнения пору чения. Это дает доверителю возможность постоянно быть в курсе дел и в случае необходимости принимать соответствую щие меры и т.д. 4. Без промедления передать довери телю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения (имущество, полученное от третьих лиц, от довери теля для выполнения поручения и не израсходованное им). Также возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек. 5. Представить дове рителю письменный отчет о расходах, выполненных действиях и их результатах с приложением оправдательных документов (расписки, копии счетов, чеков, квитанции и т.п.), если это требуется по условиям договора или поручения. Основные обязанности доверителя : 1. Выдать доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, когда полномочие явствует из обстановки, в которой действует представитель (поверенный). 2. Обеспечить поверенного средствами, необходимыми для ис полнения поручения, (оплатить стои мость проезда, проживания в гостинице, питание, перевозку грузов и т.д.). Оплата издержек не может ставиться в зависимость от успешности действий поверенного. Доверитель обязан возмес тить поверенному фактически понесенные издержки, которые были необходимы для исполнения поручения. Под необходимыми издержками следует понимать такие расходы поверенного, без кото рых поручение не могло бы быть выполнено в соответствии с указа ниями доверителя. 3. Принять все исполненное поверенным в со ответствии с договором (документы, деньги, ценные бумаги и иное имущество), а также доверенность, срок действия которой не истек. 4. Выплатить поверенному вознаграждение, если договор пору чения является возмездным. Договор поручения является возмездным, если обязанность доверителя упла тить поверенному вознаграждение предусмотрена договором пору чения, законом или иными правовыми актами. Например, закон устанавливает возмездность договора поручения, если его заключение связано с осуществлением одной из сторон предпринимательской деятельности, когда договором не предусмот рено иное. Прекращение договора поручения Договор поручения может быть прекращен его исполнением, в случае смерти одной из сторон, признания доверителя или поверенного недееспо собным, ограниченно дееспособным, умершим или безвестно отсут ствующим. Поскольку отношения сторон в рассматриваемом договоре носят лично-доверительный характер, это отражается и на порядке его прекращения. ГК РФ разрешает прекратить его действие во всякое время по одностороннему заявле нию доверителя или поверенного. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. Если поверенный отказался от договора при условии, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, доверитель имеет право на возмещение убытков, вызванных прекра щением договора поручения. Наследники поверенного в случае его смерти известить доверителя о прекраще нии договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя (сохранить его вещи и документы и затем передать доверителю). Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося поверен ным. Доверитель обязан возместить все издержки, понесенные поверенным до прекращения догово ра, и уплатить вознаграждение соразмерно выполненной работе, если договор поручения был возмездным. Пове ренный не имеет права на вознаграждение или возмещение издер жек, которые возникли при выполнении им договора после его пре кращения с того момента, когда он узнал или должен был узнать об отмене поручения. По обязательствам сторон в договоре поручения не допускается правопреемство даже при наличии согласия на это наследников граждан, являющихся субъектами договора поручения, или право преемников юридических лиц. 2. Действия в чужом интересе без поручения Институт, регламентирующий действия в чужом интересе без поручения, появился еще в римском праве и назывался negotorium gestio (ведение чужих дел). Данное обязательство относилось в рим ском праве к разряду квазиобязательств, т.е. обязательств, сходных с договорными. Данному виду обяза тельств придавалось большое значение, поскольку, по мнению римского юриста Ульпиана, для отсутствующих очень важно и выгодно, чтобы не оставаться беззащитными и… не потерять несправедливо свою вещь. К ведению чужих дел относили совершение или прове дение какого-либо одного дела, нескольких дел, а также управление без договора всем имуществом заинтересованного лица. Глава о действиях в чужом интересе без поручения впервые по явилась в российском гражданском законодательстве после приня тия в 1995 г. части второй ГК РФ. Частичная регламентация данного правового института присутствовала в ст. 63 ГК РСФСР 1964 г., предусматривавшей последствия заключения сделки неуполномо ченным лицом или с превышением полномочий, а также в гл. 41, состоявшей из одной статьи и устанавливавшей правила возмещения вреда, причиненного при спасании социалистического имущества. В иных случаях применялись по аналогии последствия, предусмотрен ные для обязательства из неосновательного обогащения. Более по дробно данная проблема разрабатывалась в научной литературе и судебной практике. В действующем ГК РФ нормы о действиях в чужом интересе без поручения сосредоточены в гл. 50, которая следует за главой о договоре поручения, т.к. оба вида обязательств имеют сходное содержание. Они различа ются по основаниям возникновения. Договор поручения это результат согласования воли сторон, выраженной в договоре, а действия в чужом интересе без поручения односторонние действия, не зависящие изначально от воли лица, в интересах которого действия совершаются. В случае одобре ния действий, совершенных в чужом интересе без поручения, со стороны лица, в пользу которого эти действия производились, к обязательству применяются правила о договоре поручения, если произведенные действия носили юридический характер. Для того чтобы действия в чужом интересе без поручения могли превратиться в соответствующее обязательство, необходимо соблюдение следующих условий: 1. Должны предприниматься без поручения, иного ука зания или заранее обещанного согласия лица, в интересах которого они совершаются. Действия без поручения лица, управомоченного на это законом, не подпадают данную категорию. Так же не являются действиями в чужом интересе без поручения действия в интересах других лиц государственных или муниципальных органов, если совершение таких действия является одной из целей их деятельности. 2. Должны вести к получению другим лицом очевидной или вероятной выгоды. Эти действия могут иметь юридический и фактический характер. Юридические действия могут выражаться в заключении сделки в интересах другого лица, исполнении его обязанности; фактичес кие в спасании имущества другого лица от стихийных бедствий и т.п., оказании услуг по хранению. 3. Действия должны быть правомерны ми, и сам интерес не должен быть противоправным. 4. Действия должны совершаться с необходимой по обстоятель ствам дела заботливостью и осмотрительностью. 5. Действия в чужом интересе не должны преследовать какой-либо иной правовой цели, например, дарения. 6. У лица, совершающего дей ствия в пользу другого, не было возможности получить предварительное со гласие на совершение таких действий. Обязательство, возникающее из действий в чужом интересе, является вне договорным и заключается в добровольном целенаправ ленном совершении одним лицом в интересах другого лица фактических или юридических действий без предварительного согласия последнего, направленных на получение этим лицом очевидной или вероятной выгоды и влекущих обязанность указанного лица по воз мещению необходимых расходов, а в ряде случаев и выплаты возна граждения лицу, совершившему данные действия. Сторонами обязательства из действий в чужом интересе без по ручения являются лицо, совершающее действия в чужом интересе, и лицо, в интересах которого такие действия совершаются. Иногда их по терминологии римского права именуют соответственно гестором и доминусом. В качестве субъектов данного обязательства могут выступать любые юридические и физические лица. Не могут являться субъек тами рассматриваемого обязательства только государственные и му ниципальные органы, для которых совершение подобного рода дей ствий входит в цели их деятельности (например, действия по пере расчету пенсий, их перечислению и т.п.). Обычно в качестве гестора выступают лица, обладающие гражданско-правовой дееспособнос тью, однако не исключены случаи, когда действия в чужом интересе совершает и лицо недееспособное или ограниченно дееспособное. Это возможно в тех случаях, когда действия носят фактический характер и не связаны с совершением сделок или иных юридических действий. Например, спасанием чужого имущества может занимать ся как дееспособный, так и недееспособный гражданин. Для доминуса требование о дееспособности также не является обязательным действия могут совершаться и в интересах недее способного лица. Предметом данного обязательства является совершение без по ручения действий юридического и (или) фактического характера в интересах другого лица. Это могут быть правомерные действия самого разнообраз ного характера. Они должны преследовать не запрещенные законодательством цели. К числу юридических действий, совершаемых в чужом интересе, может быть отнесено исполнение обязательства за другое лицо (если это не было ошибкой), заключение сделки и т.п. Действия фактического харак тера, совершаемые в рамках данного обязательства, связаны обычно с необходимостью немедленного предотвращения возможного ущерба (например, спасание имущества при пожаре, наводнении, иных стихийных бедствиях), т.е. такие действия совершаются обыч но при возникновении каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Содержанием обязательства является совокупность прав и обя занностей его участников. Поскольку лицо, в интересах которого совершались действия, обычно узнает об этом после их начала, а иногда и по окончании их совершения, возникновение у него обязан ностей по данному обязательству связано с моментом извещения о произведенных в его пользу действиях. Хотя лицо, действующее в чужом интересе (гестор), действует добровольно и его обязанности никаким образом не определены и отсутствует взаимное соглашение сторон, закон в интересах доминуса устанавливает ряд требований к действиям гестора: ? Совершение действий в интересах доминуса с целью принести ему очевидную или возмож ную выгоду. ? Требуется проявление необходимой по обстоя тельствам заботливости и осмотрительности, не должны сопровождаться грубыми ошибками или небрежностью. Гестор должен производить все дей ствия в соответствии с обычно принятыми в отношении таких дейст вий нормами и правилами, соблюдать необходимые меры предосто рожности, не наносить неоправданного ущерба. Если лицо, действуя в чужом интересе, наносит вред умышленно или в результате грубой неосторожности, оно может быть привлечено к ответственности за нанесенные убытки. При совершении фактических действий в экс тремальных ситуациях вопрос о том, проявил ли гестор должную заботливость и осмотрительность, решается с учетом конкретной ситуации, учитывается возраст, наличие жизненного опыта и спе циальных познаний. ? Извещение о действиях при первой возможности лица, в интересах которого они производились. ГК РФ предпи сывает лицу, действующему в чужом интересе, сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или неодобрении предпринятых действий, если такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересо ванного лица. До сообщения обычно производится минимум неот ложных действий, после чего деятельность без поручения должна быть приостановлена до получения одобрения заинтересованного лица. Данная норма содержит два довольно неконкретных, опреде ляемых каждый раз в зависимости от ситуации, критерия: ра зумный срок и серьезный ущерб. Лицо, действующее в чужом интересе, освобождается от обязан ности ожидания в течение разумного срока, если такое ожидание влечет серьезный ущерб для заинтересованного лица. В случаях, когда действия совершаются в присутствии заинтере сованного лица, требование об извещении не применяется. ? При неодобрении заинтересованным лицом действий гестора последний должен немедленно прекратить их. Иначе все последст вия указанных действий будут возложены на гестора. Исключением из этого правила является ситуация, когда гестор действует с целью предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опас ности. Действия в интересах указанного лица могут совершаться и против его воли. То же самое относится к исполнению обязанности по содержанию кого-либо, она также исполняется независимо от воли того, кто обязан ее исполнять в силу закона или иных правовых оснований. Если родители не обеспечивают содержания ребен ка, третье лицо вправе предоставлять ребенку содержание даже против воли его родителей. ? Гестор обязан, предоставить отчет о полу ченных в результате произведенных действий доходах и понесенных расходах, на основании которого делается вывод о выгодности действий для заинтересованного лица, а также производятся все взаиморасчеты. Он имеет право на возмещение понесенных им расходов и реальных убытков, иногда право на вознаграждение. Доминус обязан возместить необходимые расходы и иной реаль ный ущерб лицу, действовавшему в его интересах. Обязанность по возмещению расходов и ущерба сохраняется в слу чаях, когда действия гестора не были одобрены, но соответствуют всем условиям, установленным законодательством для признания указанных действий действиями в чужом интересе без поручения. Не подлежат возмещению убытки и расходы, понесенные гестором в результате действий в чужом интересе, если эти действия производились уже после получения неодобрения заинтересованно го лица. Обязанность по возмещению расходов и ущерба возникает и тогда, когда предпринимаемые действия не привели к предполага емому результату, хотя возможность достижения такого результата существовала. Закон устанавливает ограничение на возмещение рас ходов и ущерба при предотвращении ущерба имуществу другого лица размер возмещения в таких случаях не должен превышать стоимости имущества. Обязанность по возмещению имеет ограниченный харак тер. Заинтересованное лицо должно возместить не все расходы, про изведенные при совершении действий в его интересе, а только те, которые будут признаны необходимыми. Необходимость расходов определяется в зависимости от конкретной ситуации. Такое правило должно способствовать проявлению гестором осмотрительности, не допущению неразумных затрат при совершении действий в чужом интересе. Ущерб также подлежит возмещению не в полном объеме. Возмещается только реальный ущерб, который может выражаться в потере имущества, причинении вреда здоровью при совершении действий в чужом интересе. Расходы и убытки лица, действовавшего в чужом интересе без поручения, возникшие в результате совершения соответствующих действий после получения одобрения от заинтересованного лица, возмещаются в порядке, предусмотренном для договора того вида, которым охватываются указанные действия. Обязанностью заинтересованного лица является выплата гестору вознаграждения. Она возникает при наличии двух условий: в случаях, предусмотренных законом, соглашением с заинте ресованным лицом или обычаями делового оборота. Например, если договором поручения не предусмотрена прямо обязанность по вы плате вознаграждения, то в договоре доверительного управления она презюмируется. То есть, обязанность по выплате вознагражде ния возникает в силу закона в тех случаях, когда договор, под кото рый подпадают совершаемые действия, предполагается возмездным. обязан ность по выплате вознаграждения, в отличие от возмещения расходов и ущерба, связана с достижением гестором положительного результата, при отсутствии такового права на вознаграждение не возникает. Последствия совершения сделки в чужом интересе сводятся к тому, что обязанности по такой сделке переходят к лицу, в интересах которого она совершена, при наличии двух условий: сдел ка должна быть одобрена заинтересованным лицом (доминусом); другая сторона не должна возражать против перехода прав и обязанностей по сделке на другое лицо или должны иметься доказательства, что контрагенту на момент совершения сделки было известно о заключении этой сделки в чужом интересе, а не в пользу лица, заключающего ее.

0

Лекция 15 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

1. Понятие обязательства и основания его возникновения Понятие и специфические признаки обязательств О дной из разновидностей гражданских правоотношений является обязательственные правоотношения. Это наиболее многообразный и распространенный вид гражданских правоотношений. Существует легальное и доктринальное определение обязательства. Легальное определение дано в ст. 307 ГК: Обязательство гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности. В форму обязательства облекаются, прежде всего, отношения экономического характера: по отчуждению имущества — купля-продажа, выполнению работ — подряд, оказанию услуг хранения, экспедиция, перевозка и т. п. Использование правовой формы обязательств не ограничивается сферой экономического оборота. К обязательственным отношениям относятся также отношения, возникающие в связи с передачей имущества в пользование (аренда, жилищный найм и др.), связанные с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности (авторские договоры, лицензионный договор и т.п.), вследствие причинения вреда (правонарушений) или иных противоправных действий (неосновательное обогащение). Р азнообразные по характеру и целевому назначению отношения обязательств обладают специфическими особенностями, которые выделяют их из всего разнообразия отношений и позволяющих рассматривать их отдельным видом гражданско-правовых отношений. Обязательственные правоотношения имеют следующие особенности: a) Обязательственными отношениями являются только имущественные отношения. Обязательство, с точки зрения его экономического содержания, опосредует перемещение имущества (включая имущественные права), и иных результатов деятельности (работ, услуг) и тем самым выражает единство имущественного оборота и динамику имущественных отношений. Поэтому они являются отношениями экономического оборота. Если правоотношения собственности фиксируют статику присвоенность материальных благ определенному субъекту, то обязательство по своему экономическому содержанию выступают как способ перемещения уже присвоенного имущества. Право собственности является предпосылкой и результатом конкретных обязательственных отношений. b) Обязательство это относительное правоотношение. Оно имеет строго определенный субъектный состав, как на управомоченной, так и на обязанной стороне, поскольку передача имущества, выполнение работ или оказание услуг осуществляется в отношении строго определенных лиц, а не всех третьих лиц, как это имеет место в праве собственности. c) Реализация субъективного права в обязательстве возможна при совершении конкретным лицом действий, составляющих его обязанность. Это отличает обязательственные правоотношения от вещных правоотношений, где собственник, арендатор, сервитуарий или т.п. осуществляют свои правомочия (владеют, пользуются и распоряжаются имуществом) без участия обязанных лиц. Удовлетворение интересов управомоченного в обязательственном правоотношении обеспечивается предоставленным ему правом требовать от обязанного лица совершения определенных действия. Именно поэтому субъективное право в обязательственном правоотношении называется требованием, а обязанность долгом, управомоченное лицо кредитором, а обязанное должником. С учетом указанных особенностей обязательственных правоотношений можно привести доктринальное определение обязательства: Обязательство это относительное правоотношение, опосредующее перемещение материальных благ и иных результатов деятельности субъектов, в котором одно лицо (должник) обязано совершить по требованию другого лица (кредитора) определенные действия или в силу закона воздержаться от их совершения, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности. Понятие и система обязательственного права О бязательственные отношения должника и кредитора урегулированы обязательственным правом. Регулированию этих отношений посвящены разделы III и IV ГК РФ, содержащих более 700 статей. Кроме норм гражданского права юридическое нормирование отдельных видов обязательственных правоотношений осуществляется и другими кодифицированными нормативными актами: транспортные уставы и кодексы, жилищный кодекс. Отдельные вопросы договорных и внедоговорных обязательств могут регулироваться специальными федеральными законами, также возможно применение подзаконных актов (в случаях прямо указанных в ГК РФ). Термин обязательственное право употребляется в двух аспектах субъективном и объективном. Обязательственное право в субъективном смысле это права кредитора и обязанности должника в конкретном обязательстве. Обязательственное право в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих все обязательственные правоотношения. Эта совокупность правовых норм образует подотрасль гражданского права. Как любая подотрасль она состоит из общей (первая часть ГК РФ) и особенной части (вторая часть ГК РФ). Общая часть содержит нормы, определяющие понятие обязательства, основания его возникновения, исполнения, обеспечения и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Особенная часть посвящена институтам, регламентирующим отдельные виды обязательств, а также нормам права, регламентирующим обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения. Нормы, регулирующие особенности отдельных видов обязательств, излагаются в ГК РФ в соответствии с классификацией обязательств все нормы объединены в соответствии с типами, группами, видами и подвидами обязательств, т.е. систематизированы. Обязательственное право как подотрасль является самой большой по объему, самой сложной по структуре и содержанию по сравнению с другими подотраслями гражданского права. Наибольший объем норм ГК посвящен отдельным обязательствам (их 645), и из них большая часть относится к договорным обязательствам. Следует иметь в виду, что представленные в ГК договоры являются моделями договоров, рекомендуемыми законодателем. Однако на практике возможно составление договоров, отсутствующих в ГК. В последнее время наметилась тенденция к составлению договоров, представляющих комбинацию из элементов нескольких типов договоров, предусмотренных в ГК с намерением урезать права своего контрагента. Значение обязательственного права состоит в том, что оно определяет те формы и правила, в которых должно осуществляться перемещение материальных благ в сфере экономического оборота. Элементы обязательств С труктура обязательственного правоотношения как любого гражданского правоотношения состоит из субъектов, объектов и содержания. Субъектами (участниками) обязательственного правоотношения могут выступать физические и юридические лица, государственные и муниципальные образования. Непосредственными участниками обязательства являются должник и кредитор. Должник это обязанная сторона, а его обязанность называется долгом. Кредитор управомоченная сторона, его право называется правом требования. В обязательственных правоотношениях могут участвовать два и более лиц. Однако, являясь сторонами обязательства, они могут выступать или в качестве кредитора или в роли должника. Наряду с этим в большинстве обязательств каждый из участников является одновременно и должником и кредитором. В некоторых обязательствах кроме должника и кредитора возможно появление третьего лица, которое является стороной обязательственного правоотношения. В гражданском законодательстве выделяют обязательственные правоотношения, в которых на стороне должника и кредитора могут выступать не одно, а несколько лиц. Их называют обязательства с множественностью лиц. Различают несколько видов множественности лиц в обязательствах: Множественность лиц может существовать с возникновением обязательства либо появиться позднее. Объектами обязательственных правоотношений являются определенные действия должника (по передаче денег, имущества, вещей, выполнение работ, оказание услуг) или воздержание от определенных действий. Объект обязательственных правоотношений не следует путать с предметом этих отношений. Предметами в отношении которых совершаются или не совершаются определенные действия должника в обязательственных отношениях являются имущество (вещи, ценные бумаги, имущественные права) и результаты деятельности (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них), в связи с созданием, передачей и использованием которых складываются гражданские правоотношения. Обязательства могут иметь как один (кредитное обязательство деньги), так и несколько предметов (подряд деньги и вещь, изготовленная подрядчиком). Наиболее распространенным предметом обязательственных правоотношений являются вещи. При этом важное значение имеет к какому виду относится вещь: делимая или неделимая, родовая или индивидуально-определенная. Это связано с тем, что в одних обязательствах могут быть только индивидуально-определенные вещи, в других неделимые. Кроме того, при гибели индивидуально-определенной вещи обязательство, как правило, прекращается, а при гибели родовых вещей, по общему правилу, обязательство сохраняется, поскольку genera non pereunt (род не погибает), и у должника имеется возможность заменить погибшие вещи однородными, если только это не повлечет несоразмерных затрат. Исполнение обязательства по частям, если вещь неделима, объективно невозможно. При делимости вещи исполнение обязательства по частям допускается, если это не противоречит закону или предусмотрено соглашением сторон (ст.311 ГК). Деньги могут быть единственным предметом обязательства (займ), но чаще, вследствие возмездности большинства гражданско-правовых сделок, они составляют один из двух или более предметов обязательства. Поскольку обязательства опосредуют передачу имущества, имущественные права могут быть предметами обязательственных отношений при условии их несвязанности с личностью правообладателя (права на алименты, возмещение вреда жизни или здоровью и т.п.). Имущественные права являются объектами цессии, некоторых залоговых обязательств и др. Результаты деятельности как предметы рассматриваемых отношений можно условно раделить на два вида: результаты материальной и интеллектуальной деятельности. К первым относятся результаты выполнения работ и оказания услуг, а ко вторым творческой деятельности и исключительные права на них. Содержанием обязательственных правоотношений являются субъективные права кредитора и обязанности должника по выполнению обязательства. Права и обязанности сторон обязательства называют субъективным обязательственным правом. Осуществление субъективного обязательственного права кредитором возможно, как правило, лишь в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность, т.е. только при непосредственном участии должника. Это является отличительной чертой субъективного обязательственного права от субъективного вещного права, обладатель которого может осуществить его без участия и содействия других лиц. Основания возникновения обязательств О бязательственные правоотношения, как и любые другие гражданские правоотношения, возникают вследствие наступления определенных юридических фактов или их совокупность (юридический состав), с которыми закон связывает установление прав и обязанностей лиц. В обобщенном виде такие основания указаны в ст. 8 и 307 ГК РФ. В соответствии с нормами гражданского права основаниями возникновения обязательственных правоотношений являются: a) Сделки односторонние, двухсторонние, многосторонние (договоры); b) Акты государственных органов и органов местного самоуправления (ордер на квартиру обязывает РЭУ-ДЭЗ заключить договор жилищного найма); c) Причинение вреда неправомерные действия (деликты) или бездействие; d) Неосновательное обогащение незаконное приобретение имущества за счет другого лица; e) Иные действия лиц (предотвращение вреда личности или имуществу другого лица); f) События; g) Судебные решения. Виды обязательств Г ражданско-правовые обязательства классифицируются по различным основаниям на типы, группы, виды и подвиды. A) В зависимости от основания обязательства: 1. Договорные в основе лежит договор. В зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ договорные обязательства можно подразделить на следующие группы: по передаче имущества в собственность; по предоставлению имущества в пользование; по перевозке; по оказанию услуг; по расчетам и кредитованию; по страхованию; по совместной деятельности; смешанные обязательства. 2. Внедоговорные в основе лежит деликт, неосновательное обогащение или другие юридические факты. Они могут разделены на две группы: ~ из односторонних сделок; ~ охранительные обязательства. Обязательства, входящие в одну и ту же группу, имеют общие экономические особенности и как следствие этого одни принципы правового регулирования. В зависимости от различия в экономическом содержании обязательства, относящиеся к отдельным группам, делятся на виды. Так, обязательства группы по передаче имущества в собственность делятся на договоры купли-продажи, мены, дарения и др., а договоры по передаче имущества в пользование на аренду, лизинг, ссуду и др. В свою очередь обязательства одного вида подразделяются на подвиды. Например обязательства по купле-продаже делятся на розничную, оптовую, по предварительным заказам, торги, продажа на бирже, на рынке и др. Б) обязательства с множественностью лиц : 1. в зависимости от количества лиц участвующих в обязательстве: Доли долга и доли требования считаются равными, если иное не определено законом или договором. Для признания обязательства долевым предмет обязательства должен быть делимым. При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в какой-либо части. Должник, исполнивший солидарную обязанность за других, имеет право регрессного требования к другим должникам о возмещении ему их долей по обязательству. При данном требовании любой из кредиторов вправе требовать от должника исполнения долга в полном объеме. При смешанном солидарном обязательстве применяются правила солидарной обязанности и солидарного требования. Солидарные обязательства возникают из нескольких оснований, как правило, в результате последовательного заключения отдельных договоров между кредиторами и каждым из должников. Сравнивая солидарные и долевые обязательства, следует отметить, что солидарные обязательства надежнее защищают интересы сторон, чем долевые. В) по степени ответственности должника обязательства бывают: Г) в зависимости от характера действий должника различают обязательства: с положительным содержанием когда должник должен совершить определенные действия составляющие его обязанность. Они бывают двух видов: простые должник обязан совершить одно действие, составляющее его обязанность; альтернативные у должника есть выбор в совершении какого-либо одного действия из нескольких возможных, если иное не предусмотрено договором. с отрицательным содержанием обязательство, в котором должник обязан воздержаться от каких-либо действий. Д) по соответствию прав и обязанностей сторон обязательства могут быть: 1. Односторонние когда у кредитора имеется только право, а у должника только обязанность (договор займа); 2. Взаимные обязательства, в которых каждая сторона наделена и правами и обязанностями. Е) по степени определенности обязанности должника: со строго определенной обязанностью; альтернативные имеется выбор в совершении какого-либо одного действия из нескольких возможных, если иное не предусмотрено договором; факультативные — должник обязан совершить одно действие — основное, составляющее его обязанность, а в случае невозможности другое — вспомогательное, предусмотренное обязательством (право замены, право восполнения); Ж) по степени самостоятельности обязательства: = главное (основное); = дополнительное (акцессорное) — заключенное для обеспечения исполнения основного обязательства (задаток, залог и т.п.). З) обязательства строго личного характера, в которых не допускается замена сторон (авторский договор на написание сценария, песни, музыки, книги и т.п.). И) по правомерности или соответствию закону или соглашению: 1. правомерные обязательства, соответствующие закону, иным правовым актам, соглашению сторон или не противоречащие законодательству; 2. противоправные : 2. Перемена лиц в обязательствах Понятие и случаи перемены лиц в обязательствах Г ражданско-правовое обязательство носит личный характер. Это связано с тем, что являясь относительным правоотношением, обязательственное отношение приводит к возникновению прав и обязанностей только у строго определенных лиц его участников. Такого мнения придерживались римские юристы, считавшие именно личную связь сторон существом обязательства. Поэтому по римскому праву изменение субъектов обязательства с неизбежностью влекло за собой прекращение одного обязательства и возникновение другого (новацию). С развитием экономических отношений жесткая связь прав и обязанностей с участниками обязательства ослабевает. Право требования, например, приобретает свойства имущества, которое может переходить от одного лица к другому. В соответствии с современным гражданским законодательством сущность обязательства состоит не в личной связи, а в имущественном интересе его участников, что приводит к возможности изменения субъектного состава при неизменности самого обязательства. Такой позиции придерживается цивильное право большинства государств (в англо-американском праве замена должника возможна только путем новации). Замена сторон в обязательстве должника или кредитора в гражданском праве называется замена или перемена лиц в обязательстве. Вместо старого первоначального участника отношений появляется новый, который принимает на себя все права и обязанности, происходит правопреемство. Завершение исполнения обязательства происходит с участием новых субъектов. В зависимости от того какая из сторон заменяется кредитор или должник, различают два вида перемены лиц в обязательствах: уступка требования (цессия) и перевод долга. Случаи перемены кредитора У ступка права требования является договором, по которому первоначальный кредитор (цедент) передает своё право требования к должнику другому лицу (цессионарию). Как и всякий договор, цессия подчиняется общим правилам, определяющим действительность договора, порядок их заключения и др. Согласия должника на уступку требования не нужно, так как для него, как правило, не имеет значения кому производить исполнение своей обязанности. Однако, ст. 382 ГК РФ сконструирована как диспозитивная, вследствие чего законом, иными нормативными актами или соглашением в некоторых случаях может быть установлена необходимость получения согласия должника на замену кредитора. Гражданским законодательством установлены и другие случаи ограничения уступки права требования когда цессия недопустима или требуется согласие должника: Вместе с тем, к цессии предъявляются специальные требования и условия. Для того, чтобы не лишить цессию практического значения, закон установил необходимость обязательного письменного уведомления должника о смене кредитора. Это может быть сделано или новым или старым кредитором. Невыполнение данного условия может привести к неблагоприятным для нового кредитора последствиям. Поэтому новый кредитор больше заинтересован в оповещении должника о цессии. При уступке права требования изменяется только субъектный состав, а само обязательство остается неизменным. В связи с этим новый кредитор может получить только те права, которые были у прежнего кредитора. По общему правилу нельзя передать больше прав, чем имеешь сам. Вместе с правом требования к новому кредитору переходят также права, обеспечивающие исполнение обязательства (залоговое право, поручительство, неустойка и др.). Переходят также иные права. Отношение нового кредитора с должником предопределено отношениями должника с первоначальным кредитором. По форме уступка права требования должна соответствовать форме первоначально заключенного обязательства. Соблюдение предусмотренной законом формы цессии облегчает положение нового кредитора, который обязан доказать должнику переход к нему требований по обязательству. Из этого следует также и то, что должник вправе не выполнять свои обязанности, пока не получит законных доказательств произведенной замены кредитора (ст.385). По своей природе цессия отличается от других сделок. Так различен объем ответственности цессии и индоссамента (передаточной надписи о переходе прав по ордерной ценной бумаге). Если цедент отвечает только за действительность переданного требования, то индоссант и за его осуществления. Цессия носит двухсторонний характер, а индоссамент это одностороннее волеизъявление владельца ордерной ценной бумаги. Переход прав требования возможен как по сделке, так и по закону (ст.387): при универсальном правопреемстве (наследование, реорганизация); при поручительстве (ст.350, 365); суброгация (ст.965) когда страховщик имеет право компенсировать свои выплаты страхователю с причинителя вреда. Права кредитора могут перейти к другому лицу по решению суда. Случаи перемены должника В ходе исполнения обязательства законодательством предусмотрена возможность не только перемены кредитора, но и замена субъекта на стороне должника. Перемена лиц на пассивной стороне обязательства называется переводом долга или делегацией. Законодательство выделяет два случая перемены должника: a) Универсальное правопреемство кредитор в этом случае обычно имеет право требовать досрочного исполнения обязательства, расторжения обязательства и возмещения убытков. b) Перевод долга это соглашение между должником и третьим лицом о переходе на последнего долга по конкретному обязательству. В отличие от уступки требования перевод долга как смена должника допускается только с согласия кредитора (ст.391). Это связано с тем, что новый должник может быть менее платежеспособным и ненадежным. Перевод долга совершается в той же форме, что и сделка обязанности по которой переводятся. Границы обязанностей нового должника обусловлены отношением, которое существовало между кредитором и прежним должником. Поэтому возражения нового должника против требований кредитора не могут выходить за рамки, в которых возражения могли быть у старого должника (ст.92). Перевод долга допускается, если обязательства не носят строго личный характер и не противоречит требованиям закона, иных нормативных актов или соглашению сторон. Перевод долга необходимо отличать от принятия на себя исполнения обязательства. Во втором случае третье лицо по договору с должником берет на себя обязанность выполнить за него действия, составляющие обязанность должника, но стороной по обязательству не становится. Отношения должника и третьего лица в данном случае находятся за рамками обязательственного отношения между должником и кредитором.