0

Лекция 19 «КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ»

1. Роль коммуникаций в системе управления Коммуникативная подсистема относительно самостоятельный элемент системы государственного управления, представляющая собой: = сово купность информации, информационных потоков как средство обеспечения согласованности в управлении; = совокупность связей, многообразных взаимодействий и управленческих отно шений в системе государственного и муниципального управления; = пространство, в котором формируются и функциониру ют органы власти и управления. Термин коммуникация (от лат. communicare делаю об щим, сообщение, передача) в смысловом аспекте социального взаимодействия это обмен мыслями, сведениями, идеями, пере дача того или иного содержания от одного сознания (коллектив ного или индивидуального) к другому посредством знаков, зафик сированных на материальных носителях. Коммуникация представ ляет собой социальный процесс, отражающий общественную структуру и выполняющий в ней связующую функцию. Массовая коммуникация систематическое распространение сообщений (через печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись) среди больших, рассредоточенных аудиторий с целью утверждения духовных ценностей и оказания идеологического, политического, экономического или организационного воздей ствия на оценки, мнения и поведение людей. В системе массо вой коммуникации особую значимость имеет коммуникация в управлении. Управленческие коммуникации это совокуп ность информационных связей между субъек тами управленческой деятельности по вертикали, горизонтали (внутренняя среда) и с внешней общественной средой. Понятие коммуникация имеет двойной смысл: во-первых , оно фиксирует статику взаимодействия, например акт, письменный документ, несущий информацию, выполняю щий функции: информативную, эмотивную (побуждает эмоции, мотивацию взаимодействия), в том числе правовой акт, выпол няющий управленческую функцию (побуждает правоотношения) и через это устанавливающий и поддерживающий фактические контакты. во-вторых , фиксирует динамику , процесс взаимодей ствия, контакты, отношения. Взаимодействие имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сторона это связи, независимые от характеристики отдель ных личностей, опосредующие и контролирующие содержание и характер взаимодействия; это система официальных, служебных отношений, определяемых статусом должностного лица, предпи саниями, инструкциями, правилами, нормативными актами, кар тами функциональных обязанностей, штатным расписанием. Субъективная сторона это сознательное отношение людей друг к другу, основанное на индивидуальности. Известно, что люди ведут себя по-разному в одной и той же статусной пози ции, т.е. придерживаются разных моделей поведения, разных социальных ролей. Социальная роль это модель поведения, направленная на вы полнение прав и обязанностей, предписанных данному конкрет ному статусу. Таким образом, статус дает статическую, а роль динамическую картину социального взаимодействия. Коммуника ция в системе управления — официально, юридиче ски регламентируемое целенаправленное движение индивидуальных субъектов управления к социальной общности при сохранении за ни ми определенной самостоятельности и индивидуальности. С позиции теории соци ального взаимодействия орган государственного и муни ципального управления можно определить как: — форму взаимо действия людей, направленного на выполнение определенной об щественно значимой функции, — социотехническую систему, где системообразующим компонентом выступает человек, совокуп ность взаимодействующих людей. Коммуникационная система реализуется одновременно через содержание и отношения в процессе взаимодействия. Содержа ние обеспечивается информационными потоками, объективиру ет коллективное единство в организации. Отношения субъ ективная составляющая коммуникационного процесса. Взаимодействие обеспечивается и выражается через: а) систему официальных отношений, регла ментируемых юридическими предписаниями; б) распределение функций (горизонтальная специализация); в) субординацию дол жностей (вертикальная специализация, с объемом и мерой ответ ственности в принятии решений на разных уровнях); г) систему коммуникаций средств и каналов передачи информации, кото рая движется сверху вниз (передача распоряжений, указаний, за даний), снизу вверх (отчеты) и по горизонтали (консультации, обмен мнениями равных по рангу). Управленческая деятельность имеет комму никативный межличностный характер. Коммуникативное взаи модействие, осуществляется через функциональные связи участников управления. В коммуникационных потоках важна синхронность, достоверность, адекватность на всех этапах комму никативного процесса при приеме, передаче и переработке ин формации, во всех элементах его структуры. Структура коммуни кативного процесса условно имеет четыре эле мента: 1. Отправитель, лицо, генерирующее идею, или собирающее и передающее информацию. 2. Собственно информация (сообщение), закодированная с помощью символов. 3. Канал, средство передачи информации. 4. Получатель, лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее. Управленческие коммуникации образуют несколько блоков: А коммуникации, обслуживающие органы управле ния. Это функциональное взаимодействие и служебная информа ция, циркулирующая в структурах всех ветвей государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающих непосредственное со циально-экономическое и политико-административное управление. Б коммуникации, существующие в сфере межличностных отношений госаппарата. В коммуникации, обращенные к обществу , часть ком муникационной деятельности в системе управления, которая де лает ее открытой, способной к адаптации, совершенствованию. Виды коммуникаций как социальной (гуманитарной) техно логии в управлении показаны на рисунке. На эффективность работы и сплочен ность служащих влияет используемая в организации модель внутрикоммуникативных сетей. Коммуникативные сети подразделяются на централизован ные (вся коммуни кация замыкается на руководителе) и децентрализованные (коммуни кация относительно равномерно распределяется между всеми членами организа ции). Централизованные сети способствуют решению относительно простых управленческих задач, но препятствуют эффективности решения сложных проблем, уменьшают удовлетворенность работой у членов групп, снижают уровень кол лективного единства, хотя и способствуют развитию лидерства. Известно множество других вариантов коммуникационных моделей: цепочная, звездная, иерархическая. Связи между пере дающей стороной (коммутатор руководитель, Р) и воспроиз водящей стороной (исполнитель, И) существенно различаются. При цепочной структуре коммуникаций решение, переда ваемое с одного конца на другой, становится известно всем ис полнителям и всеми обсуждается. Все связи в такой структуре одинаковы, а командный стиль руководства не проявляется. Та кая структура взаимоотношений распадается, если нарушается связь между двумя участниками коммуникации. Многозвенная структура коммуникации наиболее часто встречаемая на уровне первичного коллектива. Здесь все участ ники коммуникации связаны между собой. Эту модель отличает достаточная устойчивость и скорость передачи информации. Ярко выражены от ношения субординации и командования. В звездной структуре ярко выражен руководитель, через ко торого передается вся информация, все связи замыкаются на нем. Для иерархической структуры характерны опять же ярко выра женные административно-командные отношения. Промежуточные ступени одновременно являются и подчиненными и командными. В реальной жизни имеется еще большее разнообразие ком муникативных сетей и моделей. Оптимизация коммуникативной структуры важный элемент интенсификации контактов внут ри коллектива и управления им. Руководитель это центр коммуни кативного взаимодействия и информационных потоков, который вы полняет ведущие информационные роли: пользователя информации внешней и внутренней, посту пающей в организацию; распространителя информации не только через доку ментооборот, но и вербальные контакты (обзоры, беседы и т.д.); предоставителя информации внешним организациям, за интересованным лицам (о планах, стратегии, действиях и результатах работы организации, проявляется как эксперт по вопросам своей сферы деятельности). Выделяют шесть областей коммуникативного взаимо действия руководителя с сотрудниками. 1. Прием на работу. Задача убедить потенциального сотруд ника в достоинствах работы в данной организации, получить оп ределенное представление о новом сотруднике. 2. Ориентация. Задача ознакомить с базовыми целями ор ганизации, конкретными программами, условиями их выполне ния, формировать у сотрудников уверенность в общественной необходимости успешного решения поставленных перед коллек тивом задач. 3. Индивидуальная оценка сотрудников. Задача сообщить подчиненному свое отношение к его работе, оценить вклад в дея тельность организации. 4. Обеспечение безопасности (физической, экологической, психологической). Задача представить сотрудникам информа цию об условиях работы, степени их безопасности и мерах, при нимаемых для ее обеспечения, создания творческого морально-психологического климата в коллективе. 5. Обеспечение дисциплины. Задача ознакомить сотруд ников с действующими в организации правилами, инструкция ми, традициями, контролировать их выполнение. 6. Функционирование. Задача обеспечить сотрудников не обходимой служебной информацией, оказывать необходимую ор ганизационно-методическую поддержку. Регулирование и координация индивидуальных усилий с по следующим созданием единого упорядоченного организационного процесса с помощью коммуникативного взаимодействия являются центральной функцией руководителя. Выделяют следующие основные при чины неэффективной коммуникации. Недостаточное понимание руководителями важности ком муникаций. Отсутствие у организации обратных связей. Неблагоприятный психологический климат в коллективе. К неверному восприятию информации и ее умыш ленному искажению приводят недоброжелательные отношения между сотрудниками. Личностные моменты: предвзятость отдельных ра ботников по отношению к мнению окружающих, всевозможные стереотипы в сознании и поведении, отсутствие интереса к ин формации, нарушенное эмоциональное состояние и др. Отсутствие единого понимания используемых понятий и терминов, символов, т.е. наличие семантических барьеров ком муникативного взаимопонимания и взаимодействия. Большое количество промежуточных звеньев в коммуникативной цепи. 2. Информация как фактор оптимизации системы управления Термин информация используется в двух значениях: как уменьшение неопределенности в отношении ожидаемых собы тий и как значимое сообщение, некая сущность коммуникаци онного потока, ресурс. Каждая управляющая система с замкнутым контуром есть совокупность субъекта и объекта управления, взаимодейст вие между которыми происходит через каналы прямой и обрат ной связи, по которым проходят потоки информации. Сам про цесс управления совершается по единой схеме, предусматривающей получение, хранение, обработку и передачу информации; информация неотъемлемая часть управ ленческого процесса. Информационное обеспечение управления практика технологизации управленческого процесса (и учебная дисциплина для госслужащих), которая обусловливает воздействие инфор мации на все элементы управленческой деятельности, предос тавление всем звеньям и работникам необходимой профессио нальной, экономической, правовой и другой информации. С информацией работают все специалисты управления, но затраты времени у них структурируются по-разному. Ориентировочное распределение рабочего времени управленческого персонала, % По своему целевому назначению в процессе управления ин формационно-технические операции разделяются на следующие классы: 1. Документационные. На работу с документацией, как пока зывает практика, специалисты тратят до 15% рабочего. времени. Большую часть своего рабочего дня на этот класс операций рас ходуют работники штата технических исполнителей: работники канцелярий, делопроизводители, архивариусы, операторы, маши нистки, стенографистки и т.д. 2. Первично-счетные и учетные операции, содержание и объ ем которых обусловлены номенклатурой и количеством объектов и показателей, подлежащих учету, измерениям, регистрации. За траты труда на эти операции зависят от применяемых методов и средств их выполнения, а сокращение от автоматизации про цессов получения данных. 3. Коммуникативно-технические операции, обеспечивающие взаимосвязь работников с помощью различного рода техниче ских средств. 4. Вычислительные и формально-логические операции все операции по переработке информации, выполняемые специали стами или техническими исполнителями (в зависимости от слож ности) на ручных счетных инструментах, а также с помощью вы числительной техники. Управленческие операции с информацией могут быть разделены на группы. Выделяют следующие виды управленческих операций: = по характеру преобразования информации — на стереотипные , которые выполняются по заранее разработанным инструкци ям и методикам, и эвристические , связанные с творческим поис ком; = по степени механизации на ручные, машинно-рутинные, ав томатизированные и аппаратурные. Эта классификация отра жает технологическую регламентацию процессов труда и выбор методов выполнения. Виды информации, используемой в управлении: по типу отражаемых отношений технико-технологичес кая, экономическая, социальная, политическая, идеологи ческая; по масштабам отражаемого объекта федеральная (обще государственная), региональная, местная; по отраслям (сферам) жизнедеятельности общества про мышленная, сельскохозяйственная, военная, образователь ная и т.п.; по структурированности систематизированная и несис тематизированная; по характеру носителя документированная и вербальная. по структуре делится на распоря дительную, координационную, контрольно-оценочную, плано вую и т.д. В государственных организациях и учреждениях информаци онную структуру обычно подразделяют на научную и управлен ческую документацию. Научная информация не структурируется по иерархии, формируется не руководителями или специалиста ми по обеспечению информацией, а пользователями. Информа ционные потоки здесь децентрализованы и определяются только теми, кто запрашивает ту или иную информацию. по источнику поступления де лится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя информация возникает как результат описания со стояния и деятельности организации и используется внутри ее для осуществления процессов принятия решений, оперативного управления, формирования учетно-отчетной документации, для выдачи информации во внешние организации. Использование ее характеризуется высокой степенью регламентированности в отношении предоставления и использования. Значительный объем внутренней информации занимает ис ходная информация : организационно-хозяйственная сведения о состоянии системы управления, о кадрах, материально-техни ческом, административно-хозяйственном обеспечении и служ бах (МТС, АХС) и т.п.; оперативно-техническая информация о деятельности функциональных и обеспечивающих подсистем организации, т.е. отражающая ход производственно-управлен ческого процесса. Еще более регламентированный вид внутрен ней информации исходящая информация , т.е. документы, соз даваемые в системе управления: внутреннего пользования, доступные правкам, изменениям; для выдачи во внешние системы, форма которых в большинстве случаев опре делена и не может подвергаться изменениям. Информация об управляющих воздействиях по содержанию является одним из видов оперативно-технической информации, так как включает сведения о функционировании подразделений, осуществляющих принятие решений для поддержания системы в заданных рамках, режимах. Форма их предоставления при казы, распоряжения, инструкции, т.е. текстовые документы, язык которых близок к естественному. Регламентированность заклю чается в том, что набор управляющих воздействий ограничен, а формы его выражения многообразны. Из регламентированности вытекает возможность стандартизации, унификации, построения стандартных бланков и т.д. Еще одно проявление регламентиро ванности заключается в заданности временных и ситуационных характеристик. Внешняя информация сведения из организаций, участвую щих или активно влияющих на процесс управления. Содержатель но она близка внутренней информации, описывает (отражает) ход управляющего воздействия, выступает в виде показателей, сведений, регламентирована в отношении содержания и временных параметров. Этот вид информации не подвержен контро лю над источником и формой сообщений, унификация и стан дартизация сообщений внешней среды также невозможны и не обходим специальный аппарат для предварительной обработки внешней информации, длительного ее хранения и многообраз ного использования первичных документов. Внешняя информация может быть разделена на подвиды: де скриптивная и прескриптивная (нормативная). Дескриптивная информация отражает сведения о наблюдае мых свойствах социальных управляемых объектов. Прескриптивная информация соответствует нормативному под ходу к управлению процессами и явлениями, содержит реко мендации на предмет, каким должен быть объект и какие дейст вия нужно осуществить, чтобы его параметры соответствовали принятой норме (стандарту, традициям, ценностям). Прескрип тивная информация жестко регламентирует деятельность орга низации, являясь для управленцев обязательной. В свою очередь она делится на общую (единообразную для всех организаций) и ограниченного или индивидуального пользования. К общей прескриптивной информации относятся законодательные и норма тивные документы (кодексы, справочники, официальные печат ные издания. Различные виды управленческой деятельности имеют различную информационную потребность. Стратегическое управление (планирование) предусматривает будущее взаимодействие организации и окружающей среды. Здесь требуется информация из внешних источников, не очень точная и детальная, но имеющая достаточно широкие границы, ясность тенденций. Управленческий контроль , который осуществляют руководи тели высшего и среднего звена, опирается на иного рода инфор мацию: из внешних и внутренних источников, более детальную, имеющую более узкие границы, более точную, более частную, регламентируемую временными параметрами. Оперативный контроль требует информации о повседневной деятельности очень точной, узкой и самой новейшей. Она должна поступать почти исключительно из внутренних источни ков. Кроме того, нужна специфическая информация, относящая ся к области конкретной профессиональной деятельности, отра жающая при этом внешние обстоятельства, в которых работает организация. Способы выработки информации: са монаблюдение (собственные источники информации во многом зависят от уровня подготовленности и коммуникативности управ ленца, его образования, опыта, знаний), взаимодействие , сообще ния (письма, файлы и т.д.), аналитический анализ. Информационный поиск, предшествующий принятию реше ния, это процесс сбора и переработки информации с учетом тре бований, определенных закономерностей. Информационный цикл охватывает ряд последовательных процессов, в каждом из которых информация, представленная на начальном этапе в виде фактов, цифр, сведений, данных, т.е. сы рого информационного материала, обрабатывается и преобразу ется в сообщения, значимые (имевшие смысл) для адресата, за казчика лица, принимающего решение. В этом виде информа ция становится информацией в полном смысле этого понятия. Информация как управленческая категория это новые сведения, характеризующие управленческую ситуацию, снижающие уровень неопределенности в отношении будущего, воспринятые, понятные и оцененные как полезные для решения тех или иных задач управления. Информация в управлении это не любые сведения, сообщения, данные, а только используемые в процессе формирования решения. Качество управленческой информации как понятие неотде лимо от процедур принятия управленческих решений. Наряду с качественным определением информации возникает проблема ее количественного измерения. Недостаток информации приводит к тому, что центр принятия решения реализует себя в условиях неопределенности или риска, вынужден привлекать, вес ти поиск дополнительной информации или действует в соответ ствии с прошлым опытом (по аналогии), по интуиции. Вредным может оказаться и избыток информации, так как способен при вести к потере целостности (гора цифр и фактов заслоняет ис тинную картину). Система инфор мационного обеспечения выступает по отношению к организаци онной как внутренняя основа. Если изменяется организационная структура управления, меняется распределение инфор мационных потоков. Информация в управлении должна удовлетво рять требованиям: своевременность, оперативность; быть опережающей, т.е. содержать в себе элемент предвидения хода событий, постановку целей, разработку планов и про грамм, стратегии действий в будущем; надежность (достоверность, объективность, пол нота); оптимальность (соотношение необ ходимой и достаточной информации); доступность и проста в восприятии (параметры: краткость, наглядность, выразительность, соотношение между звуковой и зрительной информа цией, учитывая, что скорость восприятия зрительной ин формации очень высока); логичность и лаконичность (максимальная смысловая нагруз ка при минимальных размерах носителя информации, крат кости временного интервала передачи сообщения); комплексность, системность; соответствовать полномочиям (компетенции) субъекта уп равления; ориентированность на машинную обработку. Основные трудности, которые возникают на пути сбора и рас пространения информации, связаны с коммуникационными про блемами. Информация обрабатывается человеком и неизбежны ее субъективные оценки как непригодной что может вызвать искажения информации. Поэтому информатизация как важное на правление повышения эффективности управления должна быть осмыслена не только как технический, а главным образом соци альный процесс. Наиболее сложные проблемы находятся в сфере социальных (экономических, юридических, культурных) преобразований. Нельзя преуменьшать роль человека в управлении, его интеллекта и информационной культуры. Это широкое понятие, включающее умение ориентироваться в информационном пространстве, обост ренное чувство времени, желание повысить кпд своей умственной работы и др.

0

Лекция 36 «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НОУ-ХАУ»

1. Понятие ноу-хау Содержание ноу-хау Помимо функции установления режима использования объектов интеллектуальной собственности гражданское право выполняет внешне сходную функцию в отношении объектов необщедоступной (конфиденциальной) информации, т.е. информации, составляющей коммерческую тайну (ноу-хау), охраняемой только от незаконного получения ее третьими лицами. Ноу-хау 1) технические знания, опыт, секреты производства, необходимые для решения технической и иной задачи; 2) результат технического творчества; 3) техническая и иная информация, необходимая для производства какого-либо изделия, к техническим решениям, выполненным на уровне изобретений, которые по какойлибо причине не были запатентованы в той или иной стране. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она: имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; к ней нет свободного доступа на законном основании; обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденци альности. Лица, незаконными методами получившие подобную информа цию, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерчес кую тайну вопреки трудовому договору (контракту), и на контраген тов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору. Поскольку обеспечение служебной тайны и применение санкций к нарушителям в случае ее незаконного разглашения относится преж де всего к сфере трудового и (или) административного права, граж данско-правовой режим следует оценивать главным образом приме нительно к информации, составляющей коммерческую тайну. В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ О коммерческой тайне коммерческая тайна это конфиденциаль ность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать не оправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, ра бот, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Статья 139 ГК, определяющая правовой режим конфиденциаль ной информации в виде коммерческой тайны, не употребляет термин ноу-хау и прямо не говорит о праве самого обладателя на исполь зование необщедоступных сведений. Однако, во-первых, подобные сведения во всем мире обычно именуются ноу-хау (от английского know-how знать-как , т.е. знать как что-то сделать ). Во-вто рых, исключительного права у обладателя ноу-хау действительно не возникает, но возможность фактического использования им самим такой информации презюмируется. Кроме того, сейчас эта возмож ность прямо закреплена в ст. 7 Закона О коммерческой тайне. В-третьих, термин ноу-хау используется в других федеральных законах, например в п. 2 ст. 3 Закона О коммерческой тайне и в п. 4 ст. 7 Закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ О финансовой аренде (лизинге) в редакции Закона от 20 января 2002 г. Правда, в послед нем законе ноу-хау необоснованно включено в состав интеллектуаль ной собственности. Что касается Закона О коммерческой тайне , то в нем также без достаточных оснований термином ноу-хау обозначе на только информация, составляющая секреты производства. Меж ду тем нет никаких препятствий к тому, чтобы именовать ноу-хау любую другую, в том числе научно-техническую, технологическую, производственную и финансово-экономическую информацию, если она составляет коммерческую тайну и отвечает всем признакам по добной информации, закрепленным в ст. 139 ГК и в п. 2 ст. 3 Закона О коммерческой тайне. Таким образом, функция защиты (охраны) ноу-хау реализует ся путем закрепления за разработчиками ноу-хау (т.е. информации, составляющей коммерческую тайну) не исключительного права на ноу-хау, а права на неразглашение их конфиденциальной информации с запретом ее получения третьими лицами незаконными методами под уг розой возмещения убытков или применения иных правовых санкций. В настоящее время все больше специалистов верно оценивают правовой режим ноу-хау, четко отграничивая его от интеллектуаль ной собственности. Определились и способы зашиты интересов об ладателей ноу-хау от криминальных вторжений в сферу их конфиденциальной информации. Незаконное получение и разглашение сведе ний, составляющих коммерческую тайну, преследуется в уголовном порядке (ст. 183 УК). Подобные уголовно наказуемые деяния тради ционно называют промышленным шпионажем. Коммерческое значение и состав ноу-хау Гораздо сложнее, в том числе в теоретическом аспекте, проблемы легальной передачи ноу-хау и защиты имущественных интересов его обладателя в гражданско-правовом порядке. Необходимо уточнить, что служит правовой предпосылкой передачи ноу-хау и могут ли суще ствовать первоначальные и производные способы его приобретения. Это тем более важно, что коммерческий оборот ноу-хау превосходит по объему оборот патентных лицензий. Во всем мире в последние годы объем ноу-хау в коммерческом обороте постоянно растет. По статистике чистые патентные лицен зии составляют 20%, объем смешанных лицензий (патентная ли цензия плюс передача ноу-хау) 50%, а доля договоров о передаче ноу-хау 30%. В режиме ноу-хау обычно функционирует прежде всего техническая информация. Более того, в настоящее время в раз ряд ноу-хау нередко переходят патентоспособные изобретения, при чем одни из наиболее ценных из числа таких изобретений. Постоянное увеличение доли подобных технических достижений в массиве ноу-хау объясняется, во-первых, усложнением современ ных изобретений, что не позволяет иногда описать их в патентных заявках с полнотой, необходимой для их практического использова ния; во-вторых, известным кризисом патентного права, тем, что в нарушение действующих законов заявители умышленно не излагают в заявках всех данных, необходимых для применения изобретений. В-третьих, в разряд ноу-хау попадают также некоторые изобретения, возможность патентования которых упущена вследствие их прежде временного разглашения, а также технические решения, непатенто способные по законодательству, или, наконец, изобретения, патен тование которых нецелесообразно ввиду высокого риска раскрытия их сущности при отсутствии реальной возможности проконтролиро вать их неправомерное использование (изобретения, применяемые в различного рода экспедициях, экспериментальных работах и т.п.). Разумеется, к ноу-хау относится также в принципе непатентоспособ ная информация административного, коммерческого, финансового, правового и тому подобного характера. Изложенное обусловливает необходимость более четкой регламентации правового режима ноу-хау и договоров о его передаче. Важны и другие обстоятельства. Для коммерческой реализации ноу-хау его разработчики обычно рекламируют эффект от применения ноу-хау. Для этого они организуют демонстрацию применения ноу-хау, привлекая для подтверждения производимого эффекта отечественных и зарубежных экспертов. При этом демонстрация ноу-хау создает риск утраты его конфиденциальности разработчиком. С другой стороны, приобретая ноу-хау, покупатель, уплатив вознаграждение, рискует не дополучить в полном объеме все сведения, составляющие ноу-хау. Эти чрезвычайно важные проблемы также нельзя решать, не разобравшись в теоретических аспектах правового режима ноу-хау. 2. Гражданско-правовое обеспечение интересов обладателя ноу-хау Условия охраны ноу-хау Закон пресекает посягательства на имущественные и личные интересы обладателя ноу-хау со стороны третьих лиц при наличии как минимум четырех условий: техническая, финансовая или иная информация представляет реаль ную или гипотетическую коммерческую ценность; эта информация, в том числе так называемые секреты производ ства , неизвестна третьим лицам, т.е. является конфиденциальной; к ней у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании; обладатель информации принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности. Иными словами, ноу-хау как правовая категория существует, а законные интересы его обладателя защищаются лишь до тех пор, пока сохраняются все эти условия. В соответствии с п. 3, 4 и 5 ст. 3 Закона О коммерческой тайне режим коммерческой тайны образу ют правовые, организационные, технические и иные меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые обладателем информа ции, составляющей коммерческую тайну. Соответственно, обладате лем такой информации признается только лицо, которое не просто владеет ею на законном основании, но которое ограничило доступ к этой информации и установило в отношении нее режим коммерчес кой тайны. В свою очередь под доступом к информации, составля ющей коммерческую тайну, понимается ознакомление определенных лиц с подобной информацией с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации. Пункт 2 ст. 139 ГК говорит о защите информации, составляю щей служебную или коммерческую тайну, способами, предусмотрен ными ГК и другими законами. Эта формулировка порождает проти воречивые взгляды на правовое регулирование отношений, связан ных с ноу-хау. Говорят об охране ноу-хау, о праве на ноу-хау, об исключительных и неисключительных лицензиях на ноу-хау. Не всегда одинаково трактуется и содержание ноу-хау. Порой к ноу-хау относят только технические достижения. Другие авторы понимают ноу-хау как любую информацию как технического, так и нетехничес кого характера (организационного, финансового, коммерческого, правового и иного). Сущность и меры охраны ноу-хау Между тем в отличие от охраняемого патентом изобретения на ноу-хау не существует исключительного права, а есть лишь фактичес кая монополия. Ноу-хау это неохраняемая конфиденциальная научно-техничес кая, коммерческая, финансовая и иная информация, обладающая ком мерческой ценностью, а также различные производственные навыки и опыт их применения, т.е. информация, существующая только у ее жи вого носителя. Ноу-хау в отличие от запатентованного изобретения нельзя ис пользовать, не получив его от разработчика (создателя) или иного его обладателя, например от лица, получившего какое-то ноу-хау от раз работчика по договору о передаче ноу-хау с правом его дальнейшей передачи третьим лицам. Разработчик ноу-хау имеет только право на его неразглашение незаконными методами, т.е. помимо его воли. А это, разумеется, совсем другое, нежели исключительное право на исполь зование результата интеллектуальной деятельности, защищаемое от всех третьих лиц и передаваемое на договорной или иной легальной основе. Поэтому ст. 4 Закона О коммерческой тайне говорит о праве обладателя конфиденциальной информации не на саму данную ин формацию, а на отнесение ее к информации, составляющей коммер ческую тайну, а также на определение перечня и состава такой инфор мации. Дело в том, что информация, самостоятельно полученная ли цом при осуществлении исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, считается полученной законным способом, несмотря на то что содержание указанной информации может совпа дать с содержанием информации, составляющей коммерческую тай ну другого лица. Таким образом, правовой режим ноу-хау заключается не в его охране, а в правовом обеспечении средствами различных отраслей права имущественных интересов обладателя (разработчика, приобре тателя) ноу-хау. Авторы, стоящие на позиции правовой охраны ноу-хау, нередко сами себя опровергают, подтверждая, что ноу-хау не является объектом исключительного права: любое физическое или юридическое лицо признается правомочным обладателем ноу-хау, если самостоятельно, своими силами и средствами его разра ботало либо добросовестно приобрело у другого владельца. В на стоящее время это прямо закреплено в п. 2 ст. 4 Закона О коммер ческой тайне. Не случайно и в зарубежных странах, и в России отсутствует спе циальное законодательство об охране ноу-хау, подобное тому, которое есть в отношении изобретений, промышленных образцов и ряда дру гих объектов промышленной собственности. Так называемая защи та ноу-хау (по терминологии ст. 139 ГК) фактически сводится к обес печению на основе норм гражданского, трудового и даже уголовно го права имущественных интересов обладателя ноу-хау. Речь идет, в частности, о законодательстве, направленном на борьбу с недобро совестной конкуренцией, о законодательстве по договорному или деликтному праву. Именно об этом законодательстве нередко и пишут авторы, ког да анализируют так называемую охрану ноу-хау. В данном законо дательстве предусматривается имущественная и иная ответствен ность: за незаконные действия по приобретению промышленной и коммерческой информации, например за кражу документов, подкуп служащих и т.п.; за нарушение работниками правил внутреннего тру дового распорядка фирм и норм, устанавливающих ответственность рабочих и служащих за разглашение сведений, способных составить тайну нанимателя. Имеется в виду тайна, относящаяся к разработан ным в фирме техническим решениям, коммерческим сведениям и секретам производства в буквальном смысле слова. Поэтому смысл правового обеспечения имущественных интере сов обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, т.е. ноу-хау, состоит не в создании специальной охраны ноу-хау, а в раз работке эффективных правовых средств охраны конфиденциальности информации и недопущения или пресечения посягательств на имуще ственные интересы фактического обладателя ноу-хау в виде его недо зволенного заимствования либо использования в нарушение условий договора о передаче ноу-хау либо иного гражданско-правового догово ра. Иначе говоря, под правовым обеспечением имущественных ин тересов обладателя ноу-хау следует понимать комплекс правовых средств, способствующих, во-первых, созданию режима коммерчес кой тайны и, во-вторых, ограждению имущественной сферы факти ческого обладателя ноу-хау от третьих лиц, включая контрагента по договору. Первую функцию выполняет Закон О коммерческой тай не , а вторую ГК, УК, Трудовой кодекс и соответствующие подза конные нормативные правовые акты. В настоящее время в число указанных правовых средств входят уголовно-правовые санкции за промышленный шпионаж; имуще ственная (гражданско-правовая) ответственность в форме возмеще ния убытков; санкции, применяемые по законодательству о недобро совестной конкуренции (преимущественно также в виде возмещения убытков) и ответственность работников по трудовому законодатель ству. Одним из эффективных частноправовых средств служит договор о передаче ноу-хау, приводящий в движение весь механизм обязатель ственно-правовой защиты имущественных интересов обоих участни ков договора и прежде всего обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, т.е. ноу-хау. Главной правовой предпосылкой этого договора служит фактическая монополия на ноу-хау его разра ботчика. По аналогии с авторскими договорами и патентными ли цензиями ноу-хау может передаваться по договору на исключитель ных и неисключительных условиях. Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осу ществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении, в частности, сведений: содержащихся в учредительных документах юри дического лица; документах, дающих право на осуществление предпри нимательской деятельности; о загрязнении окружающей среды; о чис ленности, составе работников, системе оплаты и условиях труда, о по казателях производственного травматизма; о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников; об использовании безвозмездного тру да граждан в деятельности некоммерческой организации. Меры по охране конфиденциальной информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя, в частности: определение пе речня информации, составляющей коммерческую тайну; ограниче ние доступа к ней путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; учет лиц, получивших доступ к информации; нанесение на материальные но сители (документы) грифа Коммерческая тайна с указанием обла дателя этой информации (для юридических лиц полное наимено вание и местонахождение, для индивидуальных предпринимателей фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и местожительство). Обладатель информации, со ставляющей коммерческую тайну, также вправе применять при необходи мости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информации, а также другие меры, не противоречащие законо дательству Российской Федерации. Меры по охране конфиденциальности информации признаются ра зумно достаточными , если: исключается доступ к информации, со ставляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обла дателя; обеспечивается возможность использования такой информа ции работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, по лученной в рамках трудовых отношений, является работодатель. В це лях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан: ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты; ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответствен ности за его нарушение; создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны. В целях охраны конфиденциальности информации работник обя зан, в частности: выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны; не разглашать информацию как в период ра боты, так и после прекращения трудового договора в течение срока, устанавливаемого в соответствии с законом или договором; возмес тить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в разглашении информации. Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работником или прекратившим трудовые отношения лицом, если разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, явилось следстви ем непреодолимой силы, крайней необходимости или неисполнения работодателем обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны. Отношения между обладателем информации, составляющей ком мерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны конфиденциальности информации, регулируются законом и догово ром. В договоре должны быть определены условия охраны конфиден циальности информации, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа государственной власти, ино го государственного органа, органа местного самоуправления предо ставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. В случае отказа обладателя информации данные органы вправе затребовать эту информацию в судебном порядке. При этом они обязаны создать условия, обеспечивающие охрану кон фиденциальности информации, предоставленной им юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, возникают с момента установления им в отношении такой информации режима коммерческой тайны. Обладатель информации имеет, в частности, право: устанавливать, изменять и отменять в пись менной форме режим коммерческой тайны в соответствии с законом и гражданско-правовым договором; использовать информацию для собственных нужд; разрешать или запрещать доступ к ней; определять порядок и условия доступа; вводить информацию в гражданский обо рот на основании договоров. Обладатель информации вправе также требовать от юридических, физических лиц и различных органов, получивших доступ к ней, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности; защи щать в установленном законом порядке свои права в случае разгла шения, незаконного получения или незаконного использования тре тьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. Нарушение требований Закона О коммерческой тайне влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом лицо, которое использовало ин формацию, составляющую коммерческую тайну и не имело достаточ ных оснований считать ее использование незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате случайности или ошибки, не мо жет в соответствии с законом быть привлечено к ответственности. 3. Формы приобретения (присвоения) ноу-хау При установлении на результаты интеллектуальной деятельнос ти или на средства индивидуализации товаров и их производителей исключительных прав круг гражданско-правовых форм их первона чального и производного приобретения значительно шире, нежели в случае, когда на эти результаты, сохраняемые в режиме ноу-хау, та ких прав в принципе не может возникнуть. Поскольку на ноу-хау нет исключительного права и приобрета ется само ноу-хау, то можно говорить о первоначальных и производ ных формах приобретения (присвоения) самого ноу-хау. Во-первых, как отмечалось, сам разработчик, бесспорно, вправе фактически исполь зовать свое ноу-хау, т.е. он приобретает (присваивает в силу факта разработки) возможность применения ноу-хау в своей собственной предпринимательской сфере. Во-вторых, закон допускает еще одну форму первоначального приобретения ноу-хау лицом, не являющимся его разработчиком. Речь идет о работодателе, который, имея первоначальное право на патентование служебного объекта промышленной собственности, созданного его работником, принял решение не патентовать этот объект, а сохранять его в тайне, т.е. по существу в режиме ноу-хау. Ноу-хау нельзя передавать в качестве вклада в уставный (скла дочный) капитал. Это объясняется назначением данного капитала и необходимостью минимального гарантирования с его помощью ин тересов кредиторов юридического лица (в том числе на случай лик видации, в том числе банкротства). Однако это отнюдь не исключа ет возможности передачи ноу-хау по договору любому другому субъекту, в том числе тому юридическому лицу, одним из учредите лей (участников) которого является обладатель ноу-хау. Немногочисленность гражданско-правовых форм передачи ноу-хау не означает его маловажности. Она коренится в самой природе ноу-хау как неохраняемой конфиденциальной информации. Ноу-хау не переходит ни по наследству, ни в связи с реорганиза цией юридического лица, ни по договору продажи (аренды) предпри ятия, ни по брачному договору. По закону ноу-хау можно передать (внести) лишь в качестве вклада в общее имущество товарищей по договору простого товарищества (договору о совместной деятельно сти), поскольку таким вкладом признаются любые знания, навыки и умения. Так что единственной производной (обя зательственно-правовой) формой приобретения ноу-хау является договор о его передаче. Ноу-хау можно подарить, пере дать в доверительное управление, передать любому физическому или юридическому лицу безвозмездно или за плату по соглашению или распорядиться иным образом. Во всех случаях это должно быть оформлено лишь при наличии всех необходимых пред посылок и по правилам, предъявляемым к договору о передаче ноу-хау.

0

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

1. Основные черты гражданского права зарубежных государств Общая характеристика международного частного права Международное (частное) право характеризу ется как совокупность юридических принципов и норм, регулирующих отношения между государ ством и другими участниками (субъектами) между народного общения. Общепризнанные принципы и нормы между народного права и международные договоры РФ являются в соответствии с Конституцией РФ состав ной частью правовой системы РФ. Если международ ным договором РФ установлены иные правила, чем гражданским законодательством, то применяются пра вила международного договора. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отноше ниям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров РФ, ГК РФ, других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. Нормы международного частного права тес но взаимодействуют с нормами международного публичного права. Международное частное пра во — это совокупность норм, регулирующих граж данско-правовые отношения, т. е. имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, а также отношения, регулируемые нормами семей ного, трудового и процессуального права, которые имеют международный характер. В международном частном праве используются такие источники, как: внутригосударственное за конодательство; международные договоры; между народные обычаи. Взаимосвязь, т. е. принцип, закрепленный в международных соглашениях, в соответствии с которыми физическим и юридическим лицам иностранного государства предоставляются определенные права либо режим, выражается в том, что иностранное пра во подлежит применению в Российской Федерации независимо оттого, применяется ли в соответствую щем иностранном государстве к отношениям такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом. ГК предусмотрено, что любая отсылка к иностран ному праву должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву со ответствующей страны. А обратная отсылка иност ранного права может приниматься в случаях отсыл ки к российскому праву, определяющему правовое положение физического лица. Если применение иностранного права будет про тиворечить основам российского правопорядка, оно не может применяться. При этом необходимо исполь зовать соответствующую норму российского права. В понятие основ российского правопорядка включа ются следующие элементы: 1) основные принципы российского права; 2) общепринятые принципы мо рали, на которые опирается российский правопоря док; 3) законные интересы российских граждан и юридических лиц, российского общества и государ ства, защита которых является основной задачей пра вовой системы страны; 4) общепризнанные принци пы и нормы международного права. Основами правопорядка являются руководящие начала, на которых строится законодательство. Нормами международного права регулируются отношения между государствами в самых различных отраслях: экономической, политической, социальной и других. Указанные нормы международного частного права могут содержаться также в различных норма тивных актах внутреннего законодательства. Взаимосвязь ГК РФ с международным правом В третью часть ГК РФ включен раздел о международном частном праве, который содержит коллизионные нормы (см. 1.2) и пра вила их применения в случаях, когда гражданское правоотношение между российскими физическими или юридическими лицами и иност ранными не урегулировано международным договором РФ со страной, гражданин которой является участником данного правоотношения, а также, если это правоотношение осложнено иным иностранным мо ментом, например, имущество — объект правоотношения находится на иностранной территории. Например, по договору купли-продажи воз ник спор между продавцом из Германии и покупателем из России. Ка кое право применять к этому спору: немецкое или российское? Со гласно международному частному праву — немецкое. Однако, если между Германией и Россией зак лючен договор, в котором содержится иная норма по спорному вопро су, то применяется она, а не норма международного частного права. В случаях, предусмотренных международным частным правом, иностранное право применяет ся в России независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве российское право. Исключение составляют случаи, когда применение иностранного права предусмотрено на нача лах взаимности: мы ваше право применяем, если вы применяете наше. При этом действует презумпция взаимности, то есть заранее предполагается, что такая взаимность существует: мы применяем ваше право, потому что уверены, что вы применяете наше. И эта вза имность предполагается, пока не доказано обратное. Правила, установленные в международном частном праве, не могут подменять действие тех императивных норм законодательства РФ, которые в силу их значимо сти или в некоторых других случаях регулируют спорное правоотно шение независимо от подлежащих применению правил международного частного права. При применении права какой-либо страны суд в аналогичных обстоятельствах может применять императивные нормы другой страны, если со гласно праву этой страны соответствующие отношения должны регу лироваться этими нормами. Международное частное право устанавливает исключительный случай, когда его норма не применяется, поскольку это противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации. Такой отказ суда от подлежащей применению нормы иностранного права называется оговоркой о публичном поряд ке. Так, по исламскому праву муж может без суда выгнать из дому свою жену. Очевидно, что такая юридическая форма расторжения брака не будет признана на территории России, даже если муж является гражда нином той страны, где эта форма расторжения брака законна. Россий ский суд никогда не признает брак расторгнутым на основе этой нор мы, потому что она противоречит основным правам человека и равно правию всех перед законом. Правительство РФ может устанавливать ответные ограничения в отношении прав граждан тех стран, в которых имеются специальные ограничения прав российских граждан. 2. Основные гражданско-правовые системы современности Гражданское право возникло вместе с появлением государственно-организованного общества. Гражданское право каждого нового государства при его возникновении испытывало сильнейшее влияние уже существующих правовых систем. Это влияние заключалось в заимствовании элементов, категорий и правовых конструкций гражданского права наиболее приемлемых и применимых к потребностям развития этого нового государства. В результате заимствования гражданским правом одной страны большинства правовых институтов другой формировалась гражданско-правовая система. Гражданско-правовая система представляет собой объединение нескольких государств по признаку единства основных закономерностей осуществляемого в них гражданско-правового регулирования общественных отношений. Обычно выделяются следующие правовые системы: романо-германская или континентальная; англо-американская или система общего права; традиционно-религиозная (мусульманская, индусская, иудаистская и др.); традиционно-обычного (Африка, Океания, Индокитай и др.). Кроме указанных правовых систем выделяют и социалистическую, которая сформировалась в прошлом веке в рамках СССР и других социалистических стран. Основными компонентами гражданско-правовой системы любого государства принято считать: 1) Источники права, их состав и соотношение между собой по значимости; 2) Структуру гражданского права, в том числе распределение норм по отдельным правовым институтам (подотраслям); 3)Правоприменительную практику, не только судебную, но также и конституционную, административную и проч.; 4) Доктрину как совокупность существующих взглядов на право и практику его применения. Романо-германская правовая (континентальная) система Романо-германская правовая семья (континентальная) система права представлена практически всеми странами Европы (за исключением Великобритании), многими странами Латинской Америки, Японией, отчасти Китаем и многими бывшими колониальными странами. Все эти страны входят в систему «писаного права». Романо-германская правовая семья — совокуп ность правовых систем континентальной Европы; Север ной Африки; Южной Америки; Японии; России (чья право вая система близка к романо-германской правовой семье); некоторых других государств. Общая отличительная особен ность состоит в том, что основным источником права в данной правовой семье является нормативно-правовой акт, которые составляют единую иерархическую систему нормативных актов. Континентальная или романо-германская система права является результатом творческого развития римского частного права. В чистом виде римское право прямо не применяется ни в одной стране, применяются основные понятия римского права. В своем становлении романо-германская правовая се мья прошла три основных этапа: эпоха Римской империи — XII в. н. э. — зарождение рим ского права и его упадок в связи с гибелью Римской им перии (476 г. н. э.), господство в Европе архаических спо собов решения споров — поединки, ордалии (испытания), колдовство и т. д., то есть фактическое отсутствие права; XIII — XVII вв. — возрождение (ренессанс) римского права, распространение его в Европе и приспособление к новым условиям, достижение независимости права от ко ролевской власти; XVIII в. — наши дни — кодификация права, появление конституций (основных законов) — первые — США (1787), Польша (1791), Франция (1791) и отраслевых кодексов -первые — Гражданский кодекс Франции 1804 г. (кодекс Наполеона), Гражданское уложение Германии -. 1896 г., создание национальных правовых систем. Для континентального права характерно четкое деление права на частное и публичное. Частное (гражданское) право служит интересам отдельных лиц, которые равны между собой в правах. Публичное право служит интересам целого общества и его основного представителя — государства. Источники континентального права. Основными источниками континентального права являются: законы и обычаи (которые играют незначительную роль). Основная роль юриста — подвести конкретный случай под действие той или иной нормы права. Прецедентное право в континентальной системе отсутствует. Судебная практика если и признается источником права, то только в узких рамках, применительно к тем отношениям, которые не урегулированы или не полностью урегулированы законом. Субъекты права. К ним относятся физические и юридические лица. Особо детально разработаны положения о юридических лицах. Все юридические лица подразделяются на союзы (корпорации) и учреждения. К корпорациям относятся различные виды обществ (товариществ) — полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью и акционерные общества. К учреждениям относятся различные организации, созданные на основе обособления чужого имущества, переданного в должностное управление под условием соблюдения целей учреждения. Вещное право. Вещные права подразделяются на права на свои вещи (в т.ч. право собственности) и права на чужие вещи сервитуты, эмфитевзис, права застройки, залога и т.п. Обязательственное право. Оно состоит из Общей части (достаточно развитой, включающей в себя нормы, применимые ко всем обязательствам) и Особенной части, посвященной отдельным видам обязательств ( договоры и деликты). Исключительные права (интеллектуальная собственность). Права на результаты творческой деятельности закрепляются развитым законодательством, созданным на основе международных конвенций — Бернской и Женевской посвященных авторскому праву, и Парижской, созданной для регулирования патентного права. Наследственное право. Это система норм, регулирующих переход имущества от умершего лица к его наследникам (по завещанию и по закону). Романо-германская правовая система отлича ется следующими особенностями: нормативно-правовой акт является основным источни ком права; нормативно-правовые акты составляют иерархическую систему; «во главе» данной иерархической системы нормативных актов стоит конституция (основной закон) — документ высшей юридической силы, принимаемый обычно парла ментом или народом на референдуме (либо издаваемый монархом); система права делится на две большие части — публич ное право (регулирует общественные отношения, связан ные с осуществлением власти, и т. д.) и частное право (регулирует вопросы частной жизни граждан); публичное и частное права делятся на специализиро ванные отрасли права (например, гражданское, семейное, уголовное, конституционное и др.); «во главе» отрасли, как правило, находится комплексный стабильный акт, содержащий основные положения данной отрасли права и применяемый непосредственно, — кодекс; главными творцами права являются законодатели, а не судьи; большое значение имеют подзаконные акты (указы, положения, инструкции и т. д.), а также доктрина (теория) права, вырабатываемая в университетах и научных учре ждениях; судьи являются не создателями права, а его применителями. В последнее время абсолютный суверенитет закона в странах романо-германской правовой семьи является фикцией и наряду с законом существуют и другие, значи тельные источники права. Судебная практика также стала занимать весомое место в структуре источников права, хотя закон как прежде — является главенствующим в ие рархии. Англо-американская (англосаксонская) система Англо-американская система существует в Великобритании, США и странах Содружества (Канаде, Австралии и Новой Зеландии), а также отчасти в Индии. Сегодня семью общего права составляют более 40 стран. Однако рационализм, лежащий в основе общего права и обеспечивающий единство правовых систем развитых англоязычных западных стран, по-разному выражается в английском и американском праве. Отличитель ной чертой данной семьи считается то, что главным ис точником права выступает судебный прецедент, а основ ными творцами права являются судьи. В основе этой системы лежит общее право Великобритании, родившееся в результате деятельности королевских судов, решения которых признавались имеющими обязательную силу для нижестоящих судов. Путем принятия новых судебных решений обеспечивалось развитие сначала Общего права, а потом, когда оно остановилось в своем развитии, права справедливости. Затем к Общему праву и праву справедливости, которые в совокупности образовали прецедентное право добавилось статутное право, включающее акты, принимаемые парламентом. Сложившееся в таком виде английское право было перенесено в колонии — США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и др. — где оно подвергалось модификациям (изменениям). Наибольшие изменения в английское право были внесены в США. В своем становлении англосаксонская правовая семья прошла 4 основных этапа: до 1066 г. (нормандского завоевания Англии) — отсут ствие общего для всех права; основным источником права являлись местные обычаи, различные для каждой местности; 1066 — 1485 гг. (от нормандского завоевания Англии до установления власти династии Тюдоров) централизация страны, создание (в противовес местным обычаям) обще го права для всей страны, которое отправляли королев ские суды; 1485 — 1832 гг. — период расцвета общего права и его упадка: нормы общего права стали отставать от реальной действительности: во-первых, общее право было слишком формальным и громоздким, что снижало его эффектив ность; во-вторых, дела, которые было сложно либо не возможно решать, опираясь на общее право, стали раз решаться при помощи возникшего «права справедливости», которое самостоятельно творил английский лорд-канцлер (представитель короля), исходя из принципов справедли вости; 1832 г. — наши дни — судебная реформа 1832 г. в Анг лии, в результате которой судьи получили возможность по своему усмотрению решать юридические дела, опира ясь как на общее право, так и на собственное понимание справедливости (то есть при рассмотрении дел судьями принимаются во внимание как образцы решения подоб ных дел в прошлом (судебный прецедент), так и мнение судей, основанное на их собственном понимании справедливости, — «судьи творят право, право есть то, что говорят о нем судьи»); распространение данной системы на английские колонии, где они прижились с учетом ме стной специфики. Источники права — законы, судебная практика, обычаи; но их соотношение отличается от Континентальной системы. Законы не играют той роли, которая им присуща в Континентальном праве. Отсутствуют кодифицированные акты гражданского законодательства — Кодексы. Решающее значение для определения содержания гражданского права имеет судебная практика (прецедентное право). В Англии насчитывается более 300 тысяч судебных прецедентов, подлежащих применению на практике. Чтобы упорядочить применение прав создана доктрина прецедента. Это стройная система судебных прецедентов, выстроенная в зависимости от места в судебной системе суда, принимающего решение. В этой системе следующая иерархия: a. решения, вынесенные Палатой Лордов, составляют обя зательные прецеденты для всех судов; b. решения, принятые Апелляционным судом, обязательны для всех нижестоящих судов (кроме уголовного права); c. решения, принятые Высоким судом, обязательны для низших судов. Прецедентное право — систематизированная доктриной совокупность решений удов высших инстанций, подлежащих применению к аналогичным делам. Так прецеденты становятся источником права. Издаются сборники прецедентов. Помимо исключительно широких прав судей в соз дании права и роли судебного прецедента особенно стями англосаксонской правовой семьи являются: ~ индивидуальный (казуистический) характер юридиче ских прецедентов; ~ приоритет прав человека (защищаемых судом); ~ главенствующая роль процессуального (доказательст венного) права, оказывающего влияние на право матери альное; ~ отсутствие четкого разделения права на частное и пуб личное; ~ отсутствие отраслевых кодексов. Обычаям также уделяется достаточно большое внимание, особенно при формировании новых прецедентов. Англо-американская доктрина развивается под определяющим влиянием прецедентного права (казуистически, путем обобщения отдельных прецедентов). Лица. Также в континентальном праве подразделяются на физические и юридические, но без разграничения правоспособности и дееспособности. Вместо них существует единое понятие правосубъектности (пассивная и активная). Правосубъектность считается формально равной, возникает с рождения и прекращается в момент смерти. Что касается юридических лиц, то общее понятие о них развито слабо. Существуют две основные их разновидности — товарищества (partnerships) и компании (в Великобритании) или корпорации (в США). Формально правоспособность юридических лиц до сих пор не признана общей. Собственность. Это одно из ключевых понятий в англо-американском праве. Вещное право как система норм — отсутствует. Место категории «вещное право» занимает «собственность». Отсутствует и четкое деление на свои и на чужие вещи (чужие вещи также называют собственность). Даже, в строгом континентальном смысле, собственность на недвижимость не является правом на свою вещь, т.к. верховным собственником земель признается государство («корона»). С этой точки зрения каждый владелец земли — уже не собственник. На практике же все это не так. Разделение права собственности допускается как в пространстве — по горизонтали и по вертикали, так и во времени. Например, один собственник имеет право на доход от сдачи земельного участка в аренду, а другой — от пользования им. Какая-либо вещь может быть передана одному собственнику пожизненно, а другому — после смерти первого — и в обоих случаях речь идет о праве собственности, которая делится между данным и будущим собственником. Особенно развит вид собственности — доверительная собственность (trust). Договорное и деликтное право , ключевыми понятиями которого являются договор (contract) и деликт (tort). Общая часть обязательственного права отсутствует. Отсутствует и абстрактное понятие обязательства. Нет и никакой легальной классификации обязательств. Основаниями возникновения обязательств являются договор, квази-договор (неосновательное обогащение, ведение чужих дел без поручения) и деликт. Наследственное право имеет ряд специфических черт. Оно не является универсальным правопреемством, поскольку практически все права и обязанности наследодателя переходят в доверительную собственность третьего лица, главной обязанностью которого является исполнение воли наследодателя предварительное «очищение» наследуемого по Закону или по завещанию имущества от долгов и прочих обязательств наследодателя. Таким образом, наследники получают имущество очищенное от долгов, они и не отвечают по долгам наследодателя. Допускается только одна форма завещания — письменное завещание, подписанное наследодателем и удостоверенное в присутствии не менее двух свидетелей (хотя фактически различаются две формы — по закону и по завещанию. Семья мусульманского права Мусульманское право действует в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. Семья мусульманского (религиозного) права — совокупность правовых систем стран, где сильное влия ние имеет исламская религия, — Ирана, Саудовской Ара вии, Ирака, Пакистана, некоторых других государств. Мусульманское право представляет собой систему норм, сложившихся в Арабском халифате в VII — X вв., выраженных в религиозной форме и основанных на исламе. Эта система норм общины верующих зафиксирована в ша риате (с араб, шариа — правильный путь, обязательные предписания). Шариат как религиозный закон представ ляет собой совокупность обязательных к соблюдению норм и предписаний, установленных Аллахом и передан ных им людям через пророка Мухаммеда. Отличительными чертами мусульманской право вой семьи является то, что: — одним из главных источников права являются религи озно-правовые принципы, содержащиеся в священных книгах мусульман, — Коране, Сунне, Иджме; — в ряде мусульманских стран имеет место дуализм пра вовой системы: сосуществование кодифицированного права и исламских религиозно-нравственных принципов. Помимо вышеуказанных признаков особенностями правовой системы стран мусульманской правовой семьи являются: — признание Божественного происхождения права, а сле довательно, его обязательности и нерушимости; — переплетение юридических норм с религиозными, фи лософскими, нравственными корнями, а также обычаями; — вторичное значение нормативно-правовых актов; — незначительная роль судебной практики; — большой авторитет доктрин (произведений ученых-юристов и мусульманских деятелей); — непосредственность применения права, небольшое значе ние процесса и слабый формализм; — приоритет не прав и свобод человека, а обязанностей и соблюдения запретов. Сходные особенности имеют правовые системы стран религиозного немусульманского права (например: индуи стского — Бангладеш, Непал, Гайана), однако мусульман ское право является самым распространенным видом ре лигиозного права. Семья традиционного (обычного) права Семья традиционного права — наиболее архаич ная из существующих правовых систем. Главная особен ность данной семьи в том, что основным источником пра ва является обычай (традиция). Патриархальное гражданское право сохраняет свое влияние в некоторых странах Африки, Индокитая и Океании. Подобные правовые системы сохранились в ряде госу дарств Африки; на территории проживания находящихся в догосударственном состоянии племен Южной Америки; Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи; на островах Океании. К особенностям данной правовой семьи можно отнести следующее: ~ неписаный (некодифицированный) характер права; ~ основу обычаев составляют моральные, философские, юридические нормы, а также мифология; ~ сосуществование отдельно друг от друга «цивилизо ванной» правовой системы и традиционной (Индонезия, Бразилия), признание государством за племенами, не ин тегрированными в государственную жизнь, права творить правосудие, опираясь на свои обычаи; ~ регулирование обычаями, как правило, поведение кол лектива, а не отдельного индивидуума; ~ коллективная ответственность группы (племени, семьи) за правонарушение, совершенное ее членом; ~ осуществление правосудия непосредственно потер певшим либо мудрецами, жрецами, вождями; ~ архаичность многих обычаев; ~ уклон в сторону примирения, а не наказания при не значительных правонарушениях; ~ месть — при тяжком преступлении («око за око, зуб за зуб, кровь за кровь»). 3. Применение международного частного права на практике Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц Международное частное право формулирует понятие личного закона каждого гражданина. Его личным законом является право страны, гражданином которой он является. Если гражданин России имеет и другое гражданство, то его личным законом все равно является российское гражданство. Личным законом лица без гражданства (апатрида) является право страны, где оно проживает. Гражданская правоспособность и дееспособность определяется по личному закону физического лица. Встречаются, однако, и такие слу чаи. Иностранец А., 20 лет, который в своей стране не является дее способным (там дееспособность наступает с 21 года), совершил сделку в России, по законам которой, как мы уже знаем, лицо считается дее способным при достижении 18 лет. Затем сделка ему не понравилась и он решил ее аннулировать. С этой целью А. обратился в суд с требова нием о признании сделки недействительной, так как она совершена с недееспособным физическим лицом, то есть с ним. Согласно международному частному праву А. не может ссылаться на недееспособность в своей стране, так как он дееспособен в месте совершения сделки, то есть в России. Другое дело, если он докажет, что его контрагент знал или заведомо должен был знать о недееспособности А. в его стране. Тогда вопрос будет решаться по личному закону А. и сделка будет признана недействительной. По личному закону физических лиц определяется их право на имя, устанавливается и отменяется опека или попечительство над ними и возлагается обязанность опекуна или попечителя. Отношения между опекуном и опекаемым определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна или попечителя. Однако если опекаемое лицо имеет место жительства в России, то применяется российское право при условии, что оно более благоприятно для опекаемого. Юридические лица тоже имеют свой личный закон. Им является право страны, где учреждено юридическое лицо. На основе закона юридического лица определяются: = статус организации в качестве юридического лица; = организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОА и т.д.); = требования к наименованию юридического лица; = вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе вопросы правопреемства; = содержание правоспособности юридического лица; = порядок приобретения гражданских прав и принятия на себя граж данских обязанностей; = внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками; = способность юридического лица отвечать по своим обязательствам. Такой подробный перечень параметров юридического лица, опре деляемых его личным законом, не случаен. Юридические лица разных стран отличаются и по своему правовому статусу, и по организационно-правовым формам, и по другим признакам. Так, в российском граж данском праве нет деления на юридических лиц публичного права (го сударство, государственные учреждения, административно-территори альные единицы и др.) и юридических лиц частного права, но такое деление юридических лиц существует во многих странах. Точно так же различаются и организационно-правовые формы юридических лиц. В Германии юридические лица частного права делятся на союзы и уч реждения, во Франции на товарищества и ассоциации, а также груп пы экономических интересов, но там признан такой вид юридического лица, как учреждение. Поэтому вполне вероятно, что некая коммер ческая организация иного государства, заключившая сделку с российс кой организацией, не подпадает под признаки российского юридичес кого лица, но это не значит, что она не является юридическим лицом по своему личному закону. Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям К вещным правам по общему правилу применяется право страны, где находится имущество — объект вещного права. Это касается содер жания права собственности и иных вещных прав, их осуществления и защиты. Точно так же принадлежность имущества к движимым или недвижимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится. Возникновение и прекращение права собственности и дру гих вещных прав на имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент совершения действий или иных об стоятельств, которые явились основанием для возникновения или пре кращения этих прав, а к праву собственности и иным вещным правам на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космичес кие объекты, подлежащие государственной регистрации и защите, применяется право страны, где эти суда и объекты зарегистрированы. Исковая давность определяется по праву страны, которое должно быть применено к соответствующему правоотношению. Например, к спорам о возникновении права собственности будет применяться нор ма об исковой давности страны, где находилось имущество в момент возникновения на него спорного права собственности. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Сделка, со вершенная за границей, не может быть признана российским судом недействительной по факту несоответствия ее формы требованиям права страны, где была заключена сделка, если ее форма отвечает тре бованиям российского права. Например, в стране А. совершена сдел ка, стороной в которой является российский гражданин. Сделка со вершена в простой письменной форме, хотя по закону этой страны она должна быть совершена с нотариальным удостоверением. Затем граж данин страны А., контрагент по сделке, предъявляет российскому гражданину в России иск о расторжении сделки по основанию нару шения ее формы. В России же такая сделка может быть совершена в простой письменной форме. В этом случае российский суд признает сделку действительной. Форма внешнеэкономических сделок, совершенных с участием российского юридического лица, подчиняется российскому праву. Это правило распространяется и на сделки, совершенные индивидуальны ми предпринимателями, личным законом которых является российс кое право. Форма сделки о недвижимом имуществе подчиняется праву стра ны, где находится недвижимое имущество, но если это имущество за несено в государственный реестр в Российской Федерации, форма сделки подчиняется праву Российской Федерации. Например, частное рыболовецкое российское судно продается в порту Японии. Форма этой сделки должна соответствовать требованиям российского права. Это правило будет действовать и в отношении сделок с российской недвижимостью за рубежом (здания посольств и других заграничных учреждений). При заключении договора между российскими и иностранными контрагентами стороны по соглашению между собой могут выбрать, правом какой страны регулируются их права и обязанности по этому договору. Это право применяется и к праву собственности на движи мые вещи, но без ущерба для третьих лиц. Например, итальянец купил автомобиль, взяв кредит в банке под залог (ипотеку) этого автомобиля. Затем он перегнал автомобиль в Германию и там продал немецкому гражданину. При этом они договорились, что к договору применяется немецкое право. Итальянский банк, не получив вовремя возврат кре дита, обратился с виндикационным иском к немецкому владельцу ав томашины. Однако последний его не признал, сославшись на то, что германскому праву неизвестен институт ипотеки автомашин. Вот здесь и вступит в силу правило международного частного права о том, что выбранное сторонами право не может использоваться в ущерб третьим лицам, в данном случае в ущерб банку. Автомобиль будет виндицирован. Если же стороны не достигли согласия по этому вопросу, то при меняется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. По общему правилу применяется право страны, где находится место жи тельства или место деятельности стороны, которая осуществляет ис полнение договора, имеющее решающее значение для его содержа ния. Такой стороной, в частности, является: продавец — в договоре купли-продажи, даритель — в договоре дарения, арендодатель — в до говоре аренды, подрядчик — в договоре подряда, перевозчик — в дого воре перевозки, экспедитор — в договоре транспортной экспедиции, заимодавец — в договоре займа, банк — в договоре банковского вкла да, хранитель — в договоре хранения, страховщик — в договоре стра хования, финансовый агент — в договоре финансирования под уступ ку денежного требования (факторинг), поверенный — в договоре по ручения, комиссионер — в договоре комиссии, правообладатель — в договоре коммерческой концессии, залогодатель — в договоре о зало ге, лицензиар — в договоре лицензирования. Вопрос о применяемом праве в отношении некоторых договоров решается по-иному: ~ по договору строительного подряда и подряда на выполнение про ектных и изыскательских работ применяется право страны, где в ос новном создаются предусмотренные этим договором результаты, на пример, где будет возведен объект, являющийся предметом договора; ~ по договору простого товарищества — право страны, где в основном осуществляется деятельность такого товарищества; ~ по договорам, заключенным на аукционе, по конкурсу или на бир же, — право страны, где проводился аукцион, конкурс или находится биржа. Что касается защиты прав потребителя, то международное частное право устанавливает правила, максимально защищающие его интересы. Как правило, к спорам с участием потребителя применяется право страны его место жительства. Международное частное право содержит также коллизионные нормы, касающиеся обяза тельств, возникающих из договора простого товарищества, односто ронних сделок, из причинения вреда, а также касающиеся отношений по наследованию и др.

0

Лекция 34 «ОСНОВЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА»

1. Понятие и принципы патентного права Понятие патентное право , так же как и понятие ав торское право , употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном. Патентное право в объективном смысле это совокуп ность норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ним личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием трех объектов: изобрете ний, полезных моделей и промышленных образцов. Это право вой институт, входящий наряду с авторским и смежным правом в подотрасль гражданского права, называемую правом интел лектуальной собственности. До применения патентного закона этот институт назывался изобретательским правом. Принципы патентного права: признание за патентообладателем исключительного пра ва на использование запатентованного объекта; соблюдение баланса интересов патентообладателя и об щества; предоставление охраны лишь разработкам, признанным патентоспособными изобретениями, полезными моделями и про мышленными образцами; законом охраняются интересы как создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, так и патентооб ладателей, не являющихся создателями последних. Патентное право в субъективном смысле права и обя занности лиц, создавших изобретения, полезные модели и про мышленные образцы. Источники патентного права: = Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. Этот закон регулирует не только гражданско-правовые отношения, но и некоторые администра тивно-правовые и гражданско-процессуальные отношения, а также содержит отсылки к уголовному и налоговому законодательству. Этот закон применим к правоотношениям, возникшим после введения его в действие 14 октяб ря 1992 г.; = акты, принятые Правительством РФ и патентным ведом ством (Роспатентом), например: Положение о Российском агент стве по патентам и товарным знакам (Роспатенте), утвержденное постановлением Правительства РФ 19 сентября 1997 г. № 1203. Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Правила проведе ния аттестации и регистрации патентных поверенных от 16 фев раля 1993 г. и др. Нормативные акты министерств и ведомств о раз витии изобретательства, охране и использовании объектов промышленной собственности в соответствующей отрасли. Локаль ные нормативные акты, изданные местными органами власти и органами местного самоуправления, и акты учреждений об ох ране и использовании объектов промышленной собственности; = постановления Пленума Верховного суда и Высшего арбит ражного суда СССР и РФ. Одно из таких постановлений: Поста новление от 15 ноября 1984 г. О применении судами законода тельства, регулирующего отношения, возникающие в связи с от крытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами , принятое Пленумом Верховно го суда СССР; = международные договоры и соглашения, например Париж ская конвенция 1965 г. Об охране промышленной собственно сти , Договор О патентной кооперации , Евразийская патент ная конвенция 1994 г., принятая странами СНГ. 2. Объекты и субъекты патентного права О бъекты патентного права Патентное право является частью гражданского права, регулирую щей отношения, возникающие в процессе использования объекта ин теллектуальной собственности в народном хозяйстве, культуре, здра воохранении, обороне. Этими объектами, согласно Патентному зако ну РФ от 12 сентября 1992 г., являются изобретения, полезные модели или малые изобретения , промышленные образцы. Речь идет, таким образом, о результатах творческой деятельности в области науки и тех ники. К этим результатам относятся и научные открытия, которые ра нее охранялись правом на открытие. Это был редкий случай в мировой практике охраны авторских прав, потому что, во-первых , автор откры тия закрепляет свое авторство в публикациях, где он описывает откры тие, во-вторых , использование открытия не может быть ограничено, запрещено или разрешено. Открытия — это обнаруженные не извест ные ранее явления или закономерности природы, а действие законов природы не зависит от воли человека, автора открытия. Поэтому зако нодатель отказался от охраны права на открытие как особый объект интеллектуальной собственности. Наиболее важным объектом патентного права является изобрете ние. Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее за конодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи, решенной новым способом. Патентный закон РФ не содержит определения поня тия изобретение , а лишь указывает на условия его патен тоспособности: изобретению предоставляется правовая охра на, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретения устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, а так же предложения по применению уже известных устройств, спо собов и веществ по новому назначению. Изобретение считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности. Изобретением называется техническое решение задачи, обладаю щее новизной, изобретательским уровнем и возможностью промыш ленного применения. Изобретение — творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных техни ческих средств решения задачи, возникшей в сфе ре практической деятельности. Решение задачи должно подпадать под один из названных в законе объектов, т. е. быть устройством, способом, веще ством, штаммом либо предложением по использо ванию указанных объектов по новому назначению. Как техническое решение изобретение должно иметь не тео ретический, а прикладной характер, который наиболее полно раскры вается в его признаках; перечисленных в определении изобретения: изобретение является новым, если оно не известно на современ ном уровне развития техники. Реактивный двигатель на самолете или подводные крылья на корабле не были известны мировой техничес кой мысли в момент их конструирования, это был новый шаг в разви тии техники; изобретение имеет изобретательский уровень, если до даты уста новления приоритета на это изобретение (то есть до даты поступления заявки на это изобретение в компетентный орган) о нем невозможно было почерпнуть общедоступных сведений ни в России, ни в других странах. В 50-х годах прошлого века произошел поучительный инци дент с одним нашим изобретением — форкамерным зажиганием авто мобильного двигателя. Изобретатель был приглашен в ФРГ, страну, выпускавшую тогда самое большое число легковых автомобилей, и там прочитал несколько публичных лекций и опубликовал ряд статей в специальных журналах об изобретенном им устройстве. Очевидно, он полагал, что это послужит хорошей рекламой для патентования. Одна ко патентные органы ФРГ отказали изобретателю в признании его изобретения, потому что о нем еще до заявки на патент можно было узнать все необходимое из общедоступных журналов; изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоох ранении, других отраслях народного хозяйства, и использовано имен но сейчас, а не в будущем. Так, в свое время была отклонена заявка на изобретение моста через Берингов пролив, хотя она содержала остро умные технические решения. Но кто и когда сможет построить этот мост? Объектами изобретений могут быть: устройства (например, реактивный двигатель); способы (например, технология изготовления пластмасс); штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных; применение известных ранее изобретений по новому назначению (например, конструирование аэросаней для передвижения по Аркти ке — установка на них авиационного двигателя). В качестве отдельного вида объектов изобретательского права Па тентный закон называет полезные модели, или малые изобрете ния. Полезными моделями являются конструкции средств производ ства и предметов потребления, обладающие теми же качествами, что и изобретения. Полезная модель — новое техническое устрой ство, произведенное в результате творческой дея тельности, относящееся к конструктивному вы полнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полез ная модель должна быть новой и промышленно применимой. Не признается полезной моделью: 1) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направ ленные на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологии интегральных микросхем; 3) решения, противоречащие общественным интересам, принци пам гуманности, морали. Изобретение не следует смешивать с открытием. В открытии не создается ничего нового, а лишь описывается ранее не известное явле ние или свойство объективного мира, например всемирное тяготение или радиационные пояса вокруг Земли. Они существовали всегда, но не были известны. Открытие делает их известными человечеству. Изобретение отличается также от рационализаторского предложе ния, которое не обладает признаками новизны и изобретательского уровня. Рационализаторское предложение является новым лишь в рам ках того предприятия, где оно внедряется, и только на этом предприя тии рационализатор получает вознаграждение. Рационализаторское предложение является объектом правовой за щиты и правового признания, но не в рамках Патентного закона, а в соответствии с другими законами. К устройствам относятся конструкции и изделия. Под уст ройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Устройство — совокупность элементов, которые каким-либо образом взаимодействуют между собой и в совокупности выполняют определенную функ цию. Способ это совокупность приемов и методов, выполнение которых в оп ределенной последовательности и с соблюдением определен ных правил влечет достижение определенного ре зультата. К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объек тов. Вещество как самостоятельный вид изобретения представ ляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или жи вотных, означает совокупность клеток, имеющих общее проис хождение, характеризующихся одинаковыми устойчивыми при знаками. Применение ранее известных устройств, спосо бов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применять данные устройства, способ, вещество или штамм. Признаки изобретения: 1) оно должно быть новым, т. е. неизвестным из уровня техники; 2) долж но иметь изобретательский уровень (для специали ста явным образом не следовать из уровня техни ки). Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; 3) должно быть промышленно применимым (оно может быть использовано в про мышленности, сельском хозяйстве, здравоохране нии и других отраслях деятельности). Выделяют изобретения: 1) основные; 2) допол нительные — усовершенствующие какое-либо основ ное изобретение; 3) пионерские — изобретения, которые в корне отличаются от всех известных; 4) перспективные — изобретения, которые могут быть применимы только в будущем; 5) комбинаци онные (созданы путем соединения известных ком понентов в ранее не известном сочетании). К объектам изобретательского права относится также промышлен ный образец. Промышленный образец — художественно-кон структорское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяю щее его внешний вид.. Промышленный образец — это модель внешнего вида, дизайна изделия. Он тоже должен обладать качествами новизны, оригинальности и промышленной при менимости, сочетать технические, конструктивные и эстетические элементы. Его новизна, так же как новизна изобретения, выражается в том, что особенности дизайна изделия не стали известны из общедос тупных источников до даты приоритета (или раньше, чем за шесть ме сяцев до этой даты). Существенные признаки промышленного образца — признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орна мент и сочетание цветов. С убъекты патентного права Субъектами патентного права являются авто ры, патентообладатели, наследники, патентное ве домство, граждане России и иностранцы. Автор — физическое лицо, творческим трудом которого созданы изобретение, полезная модель или промышленный образец. В технике широко распрост ранено соавторство, технические проекты обычно выполняются боль шими коллективами, где у каждого члена коллектива своя функция. При совместном со здании изобретения, полезной модели или промыш ленного образца все создатели признаются автора ми. Авторами изобретения или иного объекта изобретательского права могут считаться только лица, чей труд в создании изобретения носил творческий характер. Технические работники, выполнявшие расчет ные, чертежные, экспериментальные работы, не могут претендовать на авторство изобретений и других объектов патентного права. Не признаются авторами физические лица, которые не внесли личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или про мышленного образца, оказавшие автору только тех ническую, организационную или материальную по мощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраня ется бессрочно. Субъектами патентного права могут быть также и не авторы, а иные лица, физические и юридические, которые приобрели некоторые пра ва на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Прежде всего, приобретаются права использования объекта, которые автор пе редает по договору. Кроме того, это может быть правопреемство по закону, например лиц, наследующих признанное за автором право на объект. И приобретатели прав по договору, и наследники (правопре емники) являются субъектами патентного права. К числу субъектов патентного права относится также предприятие-работодатель, если автор создает объект в порядке служебного задания и заранее уступил права на этот объект работодателю. Патентообладатель — лицо, владеющее патен том на объект промышленной собственности и вы текающими из патента исключительными правами на его использование. Согласно закону патент вы дается автору, его работодателю, когда произведе ние создано работником в связи с выполнением сво их трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Наследниками признаются лица, ко торые по закону или по завещанию приобретают патент после смерти автора или патентообладате ля. По наследству переходят те права, которые но сят имущественный характер или необходимы для реализации имущественных прав. Личные неимущественные права по наследству не переходят, но наследники могут выступать в их защиту. Патентное ведомство — организация, которая обеспечивает формирование и проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды. Данный институт включает в себя федеральный институт промышленной собственно сти, высшую патентную палату, апелляционную па лату, российский институт интеллектуальной соб ственности и иные организации. Патентные поверенные — лица, получившие специальное образование, имеющие опыт работы в области охраны промышленной собственности и выдержавшие специальный экзамен на звание па тентного поверенного. Они могут осуществлять свою деятельность как самостоятельно в качестве инди видуального предпринимателя, так и работая по найму или создав собственную коммерческую орга низацию. Все патентные поверенные подлежат обя зательной регистрации, сведения о них вносятся в единый государственный реестр и им выдается специальное свидетельство на право осуществле ния профессиональной деятельности. В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин РФ, который: 1) имеет постоянное место жительство в РФ, высшее образо вание и не менее 4 лет практики в области охраны промышленной собственности или профессионального юридического представительства; 2) обладает знани ем законодательных и иных нормативных актов РФ, а также международных договоров, необходимых для осуществления соответствующей деятельности. Государство также является субъектом патентно го права, но только в том случае, когда автор пере дает государству свое изобретение в собственность. Права авторов: 1) право на подачу заявки; 2) право авторства; 3) право на авторское имя; 4) право на вознаграждение; 5) право на использо вание; 6) право передать исключительное право. Право авторства можно определить как возможность, пре доставленную законом действительному создателю разработки, быть признанным ее единственным творцом. С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публи кациях о созданном им объекте. Обязанности авторов: заплатить государствен ную пошлину; использовать изобретение, промыш ленный образец, полезную модель. 3. Основные права и обязанности патентообладателя О формление патентных прав Единственным документом, который удостоверяет право на изобре тение, полезную модель или промышленный образец, является патент. Ведение дел о выдаче патентов и решении иных патентно-правовых вопросов требует специальных знаний как в соответ ствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. В силу этого Патентный закон РФ предоставляет изоб ретателям и их правопреемникам право не только лично высту пать в патентных отношениях, но и пользоваться услугами дру гих лиц. Такими субъектами выступают прежде всего патентные поверенные, которыми признаются лица, получившие специаль ное образование, имеющие опыт работы в области охраны про мышленной собственности и выдержавшие специальный экза мен (аттестацию) на звание патентного поверенного. Оформление патентных прав — непременное условие предоставления правовой охраны изобрете ния, полезной модели или промышленного образца. Для официального признания названных объектов па тентного права необходимо составить особую заявку на выдачу патента, которая будет рассмотрена патент ным ведомством (конкретно Федеральный институт промышленной собствен ности ФИПС), после чего будет выдан патент. Заявка на выдачу патента на изобретение, по лезную модель или промышленный образец представ ляется на русском языке и подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверен ного или иного представителя — заявителем или па тентным поверенным либо иным представителем (для иностран цев обязательна подача заявки только через патентного поверенного). Заявка на выдачу патента должна относиться к одному изобретению, полезной модели или про мышленному образцу или группе, связанным между собой настолько, что они образуют единый замысел. Заявка должна содержать: 1) заявление о выда че патента с указанием автора (авторов) изобрете ния или лица (лиц), на имя которого (которых) ис прашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 2) описание изобретения, раскры вающее его с полнотой, достаточной для осуществ ления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат. Основным документом заявки является опи сание разработки, которое составляется по опре деленной схеме и раскрывает сущность решения. Объем правовой охраны определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупной сущностью признаков промышленного образца. Формула излагается в виде логического определе ния решения совокупностью всех его признаков. Все латентные заявки проверяются в отношении их соответствия установленным формальным требо ваниям. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве зак лючается в проведении экспертизы. В начале про водится предварительная (формальная) экспертиза, по ре зультатам которой выносится соответствующее решение экспертов. За явка на изобретение подвергается экспертизе по формальным и суще ственным признакам. С формальной стороны выявляется, подлежит ли правовой защите предложение, содержащееся в заявке. Положительное решение формальной экспертизы по заявке на полезную модель является основанием для выдачи на полез ную модель охранного документа (так называемая явочная про цедура патентования). Экспертиза, по существу , устанавливает патентоспособность предложения, то есть его новизну и изобретательский уровень. Если в результате экспертизы будет установлено, что предложение патентоспособно, в состав заявки входят все необходимые докумен ты, и они правильно оформлены, Патентное ве домство выносит решение о выдаче патента. Согласно Евразийской патентной конвенции, ратифицированной Россией в 1995 г., учрежде но Евразийское патентное ведомство, которое выдает единый патент для всех стран СНГ- членов этой Конвенции. В случае, если в заявке обнаруживаются дефекты по части оформления отдельных документов, зая вителю предоставляется возможность в течение 2 месяцев представить исправленные или отсут ствующие документы. Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, не относя щееся к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента. При несогласии с решением экспертизы зая витель может подать жалобу в Апелляционную па лату (затем в высшую палату и в суд). Выдача патента — заключительная стадия оформления изобретательских прав. Патентное ве домство РФ публикует в своем официальном бюл летене сведения о выдаче патента, включающие имя патентообладателя, название разработки, ее фор мулу или совокупность существующих признаков. Одновременно вносятся сведения о выдаче патен та и внесении в соответствующий Государственный реестр, и затем выдается сам патент. П рава и обязанности патентообладателя Автор патентного права обладает: правом на авторство: (он может указывать себя как автора данного изобретения или иного объекта патентного права). Никто не может присваивать себе авторство, оно является исключительным и абсолют ным правом того, кто указан как автор патента. правом на имя (он может присвоить изобретению любое имя или наименование). Автор может запатентовать изобретение, полезную модель и промышленный образец за рубежом. Это необходимо также для экспорта продукции, произведенной на основе или с использованием этих объектов. Патентование изобретения и других объектов в данной стра не гарантирует патентную чистоту продукции, которая означает, что данная продукция не содержит элементов конструкции, дизайна и т.д., уже запатентованных в этой стране. Автор вправе извлекать материальную выгоду из своего изобретения и других объектов. Он может продать изобретение или выдать на него лицензию, то есть разрешение на право использования в течение опре деленного времени. Выдача лицензии оформляется договором, согласно которому автор (и другой патентообладатель) — лицензиар — передает право пользования изобретением лицензиату — лицу, заинтересованно му в эксплуатации изобретения, а лицензиат обязуется уплачивать ли цензиару вознаграждение в течение срока пользования изобретением. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве. Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобре тений, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобре тение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия: 1) ввоз на территорию РФ, изго товление, применение, предложение о продаже, прода жу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запа тентованные изобретение, полезная модель, или изде лия, в котором использован запатентованный про мышленный образец; 2) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хра нение для этих целей продукта, полученного непосред ственно запатентованным способом. При этом, если про дукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным пу тем использования запатентованного способа при отсут ствии доказательств обратного; 3) совершение данных действий в отношении устройства, при функционирова нии (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатенто ванный способ; 4) осуществление способа, в котором ис пользуется запатентованное изобретение. В случае, если патент на изобретение, полезную мо дель или промышленный образец принадлежит несколь ким лицам, то порядок их использования определяется договором между ними. При отсутствии такого договора порядок использования осуществляется по усмотрению патентообладателей, каждый из которых не вправе пре доставить лицензию или передать исключительное пра во (уступить патент) другому лицу без согласия остальных. Обязанности патентообладателя: уплата патент ных пошлин; использование запатентованного изобре тения, полезной модели или промышленного образца. При неуплате по шлины патент может быть аннулирован. В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недо статочно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, что приводит к не достаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, любое лицо, желающее использовать запатентованные изоб ретение, полезную модель или промышленный обра зец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о пре доставлении принудительной неисключительной ли цензии на использование на территории РФ таких изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если патентообладатель не может использо вать изобретение, на которое он имеет исключитель ное право, не нарушая при этом прав обладателя дру гого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного догово ра, патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставле нии принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной модели обладателя другого патента. Патентообладатель имеет право передать исключи тельное право на изобретение, полезную модель, про мышленный образец (уступить патент) любому физи ческому или юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит ре гистрации в федеральном органе исполнительной вла сти по интеллектуальной собственности и без такой ре гистрации считается недействительным. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный обра зец и право на его получение переходят по наследству. Споры, возникающие при реализации прав на объекты патентного права, разрешаются в судебном или административном порядке. В су дебном порядке разрешаются споры об авторстве, о выплате и разме рах вознаграждения, о нарушении исключительного права на исполь зование охраняемого объекта патентного права и другие имуществен ные споры. Жалобы на отказ в выдаче патента рассматриваются апел ляционной палатой Патентного ведомства. П рекращение и восстановление действия патента Патент на изобретение, полезную модель или про мышленный образец в течение всего срока его дей ствия может быть признан недействительным полностью или частично в случае: 1) несоот ветствия охраняемого решения установленным законом критериям охраноспособности (т. е. оши бочная выдача патента); 2) наличия в формуле изоб ретения или полезной модели либо перечне суще ственных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия. Например, это мо жет произойти при внесении в заявку изменений уже после ее подачи; 3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, по лезные модели или промышленные образцы, имею щих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий закона; 4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, яв ляющегося таковым. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействи тельным полностью или частично на основании решения, принятого по возражению, поданному в Палату по патентным спорам, или вступившего в законную силу решения суда, в том числе реше ния суда. Признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец аннулируется. В слу чае признания патента недействительным частично выдается новый патент. Законом предусматривается досрочное прекра щение действия патента на изобретение, по лезную модель или промышленный образец: 1) на основании заявления, поданного патентообла дателем 8 федеральный орган исполнительной влас ти по интеллектуальной собственности, — с даты по ступления заявления. В случае, если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промыш ленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении, не всей такой группы, действие патента прекращается только в отношении указанных в заявлении изобретения, полезной модели или про мышленного образца; 2) при неуплате в установлен ный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышлен ный образец в силе — с даты истечения установлен ного срока для уплаты патентной пошлины за под держание патента в силе. На практике лица, не желающие сохранять свои патентные права, просто перестают платить патентные пошлины. Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержа ние патента в силе не была уплачена в установлен ный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Та кое ходатайство должно быть подано в федераль ный орган исполнительной власти по интеллектуаль ной собственности в течение 3 лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в ус тановленном размере патентной пошлины за восста новление действия патента. 4. Защита прав авторов и патентообладателей Защита прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также ме ханизм практической реализации этих мер. Одним из принципиальных положений патентного права яв ляется то, что признаются и охраняются права и законные инте ресы не только патентообладателей, но и самих разработчиков. В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их пра вопреемники. В рассматриваемой сфере защита прав производится в ос новном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к спе циальным юридическим органам. Она, в свою очередь, охваты вает судебный и административный порядок реализации предус мотренных законом мер защиты. Нарушение права авторства выражается в присвоении ре зультата чужого творческого труда и попытке выдать его за соб ственную разработку. Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуще ствляется путем иска о признании права авторства либо, напро тив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов. Право на авторское имя может быть нарушено прежде все го путем неуказания имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о разработке, других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о создан ной разработке. Право автора на получение вознаграждения от работодате ля, а иногда и от иных пользователей разработки нарушается тогда, когда соответствующее вознаграждение автору не вып лачивается совсем либо выплачивается не в полном объеме или несвоевременно. Способы защиты, которыми располагает патентооблада тель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского за конодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторже ние лицензионного договора и т.п. Действие патентов на объекты промышленной собственно сти, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована. Действующее патентное законодательство исходит из того, что вопрос о зарубежном патентовании и продаже лицензий за границу относится к исключительной компетенции самих патен тообладателей. Запрет на зарубежное патентование может быть обусловлен лишь соображениями сохранения секретности в от ношении разработок, относящихся к сфере обороны и государ ственной безопасности. Патентование изобретений в странах ближнего зарубежья, обеспечиваемое Евразийской патентной конвенцией, осуществ ляется путем подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве. Охрана селекционных достижений. Под селекционными достиже ниями понимается выведение новых пород животных или новых сор тов растений. В настоящее время их охрана должна осуществляться специальным законодательством, которого пока еще нет. Охрана ноу-хау. Под термином ноу-хау понимается информация производственного, технического и иного хозяйственного характера, владелец которой на законных основаниях охраняет ее от разглаше ния. Эта информация, однако, не подпадает под категорию объектов патентного права. И все же если такая информация представляет для ее владельца коммерческую ценность, он может требовать возмеще ния убытков с того лица, которое добыло эту информацию у владельца незаконным путем. Если такая же информация была добросовестно добыта из других источников, никаких ограничений к ее использованию нет.

0

Лекция 33 «АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА»

1. Понятие авторского права Авторское право как институ т права Авторское право является одним из четырех институ тов права, входящих в подотрасль право интеллектуальной соб ственности. Кроме него в эту подотрасль входят следующие институты: смежных прав; патентного права; средств индивидуализации участников гражданского обо рота и правового регулирования производимой ими продукции (работ, услуг). Объекты этих институтов являются результатами интел лектуальной деятельности. Совокупность исключительных прав на объекты, являющие ся результатами интеллектуальной деятельности, принято назы вать интеллектуальной собственностью. Понятие авторского права следует рассматривать в двух аспектах: в объективном и субъективном. Авторское право в объективном смысле это совокуп ность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения по поводу создания и использова ния произведений трех видов: науки, литературы и искусства. Авторское право в объективном смысле — совокупность правовых норм, установленных в за конном порядке компетентным органом власти, ре гулирующих общественные отношения, которые распространяются на обнародованные и на необнародованные произведения науки, литературы и искусства, и являются результатом творческой деятельности, а также отношения, связанные с ис пользованием результата творческой деятельности автора. Авторское право в субъективном смысле — личные неимущественные и имущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произве дения литературы, науки и искусства. Смежные права совокупность норм, регулирующих отно шения, возникающие в связи с созданием и использованием че тырех объектов: фонограмм; исполнений; постановок; передач организаций эфирного и кабельного телевидения. Смежные права регулируются тем же законом, что и автор ское право, и часто объединяются авторами учебных пособий с нормами, регулирующими авторское право на создание произ ведений науки, литературы и искусства, в один институт ав торское право. Авторскому праву в объективном смысле присущи опреде ленные функции и принципы. Функции (задачи) авторского права: = стимулирование деятельности по созданию произведений науки, литературы и искусства; = создание условий для использования авторских произве дений в интересах общества. Назначение авторского права охрана прав и интересов авторов произведений науки, литературы и искусства. Принципы авторского права: свобода творчества; сочетание личных интересов автора с интересами обще ства; неотчуждаемость личных неимущественных прав; свобода авторского договора. Источники авторского права: 1) Законы: а) Закон РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смеж ных правах — имеет рыночную направленность, содержит ссылки на гражданско-процессу альное законодательство (ст. 50) и на административное зако нодательство (ст. 48); б) Закон РФ от 23 сентября 1992 г. О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных Программы для ЭВМ и баз данных относятся к объек там авторского права (ст. 2 Закона); в) Закон РСФСР от 27 декабря 1991 г. О средствах массо вой информации — определяет понятие выхода в свет продукции средств массовой информации (ст. 2728), порядок распространения такой информации (ст. 25), условия использо вания авторских произведений (ст. 42) и др.; г) Закон РФ от 17 ноября 1995 г. Об архитектурной деятель ности в РФ и др. д) Отдель ные статьи Уголовного кодекса РФ об уголовной ответственно сти за нарушение авторских и смежных прав (ст. 146) и Граж данско-процессуального кодекса о порядке взыскания на авторское вознаграждение. Правила ГК РФ общего характера: о сделках, праводееспособных субъектах, средствах защиты нарушенных прав, о наследовании, о правоспособности иност ранных граждан и лиц без гражданства; е) иные акты. 2) Подзаконные акты : а) постановления Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 215 О минимальных ставках авторского вознаграждения за некото рые виды использования произведений литературы и искусст ва и от 17 мая 1996 г. Основы вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановка) ; б) положения, принятые Правительством РФ, например, По ложение о регистрационных сборах за официальную регистра цию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем от 12 августа 1993 г. Положение о регистрации кино- и видеофиль мов от 28 апреля 1993 г. и др.; в) нормативные акты, издаваемые Министерством культуры, Государственным комитетом РФ по печати. Например, Приказ Министерства печати и информации РФ от 28 июля 1998 г. № 27 Об утверждении перечня выходных сведений, размещенных в непериодических изданиях ; г) иные подзаконные акты. 3) Локальные акты : а) акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления (организация выставок, вернисажей, реализация произведений искусства); б) уставы и положения издательств, редакций газет, журналов; в) постановления Пленумов Верховного и Высшего арбит ражного судов. Постанов ление Пленума СССР от 18 апреля 1986 г. О применении судами законодательства при рассмотрении конкретных споров, возникших с рассмотрением авторских правомочий. Субъекты и объекты авторского права Субъекты авторского права — лица, которые обладают субъективным правом автора на резуль тат труда. Это авторы произведений и их правопреемники. Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Обладателями авторского права могут быть рос сийские граждане, иностранцы, лица без граждан ства, их наследники и иные правопреемники (неза висимо от состояния здоровья, возраста, а также гражданской правоспособности). Субъективные ав торские права возникают у автора в результате фак та создания произведения. Его права в юридической литературе называются первоначальными. Важнейшими субъектами авторского права являются авто ры произведений лица, творческим трудом которых созда но произведение. Творцом произведения может быть любое физическое лицо независимо от возраста, гражданства и состояния дееспособ ности. В соответствии с современным российским законодатель ством авторами произведений признаются только физические лица. Авторские права у создателя произведения возникают сра зу, как только достигнутый творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими людьми. То есть, фактически, с момента создания произведе ния в каком-либо виде. Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух и более лиц, принадлежит им совместно, незави симо от того, образует произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет также и само стоятельное значение (ст. 10 Закона об авторском праве). Та кие авторы называются соавторами. Закон выделяет два вида коллективных произведений и со ответственно два вида соавторства нераздельное и раз дельное. При нераздельном соавторстве произведение, создан ное двумя и более соавторами, представляет собой неразрыв ное целое, части которого не имеют самостоятельного значения. При раздельном соавторстве коллективное произведение явля ется единым, однако оно состоит из частей, имеющих самосто ятельное значение, и при этом известно, кем из соавторов со зданы эти части. Субъектами авторского права после смерти автора становят ся наследники. Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию. В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят пожизненный характер, авторские права наследников ог раничены установленным законом сроком, в частности, они дей ствуют в течение 50 лет после смерти автора, считая с 1 янва ря года, следующего за годом смерти (ст. 27 Закона об авторс ком праве). Помимо наследников авторские права могут переходить к иным правопреемникам: издательствам, театрам, киностудиям и другим организациям, занимающимся использованием произве дений. Последние приобретают авторские права на основании заключенных с авторами и наследниками авторских договоров. Объекты авторских прав Авторское право распространяется на объек ты, существующие в какой-либо объективной фор ме: письменной, устной, звукозаписи или видеоза писи, изображения, объемно-пространственной и др. Часть произведения может использоваться самостоя тельно и признается объектом авторского права. При этом авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. Согласно ст. 6 Закона РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смежных правах (далее Закон об авторском праве) авторское право распространяется на произведения науки, ли тературы и искусства, являющиеся результатами творческой деятельности независимо от назначения и достоинств произве дения, а также способа его выражения. Кроме того, подчерки вается, что законом охраняются как обнародованные произве дения, так и необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме. Произведение это совокупность идей и образов, получив ших в результате творческой деятельности автора выражение в доступной для восприятия форме, допускающей возможность воспроизведения. Объектами авторского права признаются лишь такие про изведения, которые обладают предусмотренными законом при знаками: творческий характер про изведения и объективная форма его выражения. Творчество деятельность человека, порождающего не что качественно новое и отличающееся неповторимостью, ори гинальностью и уникальностью. Чтобы творческий результат приобрел общественную значи мость и характер объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме письменной (ру копись или нотная запись), устной (публичное произнесение речи, публичное исполнение музыки), звуко- и видеозаписи (ме ханической, магнитной, цифровой, оптической и т.п.), изображе ния (рисунок, чертеж, фотокадр и др.). Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется регистрации произведения, иного специаль ного оформления произведения или соблюдения каких-либо других формальностей. Авторское право возникает на основа нии самого факта создания произведения. После присоединения СССР в 1973 г. к Всемирной конвен ции об авторском праве 1952 г. на всех советских и российских печатных изданиях (книгах, журналах, конвертах грампластинок и т.п.) стал проставляться знак охраны авторского права , кото рый состоит из трех элементов: латинской буквы С в окруж ности: (с); имени обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения. Объектом авторского права является не только произведе ние в целом, но и часть произведения, которая является результатом творческой деятельности и может быть использована са мостоятельно. Объекты авторского права: 1) литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 3)хореог рафические произведения и пантомимы; 4) музы кальные произведения с текстом или без текста; 5) аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и дру гие кино- и теле- произведения); 6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 7) произведения де коративно-прикладного и сценографического искус ства; 8) произведения архитектуры, градострои тельства и садово-паркового искусства; 9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 10) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 11) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 12) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных). Не являются объектами авторского права: 1) официальные документы (законы, судебные ре шения, иные тексты законодательного, админист ративного и судебного характера), а также их офи циальные переводы; 2} государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); 3) про изведения народного творчества; 4) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Виды субъективных прав авторов В результате создания произведения науки, ли тературы и искусства его автор становится облада телем целого ряда субъективных авторских прав, как личного неимущественного, так и имущественного характера. Эти права в действующем авторс ком законодательстве и в доктрине авторского права традици онно именуются исключительными авторскими правами. Основаниями возникновения субъективных авторских прав являются два юридических факта: создание произведения и переход авторских прав в результате правопреемства, например, по наследству или по договору. Обладателями субъективного авторского права могут быть физические и юридические лица, как российские, так и иностранные. Самой распространенной и в то же время самой спорной классификацией авторских прав является их деление на личные неимущественные и имущественные. Личные неимущественные права 1) Одним из главных личных неимущественных прав, возника ющих в связи с созданием произведения, является право признаваться автором произведения (право автор ства) — основное, неотделимое и неотчуждаемое право автора. Оно характеризуется как юридически обеспеченная возможность лица считаться автором произведения и вытекаю щая отсюда возможность требовать признания данного факта от других лиц. 2) право на имя, которое заключа ется в том, что автор имеет право сам использо вать или разрешает использовать произведение под подлинным именем автора, под условным именем (псевдонимом) или без обозна чения имени (анонимно); 3) право на обнародование, которое заключается в возможности автора обнародовать или разрешать обнародовать произведение в пись менной, устной, в форме звукозаписи или видео записи, изображения, объемно-пространственной, а также в других формах. Сущность данного права можно определить как юридически обеспеченную автору возможность публичной огласки созданно го им произведения. 4) право на защиту репу тации автора, включающее в себя право на защи ту произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора; 5) право на отзыв, т. е. право отказаться от ранее принятого решения об обна родовании произведения, публично оповестив об отзыве произведения, которое может быть ре ализовано при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. С момента создания произведения за его автором закреп ляется право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного на нести ущерб чести и достоинству автора. При издании, публичном исполнении или ином использова нии произведения запрещается без согласия автора вносить какие-либо изменения как в само произведение, так и в его на звание. Личные неимущественные права принадлежат автору неза висимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в слу чае уступки исключительных прав на использование произведе ния. Имущественные права автора Имущественные права авторов предусмотрены ст. 16 ФЗ Об авторском праве и смежных правах , согласно которой автору в отношении его произве дения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. Имущественные права автора связаны с его возможностя ми по использованию произведения. Исключительные права автора на использо вание произведения означают право осуще ствлять или разрешать следующие действия: 1) воспроизводить произведение ( право на воспро изведение ). Право на воспроизведение есть право на повторное прида ние произведению объективной формы, допускающей его вос приятие третьими лицами. 2) Закон закрепляет за автором самостоятельное право распространять экземпляры произве дения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее ( право на распространение ); 3) импор тировать экземпляры произведения в целях распро странения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав ( право на импорт) ; 4-5) Другими имущественными правами автора являются права на публичный показ и право на публичное исполнение ; 6) сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего све дения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир); 7) со общать произведение, (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведе ния по кабелю); 8) переводить произведение (право на перевод); 9) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (пра во на переработку). 10) право авторов на практическую реали зацию соответствующих проектов и др. Исключительные права автора на использование дизайнерского, архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов включают также прак тическую реализацию таких проектов. Автор приня того архитектурного проекта вправе требовать от заказчика предоставления права на участие в реа лизации своего проекта при разработке документа ции для строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре. Авторский договор Использование произведения автора другими ли цами (пользователями) осуществляется на основа нии авторского договора, кроме случаев, преду смотренных действующим законодательством. Авторский договор — соглашение, в силу которо го автор произведения передает или обязуется пере дать имущественные права на произведение в преде лах и на условиях, предусмотренных сторонами. Данный договор является консенсуальным, взаим ным и возмездным. Предмет договора — результат творческой дея тельности, т.е. произведение и связанные с ним исключительные права на использование произве дения в любой форме и любым способом. Стороны авторского договора 1. Автор , в качестве которого может выступать любое лицо независимо от возраста, пола и право способности. Авторы, достигшие совершеннолетия, заключают авторские договоры самостоятельно или же действуют через поверенных и агентов. За лиц, не достигших 14 лет, авторские договоры заключают их родители (опекуны). Несовершеннолетние авторы в возрасте от 14 до 18 лет имеют право за ключать договора самостоятельно, без контроля ро дителей и попечителей. После смерти автора договор заключается с его наследниками по закону или по завещанию, обла дающими гражданской правоспособностью. Если наследников несколько, для заключения авторско го договора необходимо их общее согласие. Спор, возникший между ними, разрешается в судебном порядке по иску одного из наследников. Если произведение создано в результате колле ктивной творческой деятельности, то договор дол жен быть заключен со всеми авторами. 2. Пользователь авторского произведения — специальная организация, основной целью созда ния которой является осуществление деятельности по изданию, тиражированию, редактированию про изведений либо иной схожей деятельности. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим обра зом исполнившая обязательства по авторскому дого вору, обязана возместить убытки, причиненные дру гой стороне, включая упущенную выгоду. Если автор не представил заказное произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику. Существенные условия договора: предмет; способы использования произведения; срок и тер ритория, на которые передается право; размер воз награждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения; порядок и сроки выплаты вознаграж дения, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора. Предметом договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на мо мент заключения договора, а также права на исполь зование произведений, которые автор может соз дать в будущем. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор мо жет быть расторгнут автором по истечении 5 лет с даты его заключения, если пользователь будет пись менно уведомлен об этом за 6 месяцев до расторже ния договора. В случае отсутствия в авторском дого воре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ог раничивается территорией Российской Федерации. Форма договора — письменная. Авторский дого вор об использовании произведений в периодической печати может быть заключен в устной форме. 2. Смежные права и их охрана Понятие смежных прав Наряду с охраной прав авторов произведений науки, литера туры и искусства российское авторское право признает и охра няет смеж ные права, получившие свое название ввиду их близости и тесной связи с правами авторов. Смежные права стали охраняться в нашей стране лишь с 4 ав густа 1992 г., когда на территории РФ были введены в действие Основы гражданского законодательства Союза ССР и респуб лик 1991 года, общие нормы которого получили развитие в За коне об авторском праве, посвятившем смежным правам специ альный раздел, в котором уточнен состав охраняемых смежных прав. Смежные права — права исполнителя, производи теля фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, исполнений, постановок, передач эфирного и кабельного вещания. Субъекты смежных прав: a) исполнители (актеры, певцы, музыканты, танцоры и другие лица, исполняющие произведения литературы и искусства, а также режиссеры-постановщики спектаклей I и дирижеры); b) производители фонограмм , т. е. звуковых записей исполнений или иных звуков; c) организации эфирного или кабельного вещания , сообщающие произведения, исполнения, постановки, программы для всеобщего сведения по радио и телевидению, включая кабельное. Права исполнителя признаются за ним и охраняются законом в случаях, если: исполнитель является гражданином РФ; исполнение, постановка впервые имели место на территории РФ; исполнение, постановка записаны на фонограмму; исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены в передачу в эфир или по кабелю (п. 1 ст. 35 Закона об авторском праве). Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за ней, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на территории РФ. Производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания осуществляют свои права, в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элемен тов: латинской буквы Р в окружности; имени (наи менования) обладателя исключительных смежных прав; года первого опубликования фонограммы. Охрана смежных прав действует в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного по сягательства охраняются бессрочно. Исключительные права исполнителя в отно шении его исполнения или постановки: право на имя; право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству ис полнителя; право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая возможность осуществления передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю исполнения или по становки, запись ранее не записанных исполнения или постановки, воспроизведения записи исполне ния или постановки, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей и др.; право на использование фонограммы в любой фор ме (включая действия по воспроизведению, пере делыванию или переработке любым иным способом фонограммы, распространению экземпляров фоно граммы, вывозу за пределы границы РФ). Организации эфирного вещания в отношении ее передачи принадлежат права: одновременно пере давать в эфир ее передачу другой организации эфирного вещания; сообщать передачу для всеоб щего сведения по кабели; записывать передачу; воспроизводить запись передачи; сообщать пере дачу для всеобщего сведения в местах с платным входом. Защита авторских и смежных прав Защита авторских прав и смежных прав совокуп ность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании. Субъекты права на защиту — авторы произве дений науки, литературы и искусства, обладатели смежных прав, а также их наследники и иные пра воприемники. Нарушитель авторских и смежных прав — физическое или юридическое лицо, которое не вы полняет требований, установленных законодательством. За нарушение предусмотренных действующим за конодательством авторских и смежных прав насту пает гражданская, уголовная и административная ответственность. За защитой своего права обладатели исключи тельных авторских и смежных прав вправе обратить ся в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предвари тельного следствия в соответствии с их компетен цией. Эти формы защиты авторских и смежных прав можно разделить на два вида: юрисдикционная и неюрисдикционная формы. В рам ках юрисдикционной формы, в свою очередь, выделяется об щий и специальный порядок защиты. По общему правилу защи та авторских и смежных прав, а также охраняемых законом ин тересов их обладателей осуществляется в судебном порядке. В качестве средства защиты выступает судебный иск, т.е. об ращенное к суду требование об отправлении правосудия, с од ной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношений с другой. Специальным порядком защиты авторских и смежных прав является административный порядок их защиты (ст. 11 ГК). Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой дей ствия граждан и организаций по защите авторских и смежных прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или иным компетентным органам. Способы защиты авторских и смежных прав закреп ленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производятся восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Способы защиты: признание авторского и смежного права; восстановление положения, существовавшего до наруше ния права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков, включая упущенную выгоду или взыскание с нарушителя незаконно полученного дохода или выплата им компенсации в твердой сумме; компенсация причиненного морального вреда; при нятие иных, предусмотренных законодательством мер. Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме суд или ар битражный суд за нарушение авторских или смежных прав взыскивает штраф в размере 10 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца. Сум ма штрафов направляется в установленном законода тельством порядке в соответствующие бюджеты. 3. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей Понятие средства индивидуализации Правовые нормы об индивидуализации товаров и их производителей образуют четвертый институт права (помимо ав торского права, смежных прав, патентного права), входящий в подотрасль гражданского права, называемый правом интеллек туальной собственности. Средства индивидуализации: фирменное наименование предприятия; товарный знак и знак обслуживания; наименование мест происхождения товаров. Основной функцией этих средств является индивидуализация производителей и производимых ими товаров, работ и услуг. Фирменное наименование коммерческое имя предпри ятия. Под этим именем оно выступает в гражданском обороте. С ним связана деловая репутация предприятия. Это личное не имущественное благо. Поскольку фирменное наименование со держит указания на принадлежность предприятия и его органи зационно-правовую форму, оно выполняет информационную функцию. Действующий ГК РФ предусматривает со здание в будущем специального закона о фирменном наимено вании, но такой закон пока еще не создан. В настоящее время вопрос о фирменном наименовании регулируется в основном ст. 54 ГК, а также рядом других статей, например п. 3 ст. 69, а также рядом законов, например: — ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках ; — ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. О защите прав по требителей ; — п. 2 ст. 7 Закона РФ О товарных знаках, знаках обслужи вания и наименовании мест происхождения товаров. Каждое средство индивидуализации выпускаемой предпри ятием продукции имеет свое определение, порядок оформления и способы защиты. Оно служит средством идентификации предприятия, выпустившего эти товары. Поэтому предприятие, чьи товары уже завоевали рынок, стремится защитить средства ин дивидуализации товаров от подделки и от использования их посторонними лицами, а государство с помощью правовых норм охраняет права правообладателей средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Промышленная собственность собирательное понятие, которое включает в себя права на изобретение, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наи менование, наименованием мест происхождения товаров, а так же права по защите против недобросовестной конкуренции. Товарный знак (знак обслуживания) Статья 138 ГК РФ в качестве средств индивидуализа ции продукции, выполняемых работ или услуг называет товар ный знак, знак обслуживания и наименование мест происхожде ния товара. В соответствии с Законом Российской Федерации О товар ных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхож дения товаров к товарным знакам и знакам обслуживания относят обозначения, способные отличать соответственно това ры и услуги одних юридических или физических лиц от однород ных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Товарные знаки могут представлять собой словесные, изоб разительные, объемные и другие обозначения или их комбина ции. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цве те или цветовом сочетании. В качестве изобразительных товарных знаков используют ся рисунки и символы. Например, фирма по производству гото вой одежды Лакост в качестве товарного знака использует изображение крокодила, фирма Даймлер-Крайслер-Мерседес применяет товарный знак в виде трехлучевой звезды. В качестве товарного знака могут регистрироваться не все обозначения. Пункта ми 1, 2 ст. 6 Закона РФ О товарных знаках… устанавливают ся определенные ограничения, которые не допускают регистра ции товарных знаков, состоящих только из обозначений, не об ладающих различительной способностью; представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официаль ные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, на грады и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохра няемые элементы в товарный знак, если на это имеется согла сие соответствующего компетентного органа или их владельца, либо они вошли во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида и т.д. Владелец товарного знака может проставлять рядом с товар ным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. Как правило, в качестве такой маркировки применяется взятая в кружок буква R латинского алфавита. Субъектами права на товарный знак являются юридичес кие лица, а также физические лица, осуществляющие предпри нимательскую деятельность. Владелец товарного знака имеет право пользоваться и рас поряжаться знаком, а также запрещать его использование дру гими лицами. Нарушением права владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяй ственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Если данные нарушения имеют место, то владелец товар ного знака имеет право требовать прекращения незаконного использования товарного знака и возмещения убытков, исходя из Гражданского кодекса РФ. Кроме этого, в соответствии с п. 2 ст. 46 Закона о защите гражданских прав от незаконного использования товарного зна ка защита прав осуществляется также посредством: = публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; = удаления с товара или его упаковки незаконно используе мого товарного знака или обозначения, сходного с ним до сте пени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Одновременно с этим к лицу, незаконно использующему то варный знак или обозначение, сходное с ним до степени сме шения в отношении однородных товаров, могут быть примене ны уголовные санкции, предусмотренные ст. 180 Уголовного кодекса РФ. Лицо, производящее предупредительную маркировку по от ношению к незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмот ренном законодательством Российской Федерации. Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначе ние, свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, что, в свою очередь, служит гарантией покупателю в приобре тении товара определенного изготовителя. В случае незаконного использования товарного знака могут быть применены административные санкции, предусмотренные Законом РФ от 22 марта 1991 г. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. В соот ветствии со ст. 10 указанного Закона (в ред. от 25 мая 1995 г.), не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе про дажа товаров с незаконным использованием результатов интел лектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди видуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг. Основанием для предоставления правовой охраны то варного знака в РФ является его государственная регистрация. В РФ регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Нормы, касающиеся регистрации товарного знака, содержат ся в ст. 8 13 Закона о товарных знаках РФ. Они охватывают вопросы подачи заявки, проведения экспертизы, обжалования решений по заявкам на регистрацию товарного знака. В соответствии с положениями ст. 10 12 процесс экспер тизы заявки на товарный знак включает два этапа: предвари тельную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. В ходе проведения предварительной экспертизы проверяют ся содержание заявки и ее соответствие установленным тре бованиям. По результатам экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. На втором этапе проверяется соответствие заявленного обо значения определению товарного знака и устанавливается, не является ли оно обозначением, которое не может быть зареги стрировано по основаниям, содержащимся в ст. 6 ( Абсолютные основания для отказа в регистрации ) или в ст. 7 ( Иные осно вания для отказа в регистрации ). По результатам экспертизы принимается решение о регист рации товарного знака или об отказе в его регистрации. Заявитель в случае несогласия с решением по заявке впра ве подать возражение в Апелляционную палату Патентного ве домства, решение которой может быть обжаловано в Высшей патентной палате. Решение последней является окончательным. Приоритет товарного знака устанавливается по дате поступ ления заявки в ведомство. В Законе провозглашен принцип обязательного использова ния знака. При этом под использованием понимается фактичес кое (реальное) применение знака на товарах, для которых знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного зна ка или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Возможна передача товарного знака, включая уступку товар ного знака и предоставление лицензии на его использование. Виды лицензий на использование товарного знака: ~ исключительные, когда в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию: ~ простые, когда право на использование имеют лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака лицензиар может заключать лицензии с другими предприятиями; ~ сублицензии, когда лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензию; ~ полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак; ~ частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Действие товарного знака прекращается: — по истечении срока регистрации; — в случае отказа владельца от знака; — признания регистрации недействительной. Все споры, связанные с товарными знаками, в зависимости от их характера, рассматриваются судом, арбитражным или тре тейским судом. Споры же, относящиеся к приобретению права на товарный знак и распоряжению им, отнесены к компетенции Высшей па тентной палаты. Наименование места происхождения товара Наименование места происхождения товара на звание страны, населенного пункта, местности или другого гео графического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо тем и другим одновременно. Например, Гжель , Тульский пряник , Хохлома и т.п. В качестве наименования места происхождения товара может выступать историческое название географического объекта. Не признается наименованием обозначение, хотя и содержащее название географического объекта, но по лучившее всеобщее употребление сак обозначение товара оп ределенного вида, не связанное с местом его изготовления. В данном случае речь идет об обозначениях, ставших видовыми в результате их многократного, неконтролируемого использования изготовителями, находящимися в разных географических объектах. Основанием правовой охраны наименования места про исхождения товара, как и товарного знака, является его реги страция. Наименование места происхождения товара может быть за регистрировано одним или несколькими юридическими или фи зическими лицами. Право на пользование этим же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном законом порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физичес кому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами. Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно. Порядок оформления прав на наименование места проис хождения товара регулируется гл. 8 Закона о товарных знаках. В соответствии с данной главой в Патентное ведомство может быть подана заявка на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявка на предоставление права пользования уже зарегистри рованным наименованием места происхождения товара. Заяви тель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения. При несогласии заявителя с решением предварительной экспертизы или с решением экспертизы заявленного обозначе ния он вправе подать в Апелляционную палату возражение в течение трех месяцев с даты получения решения. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение че тырех месяцев с даты его поступления. При несогласии заявителя с решением Апелляционной па латы он может в течение шести месяцев обратиться с жалобой в Высшую патентную палату. Решение этого органа является обязательным. Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановле ны Патентным ведомством по ходатайству заявителя, поданно му не позднее двух месяцев по их истечении при условии под тверждения уважительных причин и уплаты пошлины. Свидетельство на право пользования наименованием мес та происхождения товара, выданное Патентным ведомством, действует в течение десяти лет. Срок действия свидетельства может быть продлен при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель сви детельства находится в данном географическом объекте и про изводит товар с указанными в свидетельстве свойствами. Закон о товарном знаке достаточно подробно регламентиру ет права и обязанности обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара. Использование наименования места происхождения то вара применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспек тах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введе нием товара в хозяйственный оборот. Законодатель устанавливает ограничения, связанные с ис пользованием зарегистрированного наименования места проис хождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как род , тип , имитация и т.п., а также при использовании сходного обозначения для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицен зии на использование наименования места происхождения то вара другим лицам. Регистрация наименования места происхождения товара и свидетельство на него могут быть признаны недействительны ми в случае нарушения требований, установленных законом. Действие регистрации может быть прекращено в связи с исчезновением характерных для географического объекта усло вий и невозможностью производства товара с указанными в реестре свойствами. Действие свидетельства может быть прекращено: в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в реестре в отношении наименования места происхождения това ра; в случае аннулирования регистрации наименования места происхождения товара; при ликвидации юридического лица обладателя свиде тельства; на основании заявления обладателя свидетельства, подан ного в Патентное ведомство.

0

Лекция 32 «НАСЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН»

1. Понятие и значение наследования и наследственного права Основные понятия наследственного права Наследование переход имущества и имущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства в неизмен ном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ). (Примером другого вида правопреемства является уступка пра ва требования живым лицом другому лицу.) Поскольку умерший был соб ственником этого имущества, то и те, к кому оно перешло, становятся его собственниками. Особенностью на следственного правопреемства является его универсальность: все права умершего переходят как единое целое, причем одно временно и без посредничества третьих лиц. В результате пра вопреемства возникает наследственное правоотношение. Значение наследования состоит в том, что оно является основанием (способом) возникновения права собственности на чужое имущество. Понятие наследственное право употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном: = в субъективном смысле это право лица быть признанным к наследованию и его права на имущество после принятия наследства. = в объективном смысле это со вокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обя занностей умершего гражданина другим лицам. Эти нормы об разуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле: Структура наследственного права: а) понятие наследования, наследственного права, наслед ственного правоотношения; б) законодательство о наследовании; в) этапы (стадии) наследования; г) правомочия и ответственность наследников. Источники наследственного права относятся к различным отраслям права, т.е. носят комплексный характер: — Конституция РФ 1993 г.;- Гражданский кодекс Российской Федерации. — Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462 // Ведомости РФ и ВС РФ. 1993. Ст. 357;- Инструкция о порядке удостоверения завещаний главны ми врачами, утвержденная Минюстом СССР 20 июня 1974 г.;- При разрешении споров о наследстве используются нормы:- Семейного кодекса РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60);- Гражданско-процессуального кодекса РФ; Особую группу составляют нормативные акты, регулирующие взимание государственной пошлины и налогов с наследуемого имущества. Однако самым главным источником наследственного права является Гражданский кодекс Российской Федерации, часть тре тья. Раздел пятый части третьей Гражданского кодекса РФ состо ит из пяти глав: Гл. 61. Общие положения о наследовании. Гл. 62. Наследование по завещанию. Гл. 63. Наследование по закону. Гл. 64. Приобретение наследства. Гл. 65. Наследование отдельных видов имущества. Основанием возникновения наследственного правоотно шения является открытие наследства. Юридическими фактами, порождающими открытие наслед ства, является смерть наследодателя либо решение суда о при знании его умершим. На следственное правоотношение имеет следующую структуру: объекты, субъекты, содержание (полномочия наследников), выделяют основание возникновения наследственного правоотношения. Объектом наследственного правоотношения являются вещи, принадлежащие наследодателю на день открытия наслед ства, а также имущественные права, которые не связаны с лич ностью умершего. Совокупность переходящих прав и обязанностей, а также имущество, которые переходят по наследству, называется наслед ством или наследственной массой. В него включаются все вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности, кото рые принадлежали умершему на день открытия наследства. В состав наследства не входят личные неимущественные права и нематериаль ные блага (например, право авторства), а также права, неразрывно свя занные с личностью умершего: алименты, возмещение вреда, причи ненного здоровью гражданина, и некоторые другие. Важнейшим имущественным правом является право собствен ности на имущество (недвижимость (квартира, дом, дача), де нежные сбережения, в частности вклады в банках, транспорт ные средства (автомобиль, яхта), личные вещи умершего, пред меты домашней обстановки и обихода). Открывшееся, но еще не принятое наследниками наследство называют лежачим. Оно бессубъектно в период до принятия наследства. Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследник. Умерший называется наследодателем, а лица, наследующие ему, — наследниками. Наследодателем может быть только физическое лицо. В тех случаях, когда наследодатель составляет завещание, он должен быть дееспособен. У одного и того же наследодателя может быть несколько наследников. Наследственные доли таких на следников предполагаются равными. ГК РФ устанавливает и круг возможных наследников, которыми могут быть все субъекты гражданского права: ~ граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а так же зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после от крытия наследства; ~ юридические лица, существовавшие на день от крытия наследства, Российская Федерация, ее субъекты, муниципаль ные образования, иностранные государства и международные органи зации. Государство может быть наследником в следующих четырех случаях: если имущество завещано ему наследодателем; у наследодателя отсутствуют наследники; все наследники лишены завещанием права наследования; все наследники отказались от наследования. . В тех случаях, когда физическое лицо ограничено либо пол ностью лишено дееспособности, в наследство вступают его представители: попечители и опекуны. Наследники делятся на обычных , необходимых и недостойных. К необходимым относятся наследники, за которыми зако ном определена доля наследования независимо от содержания завещания. К ним относятся несовершеннолетние и нетрудос пособные дети и супруг, родители и иждивенцы наследодателя. Таким наследникам положено 1/2 той доли, ко торую они получили бы, если бы наследовали по закону. Недостойными наследниками называются лица, отстранен ные от наследования либо законом, либо завещателем. К ним относятся: Выделяют еще наследников по праву представления. Это потомки наследников, умерших до открытия наследства. Этапы наследования: открытие наследства; охрана наследства; выражение наследником своего отношения к открывшему ся наследству: принятие его или отказ от него; вступление в наследство. Гражданско-правовая ответственность наследников Наследники обязаны возместить: расходы лицу, ухаживавшему за наследодателем перед его смертью; долги наследодателя его кредиторам; расходы лицу, охранявшему наследство (управляющему, хранителю, опекуну), и лицу, оплатившему содержание иждивен цев наследодателя; расходы на погребение наследодателя. Возмещение производится за счет средств, полученных по наследству. О возмещении наследником долга наследодателя необходи мо знать следующее: ? объем ответственности наследника ограничен: он отвеча ет лишь в пределах стоимости имущества, полученного от на следодателя; ? в случае, если у одного наследодателя оказалось несколь ко наследников, каждый из них отвечает по долгам наследода теля пропорционально полученной доле наследства, но все на следники отвечают солидарно; ? кредиторы наследодателя должны предъявить свое требо вание к наследнику не позднее шести месяцев со дня открытия наследства, причем в письменной форме. Пропуск этого срока аннулирует права кредиторов. Правила о восстановлении, при остановке и перерыве срока исковой давности при пропуске сро ка в данном случае не применяются. 2. Способы (основания) наследования Способы (основания) наследования: Наследование по завещанию имеет место тогда, когда умершее лицо оставило распоряжение в отношении своего иму щества на случай наступления своей смерти. Это распоряжение называется завещанием. Составление завещания это односторонняя сделка, так как в нем выражена воля одного лица составителя. Сделка эта условная, совершенная под отлагатель ным условием, так как распоряжение вступит в силу лишь в слу чае наступления смерти его составителя. Выбор наследников и принципа распределения имущества между наследниками прерогатива только наследодателя. В этом проявляется свобода завещания. Свобода завещания является широко распространенным принципом за вещательного права. Так, гражданка США Роджерс завещала все свое состоя ние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову. Она огра ничена правилами об обязательной доле в наследстве, которая должна быть не меньше половины доли, кото рая бы причиталась лицу при наследовании им по закону. Завещание может быть оформлено следующим образом: Специальные приемы распоряжений, применяемые при составлении завещания: a) подназначение запасного наследника на случай смерти ос новного к моменту вступления в силу завещания; b) завещательное возложение — возложение на наследника обязанности совершения обще ственно полезных действий; c) назначение исполнителя завещания душеприказчика; d) завещательный отказ (легат) возложение на наследни ка исполнения обязательства в пользу конкретного лица (отказополучателя). Завещательный отказ — передача отказополучателю входящей в наследство вещи в собствен ность, во владение, в пользование, передача имущественных прав (на пример, право получать часть гонорара за издание книги завещателя), выполнение для отказополучателя определенной работы (например, ремонт его квартиры) или оказание услуги и т.п. При этом завещатель ный отказ сохраняет силу, если даже изменится собственник имуще ства, которым пользуется отказополучатель. Так что дальняя родствен ница сохранит право на проживание в отказанной ей комнате, даже если дом будет продан другому лицу. Завещательное возложение — возложение на наследника или на исполнителя заве щания обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Так, одна подданная Англии завещала свое состояние своей сестре-москвичке с возложением на последнюю обязатель ства в течение 10 лет посетить Англию. Завещатель вправе также возложить на них обязанность содержать домашних животных, принадлежавших завещателю, и обес печить уход и надзор за ними. Такова тайна завещания миллионов любимой кошке или собаке: завещатель назначает исполнителя заве щания, который за солидное вознаграждение, а может быть, и за боль шую часть наследства обеспечивает осиротевшему животному сладкую жизнь. Тайна составления и содержания завещания охраняется законом. Завещатель должен быть дееспособен и совершать завещание лично. Завещание как всякая сделка может быть признана недействительной как в целом, так и в части. На недействительные завещания и по следствия их недействительности распространяются правила об исковой давности. Завещание может быть изменено и отмене но завещателем при жизни. Исправления в нем не допускаются. Наследование по закону возникает в том случае, если умершее лицо не оставило завещания. В качестве наследников тогда выступает ограниченный круг лиц только указанные в законе. Круг наследников по закону разбит на восемь очередей: в первую очередь наследуют дети, супруг, родители насле додателя. Внуки наследователя и их потомки наследуют по пра ву представления; во вторую очередь наследуют братья и сестры наследода теля, его дедушки и бабушки. Племянники и племянницы насле додателя наследуют по праву представления; в третью очередь наследуют дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по пра ву представления; в четвертую очередь наследуют прадедушки и прабабуш ки наследодателя; в пятую очередь наследуют двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; в шестую очередь наследуют двоюродные правнуки и прав нучки, а также двоюродные дяди и тети наследодателя; в седьмую очередь наследуют пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; в восьмую очередь наследуют нетрудоспособные иждивен цы наследодателя, не входящие в круг наследников, но только в случае отсутствия других наследников. Порядок наследования по закону наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если отсутствуют или отпали наследники предыду щей очереди. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследни ков по праву представления и пе режившего супруга. В особом порядке наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Так, нетрудоспособные иждивенцы наследода теля разбиты на две группы: в первую группу включены ижди венцы, т.е. со второй по седьмую очередь включительно; во вторую группу включены иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону. Иждивенцы, включенные в первую группу, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая при звана к наследованию, но при условии, что они не менее одно го года находились на иждивении наследодателя. Такое же правило действует в отношении иждивенцев, отнесенных во вторую группу, при условии, что имеются другие наследники. Однако при отсутствии других наследников они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежа щие призванию к наследованию, наследуют независимо от со держания завещания не менее половины доли, которая причи талась бы каждому из них при наследовании по закону (обяза тельная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяет ся из оставшейся незавещанной части наследственного имуще ства, даже если это приведет к уменьшению прав других наслед ников по закону на эту часть имущества, а при недостаточнос ти незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю из той части имущества, которая заве щана. Исключением из общего правила призвания наследников по закону является следующее правило: наследник по закону, про живающий совместно с наследодателем до его смерти, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней об становки за счет его наследуемой доли. Три категории родственников наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы по закону их умершему родителю: 1) внуки и правнуки; 2) племянники и племянницы; 3) двоюродные братья и сестры. При наследовании по закону действует принцип представ ления. Он состоит в том, что доля умершего наследника пе реходит к его потомкам в случае, если наследник умер раньше наследодателя. Доли наследников по закону предполагаются равными, но доля пережившего супруга всегда больше, так как он в соответ ствии с Семейным кодексом РФ имеет право на половину иму щества, нажитого им совместно с умершим супругом насле додателем. При обоих способах наследования действует принцип на следственной трансмиссии. Если наследник умер, не успев принять наследство, то право принятия наследства переходит наследнику этого наследника. Если имущество переходит к нескольким наследникам в равных долях, то оно становится их общей долевой собственностью. Это име ет место при наследовании по закону, а также по завещанию, если за вещатель не указал долю каждого наследника. Общая долевая соб ственность затем может быть разделена по правилам раздела долевой собственности. ГК РФ устанавливает некоторые преимущественные права насле дования для ряда наследников: наследник, который имел вместе с наследодателем в общей соб ственности недвижимую вещь, имеет преимущественное перед други ми наследниками право на получение этой вещи в счет своей имуще ственной доли (чаще всего имеется в виду переживший супруг, кото рый имел в общей собственности с наследодателем квартиру или дом); наследник, который постоянно пользовался недвижимой вещью, имеет преимущественное право получить ее в свою долю перед теми наследниками, которые этой вещью не пользовались; наследник, совместно проживавший с наследодателем на день от крытия наследства, имеет преимущественное право на получение в счет своей доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (какое имущество относится к обычной домашней обстановке, а какое — к нео бычной, закон не разъясняет. Вопрос, видимо, должен решаться в каж дом конкретном случае). 3. Порядок приобретения наследства Открытие наследства и его охрана Для приобретения наследства наследник должен его принять. При этом достаточно принять какую-то часть причитающейся ему доли имущества, чтобы считалось, что он принял всю долю. Принятое на следство принадлежит наследнику с момента его открытия независимо от времени фактического принятия. Приобретение наследства включает в себя: a) подачу наследниками заявления о принятии наследства; b) подачу наследниками заявления о выдаче им свидетель ства на право на наследство; c) получение наследником свидетельства о праве на наслед ство. Но приобретению наследства предшествуют еще два юри дических факта: открытие наследства и принятие мер по его охране. Открытие наследства происходит в момент смерти насле додателя либо с момента объявления судом наследодателя умершим, либо в день предполагаемой гибели наследодателя от несчастного случая. День смерти наследо дателя подтверждается медицинской справкой либо решением суда. Граждане, умершие в один и тот же день, не наследуют друг после друга. Со временем открытия наследства связано определение следующих обстоятельств: круга наследников, призываемых к наследству; состава наследуемого имущества; сроков на предъявление претензий кредиторами; момента возникновения права наследников на наследуе мое имущество; срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; законодательства, подлежащего применению при наследо вании. Местом открытия наследства признается последнее посто янное место жительства наследодателя, а если оно неизвест но, то местонахождение его имущества. Оно доказывается справками жилищно-коммунальных органов, мес тных администраций, отделений милиции, справкой с места ра боты наследодателя, а также выпиской из домовой книги. В слу чае, когда место жительства наследодателя неизвестно, оно устанавливается в судебном порядке. Место открытия наследства определяет место подачи заяв ления о принятии наследства или отказе от него, место органи зации охраны наследственного имущества, место выдачи сви детельства о праве на наследство и др. Охрана открывшегося наследства необходима в целях его сохранения, потому что между моментом его открытия и вступ лением в наследство наследников проходит половина года. Меры по охране открывшегося наследства принимают нота риусы либо должностные органы исполнительной власти, упол номоченные совершать нотариальные действия (в местности, где нет нотариуса). Охрана осуществляется по месту открытия наследства. Основанием для совершения охранных действий яв ляется заявление граждан либо инициатива указанных должнос тных лиц. Порядок принятия охранных мер регулируется ст. 1172 ГК РФ, основаниями законодательства о нотариате, Инструкци ей о порядке совершения нотариальных действий нотариальны ми конторами и другими нормативными актами. Суть их сводит ся к следующему: нотариус описывает наследственное имуще ство (опись передается на хранение наследникам) и передает наследуемое имущество в доверительное управление лицу, назначенному им на основе договора, либо душеприказчику, назначенному наследодателем в завеща нии по договору хранения. Хранитель, доверительный управля ющий предупреждаются об ответственности за ненадлежащее исполнение этих договоров. Лица, осуществляю щие охрану, вправе получить от наследников вознаграждение за их труд. Этим лицам также положено возмещение расходов, по несенных в связи с охраной наследственного имущества, за выче том полученной ими выгоды. Если наслед ство охраняет один из наследников, его труд не обязаны опла чивать другие наследники. Подача заявления о принятии наследства происходит в нотариальной конторе по месту постоянного места жительства наследодателя. Оно составляется в письменной форме и дол жно содержать следующие реквизиты: имя, отчество, фамилию заявителя, дату открытия наследства, адрес наследодателя, же лание заявителя относительно принятия наследства. Срок по дачи заявления ограничен: до шести месяцев со дня открытия наследства. Подача заявления о принятии наследства может быть заменена фактическим вступлением во владение, пользо вание и распоряжение имуществом. Это выражается в поддер жании имущества в надлежащем состоянии, уплате за него раз личных платежей (налогов, коммунальных услуг и т.д.). Такой наследник не вправе отчуждать наследственное имущество до получения свидетельства на наследство. Если наследник умрет до принятия наследства, причитавша яся ему наследственная доля переходит к его наследнику (наслед ственная трансмиссия). Заявление о новых наследниках должно быть сделано в ос тавшуюся часть срока (6 месяцев), а если он меньше трех ме сяцев, то срок этот должен быть увеличен до трех месяцев. Акт принятия наследства является односторонней сделкой, он носит универсальный (распространяется на все имущество, где бы оно ни находилось), безоговорочный (принятие наслед ства под условием не допускается), безотзывный (лицо, подав шее нотариусу заявление о принятии наследства, не может его взять обратно) характер, ему придается об ратная сила (наследство считается принятым с момента откры тия наследства, а не с момента его принятия). Для принятия наследства установлен шестимесячный срок (в случае его пропуска утрачивается право на принятие наслед ства). Пропущенный срок может быть восстановлен судом при при знании им причины пропуска срока уважительной. Способы принятия наследства: 1) путем подачи нотариусу либо уполномоченному на это дол жностному лицу заявления о принятии наследства либо заявле ния о выдаче свидетельства о праве на наследство; 2) путем фактического принятия наследства, если совершены действия, об этом свидетельствующие, в частности: При принятии наследства несколькими наследниками происходит раздел наследства. Он осуществляется по соглашении наследников, а в случае отсутствия такого соглашения судом. При невозможности выделить имущество в натуре соответственно доле каждого наследника производится взаиморасчет путем выплаты компенсации наследнику, которо му досталось имущество меньшей стоимости. При наличии за чатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства приостанавливается до его рождения. При заявлении о выдаче свидетельства о праве на наслед ство заявитель обязан предоставить нотариусу следующие до кументы: о наличии самого наследства, о характере своих от ношений с наследодателем; о наличии своего родства или бра ка с наследодателем, о том, что он был на иждивении умершего, о своем несовершеннолетии и др. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства либо одно на всех наследников, либо каждому наследнику в отдельности (в соответствии с их желанием). В случае выявления нового наследственного имущества после выдачи свидетельства выда ется дополнительное свидетельство. Свидетельство о праве наследования выдается нотариусом по истечении шести месяцев со дня открытия наследства либо раньше, если нотариус уверен в том, что кроме лиц, выразивших желание получить наследство, других наследников нет. Получение свидетельства право, а не обязанность наследника. Однако без него быть собственником имущества практически невозможно, оно является правоустанавливающим документом. Свидетельство должно иметь определенные рекви зиты: содержать данные о нотариусе, о наследнике, о наличии родства наследника с наследодателем, о наследственном иму ществе, о сумме уплаченной государственной пошлины. Свиде тельство, выданное нотариусом, может быть аннулировано толь ко судом. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства наследнику может быть обжалован в суде. Суд рассматривает этот отказ в порядке особого производства либо по правилам гл. 32 ГПК (в слу чае представления наследником нотариусу всех документов, требуемых законом), либо по правилам гл. 27 ГПК (в случае, если у наследника отсутствуют документы, необходимые для получения свидетельства). При выдаче свидетельства о наследовании взимается госу дарственная пошлина. Размер ее зависит от того, призываются ли наследники первой очереди или же другие, находится ли наследуемое имущество за границей или в России. Законом предусмотрены льготы по уплате пошлины. Так, освобождают ся от уплаты следующие лица: наследники строений, проживавшие в них совместно с на следодателем; наследники лиц, погибших при выполнении государствен ного долга; наследники лиц, подвергавшихся политическим репрессиям; наследники вкладчиков банка; наследники страховых сумм по договорам страхования; наследники авторского вознаграждения; несовершеннолетние наследники; наследники, признанные недееспособными; финансовые и налоговые органы при получении ими сви детельства о праве государства на наследство. Право наследования предполагает и право отказа от него. Наслед ник может отказаться от всего или части наследства. Отказ может быть сделан в пользу конкретно го лица (а может не указы ваться лицо), которое обязательно должно быть наследником этого же наследодателя и не должно быть признано недостойным на следником. Отказ может быть адресован только наследникам по закону любой очере ди. Есть иные ограничения в отказе. Отказ это односторонняя сдел ка. Он должен быть сделан письменно, отказавшееся лицо дол жно быть дееспособно. Отказ от наследства оформляется подачей заявления нотариусу по месту открытия наследства. Отказ бесповоротен (п. 8 постановления Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г.). Недействитель ность отказа может быть признана только в судебном по рядке, при условии, что он был сделан под влиянием обмана, насилия, угрозы. Наследование отдельных видов имущества имеет не которые особенности: при наследовании ограниченно-оборотных вещей, получен ных наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), не требуется наличие специального разрешения у на следника в момент принятия наследства, но такое разрешение должно быть получено позже. В случае отказа наследнику в выдаче такого разрешения право собственности на вещь прекращается; в случае смерти участника полного товарищества или пол ного товарищества на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственно го кооператива его доля (пай) в складочном (уставном) капита ле соответствующей организации входит в состав наслед ственного имущества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится участником этих организаций в случае их согласия (в противном случае они должны выплатить компенсацию доли наследодателя). Наследники пая вкладчика товарищества на вере и акций в акционерном обществе становятся участниками этих организаций; наследник пая члена потребительского кооператива имеет право на принятие в члены этого кооператива; две категории наследников: индивидуальные предпринима тели и коммерческие организации имеют преимущественное право перед другими наследниками на получение в наследство предприятия в том случае, если оно входит в состав наслед ственного имущества; наследник умершего члена крестьянского хозяйства, не являющийся членом этого хозяйства, имеет право на получение компенсации своей доли в имуществе хозяйства не позднее одного года с момента открытия наследства; земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения или праве собствен ности, наследуется без получения наследником специального на то разрешения; при невозможности раздела между несколькими наследни ками земельного участка из-за ограниченного его размера зе мельный участок переходит наследнику, имеющему преиму щественное право на его получение, а при отсутствии такового земельный участок переходит к несколь ким наследникам на условиях общей долевой собственности; денежные вклады, внесенные гражданином в кредитное учреждение (банк), могут быть завещаны как путем оформления завещательного распоряжения непосредственно в этом учреж дении, так и в завещании, оформленном в нотариальной конто ре на все наследство. Такие вклады наследуются на общих ос нованиях: на получение их требуется свидетельство о праве на наследство и истечение шестимесячного срока со дня открытия наследства, на них распространяется право несовершеннолет них и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя об обяза тельной доле наследства, несмотря на то, что они не указаны в завещании в качестве наследников; право на получение заработной платы, пенсии, пособия по специальному страхованию наследодателя, а также на получе ние платежей, возмещающих ему вред, принадлежит членам его семьи, проживающим с ним, а также его нетрудоспособным иж дивенцам независимо от того, проживали они совместно с ним или нет. Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства; транспортные средства, полученные наследодателем от государства или муниципального образования безвозмездно, входят в состав наследственной массы, если обратное не уста новлено законом; государственные награды наследодателя не входят в со став наследства, если на них распространяются правила о го сударственных наградах. Они передаются другим лицам в по рядке, установленном законодательством о государственных наградах. Почетные и поименные знаки входят в состав наслед ства; имущество, на которое не оказалось наследников, вы морочное , переходит в собственность Российской Федерации; наследник, обладавший совместно с наследодателем пра вом общей собственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на получение ее в счет своей наследствен ной доли при разделе наследства; при наследовании имущества несколькими наследниками доля пережившего супруга всегда будет больше доли осталь ных наследников, поскольку пережившему супругу принадлежит половина имущества, нажитого совместно с наследодателем. И, кроме того, ему выделяется его доля другой половины. Эта доля будет равной с остальными наследниками. Выдел супружеской доли наследства происходит по инициати ве пережившего супруга. О возможности такого выдела ему дол жен подсказать нотариус (эти правила содержатся в Семейном кодексе РФ); авторские права лиц, создавших произведения науки, ли тературы и искусства, переходят к их наследникам лишь толь ко на 50 лет; шестимесячный срок после открытия наследства не может быть сокращен в случае выдачи свидетельства о праве соб ственности на наследуемое имущество государству и др.

0

Лекция 31 «ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «

1. Обязательства, возникающие из причинения вреда Понятие обязательства, возникающего из причинения вреда К внедоговорным обязательствам российское гражданское право относит обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Они регламентируются гл. 59 ГК РФ (ст. 1064 1101). Обязательство вследствие причинения вре да — гражданско-правовое обязательство, в силу которого одно лицо (потерпевший, кредитор) име ет право требовать от другого лица (причинителя, должника) восстановления прежнего состояния или возмещения убытков. Обязательства из причинения вреда формулируются предельно кратко: причинивший вред другому, обязан возместить этот вред. Субъекты обязательств: 1) потерпевший — лицо, которому причинен вред, а в случае смерти лица — лица, указанные в законе, выступает в качестве кре дитора; 2) причинитель вреда — лицо, причинившее вред, или лицо ответствен ное за вред, выступает как должник. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Субъектный состав может претерпеть существен ные изменения. В нем может произойти замена как должника, так и кредитора (при суброгации, регрес се, наследственном правопреемстве). Эти обязательства возникают, как правило, когда по терпевший и причинитель не состоят в договор ных отношениях по поводу предмета, которому был причинен вред (пальто сданное в театральный гардероб выдано другому лицу — имущественный вред, по договору хранения; измазал пальто о свежеокрашенную дверь, на которой не было соответствующего предупреждения, то те атр будет отвечать по обязательству из причинения вреда). Предмет обязательств по возмещению вреда — действия должника, обеспечивающие наиболее пол ное восстановление материальных и личных немате риальных благ кредитора, которым причинен вред. Содержание обязательства составляют право кредитора требо вать восстановления прежнего состояния либо возмещения вреда и обязанность должника совершить одно из названных действий. Право кредитора исполняется только совершением положи тельного действия должника, направленного на возмещение вреда. Основанием возникновения обязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Институт обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как компенсационную (восстановительную), так и предупредительную функ ции. Восстановительная функция позволяет устранить отрицатель ные последствия противоправного воздействия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. Предупредительная стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к охра няемым законом материальным и нематериальным благам. Если ответственность, предусмотренная другими отраслями права (административное, уголовное и т.д.) преследует цель наказания правонарушителя, имущественная ответственность причинителя вреда носит компенсационный характер. Юридические основания ответственности за причинение вреда Для возложения ответственности за причинение вреда необходи мо, как правило, наличие четырех условий: наличие вреда; противоправное поведение (действие, бездействие) причини теля вреда; причинная связь между противоправным поведением и насту пившим вредом; вина причинителя вреда. Указанные основания ответственности являются общими, одна ко законом могут быть предусмотрены исключения из этого правила (например, ответственность за вред, причиненный источником по вышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда). Полный состав включает в себя: вред, вину, противоправность и причинную связь. Усеченный состав: вред, противоправность, причинную связь. Таким образом, в основе обязательств из причине ния вреда в одних случаях лежит состав правонару шения (полный или усеченный); в других случаях — иные условия, которые состав правонарушения не образуют. Следовательно, необходимо различать условия возникновения ответственности за причи нение вреда и условия возникновения обязательств из причинения вреда, не относящихся к мерам ответственности. а) Наличие вреда Вред может быть причинен имуществу граждан и юридических лиц. Он называется имущественным и состоит в уменьшении или не получении имущества, в утрате имущественных прав (хищение цен ных бумаг). Вред может быть причинен жизни и здоровью, выражаться в уничтожении или по вреждении наличного имущества, потере прибыли, ли шении или уменьшении способности потерпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, призванных обеспечить жизнедеятельность потерпев шего как полноценной личности, причинении физиче ских или нравственных страданий. При причинении вреда имуществу причинитель обязан либо пред ставить новую вещь взамен поврежденной, либо отремонтировать по врежденную, либо возместить убытки по рыночной стоимости вещи, а также возместить упущенную выгоду. При причинении вреда здоровью подсчет ведется следующим обра зом. Во-первых, с причинителя взыскиваются фактические затраты на лечение, в том числе курортное, протезирование, приобретение инва лидного транспорта и т.д. При временной потере трудо способности — за все рабочие дни временной нетрудоспособности ему выплачивается 100% его среднего заработка из расчета двух пос ледних месяцев, предшествовавших месяцу причинения вреда. При получении инвалидности и потере трудоспособности стой кого характера — размер возмещения вреда зависит от степени утраты профессиональной и общей трудоспособности. Профессиональная трудоспособность — это способность к труду по определенной профес сии, специальности. Общая трудоспособность — это способность к не квалифицированному труду. Степень утраты трудоспособности опре деляется врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК). Органы социального обеспечения в обоих случаях назначения пен сии в связи с причинением вреда жизни и здоровью взыскивают сумму пенсии с причинителя. Кроме имущественного, личности гражданина может быть причи нен моральный вред , что также порождает обязательство из причине ния вреда. Моральный вред выражается в причинении потерпевшему физических и нравственных страданий: боли, страха, унижения, горя, сильного волнения (стресса) и т.д. Моральный вред — это ущерб, нане сенный достоинству и психическому, душевному равновесию челове ка, его внутреннему психическому состоянию. Он отличается от иму щественного, материального вреда двумя признаками. Во-первых , объект причинения вреда — достоинство, душевное равновесие — нема териален, это субъективное чувство и переживание, которое нельзя пощупать ; этот объект не имеет стоимости и, следовательно, товар ной, рыночной цены, потому и вред невозможно возместить по ры ночной цене. Во-вторых , моральный вред и причиненные им нрав ственные утраты невозместимы, невосполнимы; зарубка остается на всю жизнь. И не случайно ГК РФ говорится не о возмещении, а о ком пенсации морального вреда. Компенсация — понятие более широкое, она предполагает не только возмещение, но и вознагражде ние и уравновешивание нарушенного состояния. Поэтому денежная компенсация за моральный вред представляет собой способ морально го, нравственного удовлетворения потерпевшего, вознаграждения за перенесенные страдания. И чем глубже были страдания, тем выше ком пенсация. Закон предусматривает два способа возмещения вреда : 1) возме щение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) 2) возмещение причи ненных убытков. Под убытками понимаются расходы, которые по терпевший произвел или должен будет произвести для восстановле ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). б) Противоправность деяния причини теля вреда Если вред причинен правомерными дей ствиями, то причинитель несет ответственность лишь в некоторых слу чаях. Таким правомерным причинением вреда, когда причинитель полностью освобождается от ответственности, является необходимая обо рона (действия причинителя (потерпевший) вреда в целях защиты определенных законом прав и инте ресов от посягательств на них), то есть защита жизни, здоровья, имущества причинителя или иных лиц от противоправного нападения (убийство грабителей во время их нападения). Другой вариант правомерного причинения вреда — крайняя необхо димость (устранение опас ности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам), когда причинитель наносит вред для предотвращения боль шего вреда, если опасность большего вреда не могла быть устранена иными способами (действия пожарных). За причинение вреда в ситуации крайней необходимости ГК РФ допускает возложение ответственности на причинителя или лицо, в интересах которого он действовал, или на них обоих. Учитывая обстоятельства, при которых был при чинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Правомерным является вред, причиненный по просьбе или с согла сия потерпевшего, но с одним условием: если это причинение не про тиворечит нравственным устоям общества. Поэтому хирургические операции производятся лишь с согласия пациента или его близких (если сам он находится без сознания). Правда, иногда можно скорее говорить о крайней необходимости, например в случае, когда необхо дима ампутация гангренозной конечности, так как без ампутации смерть пациента неминуема. Следует сказать, что эфтаназия (умерщвления безнадежно больного по его просьбе) противоречит нравственным принципам российской медицины. На предупреждение причинения вреда направлены положения ст. 1065 ГК РФ, предусматривающей возможность предъявления иска о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производствен ной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожа ет новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятель ность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекра щении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интере сам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельнос ти не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда. в) Причинная связь между противоправным поведением и насту пившим вредом При возложении ответственности за причинение вреда должна быть четко установлена причинная связь между неправомерным дей ствием причинителя и вредом у потерпевшего. Не может быть ни слу чайной, ни вероятной причинной связи, это должна быть достоверно установленная необходимая причинная связь. г) Вина причинителя вреда В гражданском праве действует презумпция вины причинителя вреда лицо, причи нившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда. Так, вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмеще нию не подлежит, а причинитель освобождается от ответственности (железная дорога — Анна Каренина). При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответствен ность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. Часто присут ствует смешанная вина, когда вред является нераздельным результатом вины причинителя и неосторожности потерпевшего (пожар по вине причинителя и отсутствие сред пожаротушения). В ГК РФ предусмотрены случаи, когда имущественный и мораль ный вред компенсируется независимо от наличия вины причинителя, то есть даже при ее отсутствии, а именно: если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; если вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу или применения подписки о не выезде, незаконного наложения административного наказания в виде ареста или исправительных работ; если вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (обратите внимание: речь в данном случае идет не о ложных или клеветнических сведениях, а о любых). Этот перечень компенсаций потерпевшему без вины причинителя не является исчерпывающим, законом могут быть установлены и дру гие случаи. Причинение вреда работниками юридического лица, органами управления и должностными лицами Непосредственный причинитель вреда не всегда совпадает с лицом, ответственным за вред. Если вред причинен работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых обязанностей, имущественная ответственность за причиненный вред возлагается на работодателя. Работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. Хозяйственные товари щества и производственные кооперативы возмещают вред, причи ненный их участниками (членами) при осуществлении ими предпри нимательской, производственной или иной деятельности товарище ства или кооператива. Аналогичная ситуация имеет место в случае причинения вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дейст вий (бездействия) государственных органов, органов местного само управления либо должностных лиц этих органов, в том числе в ре зультате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправ ления. В этих случаях вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Федерации или казны муниципального образования. От имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если иное не пред усмотрено законодательством. Для отдельной категории государственных органов и должност ных лиц (органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры) ГК РФ устанавливает специальные основания от ветственности (в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности и т.д.). Специальный характер оснований ответственности заключается в отсутствии в их составе вины причинителя вреда. Причинение вреда несовершеннолетними и недееспособными Полное или частичное несовпадение в одном лице причинителя вреда и ответственного за вред имеет место в случае причинения вреда несовершеннолетними. Если вред причинен недееспособным лицом, то ответственность несут: ~ за вред, причиненный детьми до 14 лет, — родители (усыновители, опекуны), а если он причинен в детском учреждении — то и лица, обя занные за ними наблюдать (учителя, воспитатели); ~ за вред, причиненный несовершеннолетними, — они сами, а если у них нет заработка и доходов — то их законные представители; ~ за вред, причиненный совершенолетними недееспособными (ду шевнобольными), — лица, обязанные за ними наблюдать. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если малолетний причи нил вред во время нахождения в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения. Если роди тели (усыновители) или опекуны умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспо собным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других об стоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Условие ответственности родителей, опекунов, учреждений и иных лиц, осуществляющих надзор за детьми в момент причинения вреда — их собствен ное виновное поведение, которое выражается в неосуществлении должного надзора за малолетни ми, безответственном отношении к их воспитанию или неправомерном использовании своих прав по отношению к детям. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Полностью либо в недостающей части вред возмещается родителями (усыновителя ми) или попечителями (если они не докажут, что вред возник не по их вине) несовершеннолетнего в случае, когда у него нет доходов или иного иму щества, достаточных для возмещения вреда. Если несовершеннолетний находился в соответ ствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или дру гом аналогичном учреждении, которое в силу зако на является его попечителем, это учреждение обя зано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине. Обязанность родителей (усыновителей), по печителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда прекращается в случаях: 1) достижения причинившим вред совершеннолетия; 2) появления у несовершеннолетнего до достижения совершеннолетия доходов или иного имущества, до статочного для возмещения вреда; 3) приобретения дееспособности до достижения совершеннолетия. Недееспособные граждане не являются субъек тами гражданско-правовой ответственности в случае причинения внедоговорного вреда. Причиненный ими вред возмещается их опекунами или соответствую щими организациями. Если они докажут, что ими принимались все разумные меры предосторожности, они должны быть освобождены от ответственности (п. 1 ст. 1076 ГК РФ). Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для воз мещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Возможна ситуация, когда вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вслед ствие психического расстройства, но решения суда о признании его недееспособным не было. В таком случае обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолет них детей при условии, если они знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспо собным. Вред, причиненный гражданами ограниченны ми в дееспособности вследствие злоупотребле ния спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим причинителем вре да. Причинение вреда в состоянии невменяемости — основание для освобождения причинителя от ответ ственности. Исключения: 1) причинитель вреда не освобож дается от ответственности, если он сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значение своих действий или руководить ими, употреблени ем спиртных напитков, наркотических средств или иным способом; 2) возложение судом обязанности по возмещению вреда, причиненного жизни и здо ровью потерпевшего, на причинителя вреда с уче том имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств; 3) возложение обязанности по возмещению вреда на его супруга и ближайших, знавших о психичес ком расстройстве причинителя вреда. Если вред причинен дееспособным гражданином, находившимся в момент причинения вреда в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, он не отве чает за причиненный вред. Однако из этого общего правила возмож но исключение: если вред причинен жизни или здоровью потерпев шего, суд может (но не обязан) с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или час тично на причинителя вреда. Освобождение от ответственности не допускается, если причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Причинение вреда источником повышенной опасности Особые правила применяются в отношении ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для ок ружающих, обязаны возместить вред, причинен ный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодоли мой силы или умысла потерпевшего. ГК РФ не предусматривает определения источника повышенной опасности, а только устанавливает перечень видов деятельности, связанных с повы шенной опасностью. Источник повышенной опасности — любая деятельность, осуществление которой создает повышенную вероят ность причинения вреда из-за невозможности пол ного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов про изводственного, хозяйственного или иного назначе ния, обладающих такими же свойствами (использование транспортных средств, механизмов, элект рической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрыв чатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; строительная и иная, связанная с нею деятельность, и др.). Ответственность по возмещению вреда, при чиненного источником повышенной опасности, ле жит на его владельце. Под владельцем источ ника повышенной опасности понимается юридическое лицо или гражданин, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему ис точника повышенной опасности и т.п.). Вред, причиненный в результате взаимодействия источников по вышенной опасности их владельцам, возмещается на общих осно ваниях (п. 3 ст. 1079 ГК РФ), т.е. в зависимости от степени вины каждого из них. Вина не входит в состав оснований ответственности при причинении вреда источником повышенной опасности. В регрессном порядке может быть привлечено к имущественной ответственности лицо, осуще ствляющее управление источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с его вла дельцем. Если работник предприятия самовольно завладел источником повышенной опасности, вла делец такого источника может быть освобожден от ответственности перед потерпевшим. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате про тивоправных действий других лиц (п. 2 ст. 1079 ГК РФ). Ответственность в данном случае несут лица, противоправно завла девшие источником повышенной опасности. При на личии вины владельца в противоправном изъятии источника повышенной опасности из его обладания ответственность может быть возложена как на вла дельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. При передаче источника повышенной опасности в хозяйственное управление пользователя ответ ственность за вред, причиненный третьим лицам, несет сам пользователь. Владельцы ис точников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (например, столкновения транспортных средств) третьим лицам. Вред, причиненный од ному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. При наличии вины лишь владельца, ко торому причинен вред, он ему не возмещается. При наличии вины обоих владельцев размер возме щения определяется соразмерно степени вины каж дого. При отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении вре да ни один из них не имеет право на возмещение. Лицом, управомоченным на возмещение вреда, является потерпевший, т. е. лицо, имуществу и здоровью которого причинен вред. В случае смер ти потерпевшего право на возмещение вреда возни кает у его иждивенцев в связи с потерей кормильца. Владелец источника повышенной опасности осво бождается от ответственности за причиненный вред при наличии: умысла потерпевшего; действия непре одолимой силы. Основанием для освобождения от ответственности по усмотрению суда являются: грубая неосторожность потерпевшего, имущественное поло жение причинителя вреда, а также причинение вре да в состоянии крайней необходимости. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работни ком при исполнении им служебных, должностных или иных трудо вых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. Право регресса не возникает у лиц, возместивших вред, причиненный недееспособны ми или несовершеннолетними лицами. Эти лица не имеют права регресса к причинителю вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина Жизнь и здоровье человека являются личными неимущественны ми благами, принадлежащими ему от рождения. Умаление здоровья (причинение вреда организму) способно вызвать у человека в пер вую очередь физические и нравственные страдания, и надлежащим способом защиты в этом случае является компенсация морального вреда способ защиты гражданских прав, который будет рассмот рен нами ниже. Однако причинение вреда жизни и здоровью может вызвать также негативные имущественные последствия для самого потерпевшего (в случае причинения вреда здоровью) либо для того круга лиц, в отношении которых он являлся кормильцем (в случае причинения вреда жизни). Вред, причиненный жизни или здоровью граждани на при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, служ бы в милиции и других соответствующих обязанно стей, возмещается по закону либо по договору. Причинение вреда здоровью гражданина выражается в увечье (физическом повреждении, наступившим под воздействием каких-либо внешних факторов), профессиональном заболевании (являю щимся результатом систематического и длительно го воздействия на организм человека неустранимых вредных последствий производства либо специфи ческих для данной профессии факторов) или ином повреждении здоровья (вредные последствия общего заболевания, которое возникло у потерпев шего из-за нарушения причинителем вреда устано вленных правил и норм). Объект возмещения вреда — возникающие в связи с повреждением здоровья или смертью имущественные потери, которые выражаются в утрате заработка и иных до ходов, в расходах на восстановление здоровья, на погребение и т.д. Условие ответственности — вина причинителя вреда (за исключением случаев причинения вреда источником повышенной опасно сти или незаконным актом правоохранительного органа или суда). Ущерб в виде утраченного за работка определяется с учетом среднего месячно го заработка потерпевшего до увечья или иного повреждения здоровья, либо до утраты им трудо способности; степени утраты потерпевшим профес сиональной трудоспособности. Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов. В результате травмы, увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья убытки гражданина могут выра жаться в утраченном заработке (доходе) и дополнительных расходах, связанных с таким повреждением. Дополнительные расходы потерпевшего под лежат возмещению, если они являются обоснованными и доказанными и соответствующие виды по мощи не были предоставлены потерпевшему бес платно. Размер взыскиваемых дополнительных рас ходов не подлежит уменьшению. В случае смерти гражданина лицо, несущее за это гражданско-правовую ответственность, обязано возме стить вред лицам, лишившимся вследствие указанного обстоятельства источника средств к существованию. Право на возмещение вреда в связи со смер тью кормильца: В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет определенный в ГК РФ круг лиц, для которых потерпев ший являлся кормильцем, т.е. это лица, для которых заработок (доход) кормильца являлся основным источником средств к сущест вованию. К ним относятся: 1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего, независимо от родственных отношений, срока иждивения и от того, выполнял ли умерший обязанность по их содержанию добровольно либо на основе требований закона или решения суда; 2) нетрудоспособные лица, которые хотя и не состояли на иждивении умершего, но имели ко дню смерти право на получение от него содержа ния; 3) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 4) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за нахо дившимся на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуж дающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 5) лица, состояв шие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспо собными в течение пяти лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работаю щий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. Закон по-разному определяет срок существования права на воз мещение вреда в связи с потерей кормильца для отдельных кате горий таких лиц: несовершеннолетним до достижения восемнадцати лет; учащимся старше восемнадцати лет до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шес тидесяти лет пожизненно; инвалидам на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занято му уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, по несшему эти расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается. Размер возмещения вреда определяется ис ходя из доли заработка умершего, которую он по лучал или мог получить при жизни. Законом предусмотрен ряд случаев, когда возможно изменение размера возмещения вреда (ст. 1090 ГК РФ) например, последствия увечья могут в будущем усиливать свое влияние на здоровье потерпевшего или трудоспо собность потерпевшего возросла. Поэтому потерпевший и причинитель (или иное лицо) вправе в любое время потребовать соответствующего изменения размера возмещения вреда. Изменения в имущественном положении потерпевшего и причинителя вреда также могут явиться основанием для изменения разме ра компенсации. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причи ненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении МРОТ и стои мости жизни подлежат индексации в установленном законом поряд ке. Установленный размер возмещения дальнейшему перерасчету не подлежит, за исключением случаев: рождения ребенка после смерти кормильца; назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца. На требования о возмещении вреда, причиненно го жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по возмещению вреда переходит к его наследни кам в пределах стоимости наследственного имущества. При реорга низации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязан ность по выплате соответствующих платежей несет его правопреем ник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установлен ном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоро вью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг Вред, причиненный жизни, здоровью или имуще ству гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а так же вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или ока завшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Эти правила применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для исполь зования в предпринимательской деятельности. В качестве потерпевшего могут выступать как граждане, так и юридические лица. В качестве продавцов, изготовителей или исполнителей, несущих ответственность за дан ный деликт, могут выступать любые граждане и юри дические лица, а не только те из них, которые яв ляются предпринимателями. Вред, причиненный вследствие недостатков това ра либо непредоставления о нем полной и достовер ной информации, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара. Право выбора в данном случае предоставлено потерпевшему. Не исключается возможность привлечения продавца и изготовителя товара к делу в качестве соответчиков. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, ус луги), а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о них наступает при наличии следующих условий: 1) действия продавца должны быть противоправными (переда ча покупателю товара осуществляется с недостатками такого рода, которые способны причинить вред жизни, здоровью или имуществу юридического лица); 2) наличие вреда, который может выражать ся в порче или уничтожении имущества потерпев шего, в расходах на восстановление здоровья, ут рате заработка в связи со снижением (утратой) трудоспособности; 3) наличие причинно-следствен ной связи между вредом, возникшим у потерпевше го и недостатками товара. Бремя доказывания этой связи возлагается на самого потерпевшего. За вред, причиненный вследствие недостатков то вара, работы или услуги, ответственность наступает в случае, если он возник в течение установленных сроков годности или службы, а если срок службы не установлен, — в течение 10 лет со дня производ ства товара. За пределами этих сроков вред подлежит возмеще нию, если: ~ в нарушение требований закона срок годности не установлен; ~ лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Порядок установления сроков годности регламентирован в Зако не РФ О защите прав потребителей. Вред возмещается независимо от вины продавца (из готовителя) товара или исполнителя работы (услуги). Продавец (изготовитель) товара, исполни тель работы (услуги) освобождается от ответ ственности за вред, причиненный потерпев шему при: 1) возникновении вреда вследствие непреодолимой силы; 2) нарушении потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. Име ется в виду соблюдение как обычных правил пользо вания и хранения, так и специальных правил, характерных лишь для пользования или хранения данного конкретного товара (результата работы). Вышеназванные основания освобождения от ответ ственности за причиненный вред должны быть до казаны продавцом (изготовителем) товара или ис полнителем работы (услуги). Компенсация морального вреда Под моральным вредом понимается физические или нравственные страдания, т.е. негативные психичес кие реакции человека. Физические страдания могут выражаться в форме любых болезненных или неприятных ощущений боль, зуд, жжение, тошнота, головокружение, удушье и т.п. Нравственные страдания могут выражаться в форме различных переживаний страх, обида, возмущение, стыд, горе, чувство утраты, беспомощности, одиночества, неполноценности и т.п. Право гражданина на возмещение морального вреда было уста новлено в 1990 г. Законом СССР о печати и других средствах массо вой информации, затем Основами гражданского законодательст ва Союза ССР и республик, и затем оно уже признавалось в целом ряде российских законов и подзаконных актов (Закон РФ от 27 декабря 1991 г. О средствах массовой информации , Закон РФ от 7февраля 1992 г. О защите прав потребителей и т.д.). Моральный вред подлежит компенсации, если он причинен гражданину действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина или посягающими на принад лежащие ему иные нематериальные блага. В других случаях (т.е. при причинении вреда действиями, нарушающими другие права гражда нина) моральный вред подлежит компенсации только в случаях, спе циально предусмотренных законом, примерами таких законов яв ляются Закон РФ О защите прав потребителей , Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Для возникновения права на компен сацию морального вреда необходимо одновременное наличие следу ющих четырех условий: 1) претерпевание гражданином морального вреда, т.е. физических или нравственных страданий; 2) противоправ ное действие (бездействие) причинителя вреда, нарушающее при надлежащие гражданину неимущественные права или посягающее на принадлежащие ему другие нематериальные блага; 3) причинная связь между противоправным действием (бездействием) и мораль ным вредом; 4) вина причинителя вреда. Компенсация морального вреда возможна только в отношении гражданина. Моральный вред это физические или нравственные страдания, т.е. категории, применимые только к существу, обладаю щему психикой. Юридическое же лицо является искусственным об разованием, не способным испытывать эмоции или ощущения. Под нематериальными благами (в том числе и правами) пони маются лишенные имущественного содержания блага, неразрывно связанные с их обладателем человеком. Общие признаки этих прав и благ они не имеют имущественного содер жания, принадлежат человеку от рождения (например, здоровье) или в силу закона (например, право авторства), неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Эти права и блага про возглашены в Конституции РФ и перечислены в ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного пере движения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и другие аналогичные права и блага. Перечень нематериальных благ не исчерпывающий. В ряде случаев одновременно нарушено может быть и имущественное, и неимущественное право. Например, в случаях задержки выплаты пенсии или зара ботной платы, если эти выплаты являются единственным источни ком средств существования: лишают человека возможности приобрести необходимые продукты питания, лекар ства, оплатить жилье и вести достойный человека образ жизни. причиняют моральный вред (чувство голода, иные болезненные ощущения в результате ненадлежащего питания или отсутствия лекарств, чувство обиды, незащищенности, беспомощности, неполноценности и т.п.). Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен: жизни или здоровью гражданина деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих использо ванием транспортных средств и механизмов, электроэнергии вы сокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, силь нодействующих ядов и т.п., осуществлением строительной и иной, связанной с нею, деятельности и др.; гражданину в результате его незаконного осуж дения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, не законного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения ад министративного взыскания в виде ареста или исправительных работ; распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Законом могут быть предусмотрены другие основания компенса ции морального вреда, независимо от вины его причинителя. Закон предусматривает единственную форму компенсации морального вреда денежную, т.е. это единст венная форма, в которой суд может взыскать компенсацию с причи нителя вреда. Однако это не означает, что причинитель вреда не может добровольно, не дожидаясь предъявления иска, совершить действия, направленные на сглаживание перенесенных потерпев шим страданий (уход за потерпевшим, оказание иной помощи, пере дача какого-либо имущества). Закон не установил какого-либо денеж ного эквивалента единицы страданий. Размер компенсации определяется судом, пока суд не определил его, этого размера не существует. В законе указаны некоторые качественные критерии , которые суд обязан при этом учитывать: характер и степень нравственных или физических страданий; степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием ответственности за причинение вреда; фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, и иные, заслуживаю щие внимания обстоятельства; индивидуальные особенности по терпевшего (например, для женщины состояние беременнос ти); требования разумности и справедливости. Хотя при определении размера компенсации учету подлежит ряд критериев, однако понятно, что их учет будет иметь некоторые особенности для тех или иных видов правонарушений. Такие ин дивидуальные особенности потерпевшего, как возраст, пол, состо яние здоровья, должны учитываться во всех случаях. Вместе с тем подлежащие учету фактические обстоятельства имеют более сильную зависи мость от вида правонарушения: в случае причинения вреда здоровью должен приниматься во внимание характер телесного повреждения (например, повреждение крупного кровеносного со суда может не повлечь существенных болевых ощущений, т.е. фи зических страданий, и моральный вред выразится в основном в нравственных страданиях страхе потерпевшего за свою жизнь); в случае смерти потерпевшего — произошла ли смерть на глазах его родственников; При возмещении мораль ного вреда, причиненного опорочением чести, достоинства или деловой репутации — насколько позорящий характер носят распространенные сведения , широта их распространения, последствия , которые оно повлекло (распад семьи, увольнение с работы, неизбрание на выборную должность и т.п.); при нарушении трудовых прав в связи с незаконным уволь нением или незаконным наложением дисциплинарного взыскания заслуживающими внимания обстоятельствами являются предшест вующая трудовая репутация работника, неблагоприятные послед ствия для его семьи, возможность последующего трудоустройства. 2. Обязательства из неосновательного обогащения Понятие и особенности обязательств из неосновательного обогащения Обязательство, возникающее вследствие неосновательного обогащения — внедоговорное гражданско-правовое обязательство, в силу которо го лицо, которое приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевше го), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосно вательное обогащение). Данное обязательство является внедоговорным, поскольку основаниями его возникновения являются не договор, а иные юридические факты: а) обога щение одного лица происходит за счет другого; б) обогащение происходит при отсутствии к тому за конных оснований или последующем их отпадении. Субъекты обязательства: 1) кредитор (потерпев ший) — лицо, которое имеет право на получение от должника неосновательно приобретенного или сбере женного; 2) должник (приобретатель) — лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество. И должником, и кредитором могут быть как граж дане, так и юридические лица независимо от харак тера их правосубъектности. Предметом обязатель ства из неосновательного обогащения — действие неосновательно обогатившегося (должника) по воз врату потерпевшему (кредитору) неосновательно приобретенного или сбереженного имущества. Содержание данного обязательства составляют права и обязанности сторон: право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения (в натуре или путем компенсации) от обогативше гося и обязанность последнего возвратить неосно вательно полученное (сбереженное) потерпевшему. Наличие двух видов неосно вательного обогащения дает основание двум видам обязательств из них: а) обязательства из нео сновательного приобретения имущества; б) обязатель ства из неосновательного сбережения имущества. Приобретение имущества — его возрастание не только вследствие собственно приобретения, но и улучшения, повышающего стоимость имущества. Неосновательное приобретение имеет место при поступлении имущества в хозяйственную сферу приобретателя без возникновения права на него и даже при возникновении права, но без достаточного к тому основания. Данное обязательственное правоотношение имеет свои особенности: a) возникает между двумя лицами, одно из которых обогащается (его имущество увеличивается или сберегается) за счет соответствующе го уменьшения имущества другого лица. b) отсутствуют законные ос нования для такого обогащения, основание либо отсутствует с самого начала, либо отпало впоследствии. Осо бенность рассматриваемого обязательства заключается в том, что в момент приобретения или сбережения имущества приобретатель не знал и не мог знать, что приобретает недолжное. Обычно подобная ситуация связана с виной третьих лиц. Например, почта выдала денежный перевод однофамильцу адресата или банк ошибочно списал денежную сумму со счета другого клиента и т.д. Виновная организация (в нашем примере почта или банк) может быть привлечена к ответственности в качестве соответчика в порядке соли дарной ответственности. Приобретение имущества одним лицом у другого происходит, как правило, на основании правомерных юридических фактов. Имущество может быть также неосновательно сбережено. Под сбережением необходимо понимать сохране ние должником средств, которые он должен был израсходовать, но не израсходовал вследствие зат рат или использования имущества другого лица. Таким образом, при неосновательном приобретении увеличива ется имущество приобретателя, а при неосновательном сбережении количество принадлежащего ему имущества остается прежним, хотя должно было уменьшиться. Лицо должно было израсходовать часть своих средств, но не сделало этого, в результате сохранив их, в то время как другое лицо понесло расходы, которые не должно было нести. Имущество, которое составляет неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвраще но потерпевшему в натуре. Если же возвратить в натуре неосновательно приобретенное или сбереженное имущество невозможно, например вследствие его отчуждения, то приобретатель должен возместить потерпевшему дей ствительную стоимость этого имущества на момент его приобрете ния. Иными словами, это та стоимость имуще ства, которую приобретатель вынужден был бы заплатить за него при его покупке. Приобретатель отвечает за всякие, в том числе и случайные повреждения, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. Обязанность по возврату имущества или компен сации его стоимости должна быть исполнена при обретателем немедленно после того, как он узнал о неосновательности обогащения. Лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возвратить или возместить по терпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. Доходы, полученные до этого момента, возвра щению не подлежат. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чу жими средствами с того времени, когда приобрета тель узнал или должен был узнать о неоснователь ности получения или сбережения денежных средств. Потерпевший (кредитор) обязан возместить приобретателю понесенные им затраты на сохранение и содержание имущества. В ст. 1109 ГК РФ приводится перечень случаев, когда имущество, переданное другому лицу без правовых оснований, не может быть истребовано обратно как неосновательно приобретенное, т.е. когда не возникает обязательства из неосновательного обогащения: a) имущество, переданное во исполнение обязательства до на ступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; b) имущество, переданное во исполнение обязательства по исте чении срока исковой давности; c) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментные и иные денежные средства, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; d) денежные суммы и иное имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель дока жет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотвори тельности. Отличия от других обязательственных отношений. Обязательства из неосновательного обогащения схожи с винди кацией, поскольку в обоих случаях цель заключается в возврате имущества в натуре и возвращении доходов, которые приобретатель извлек или должен был извлечь за время неосновательного пользования имуществом потерпевшего с того момента, когда должник узнал или должен был узнать о неосновательности своего обогаще ния. Отличие же заключается в том, что при виндикации собствен нику возвращается именно та вещь, которой он лишился (индивиду ально-определенная вещь) и которая сохранилась в натуре. А в обязательствах из неосновательного обогащения потерпевшему воз вращается вещь из числа однородных. Обязательства из неосновательного обогащения имеют сходство и с обязательствами из причинения вреда, так как в обоих случаях потерпевший имеет право требовать возмещения убытков в полном объеме. Сходство проявляется, даже если неосновательное приобре тение вызвано действиями самого приобретателя. Но между этими видами обязательств существуют значительные различия. Обяза тельства из неосновательного обогащения могут возникнуть не толь ко вследствие действий приобретателя, третьих лиц, но и в результате действий самого потерпевшего, а также события. Обязательства же из причинения вреда возникают только вследствие неправомерных действий причинителя вреда, как правило, в случае совершения пра вонарушения виновно; обязательства из неосновательного обогаще ния могут возникнуть и на основе правомерных действий и на основе событий, т.е. в данном виде обязательств вина приобретателя значе ния не имеет. Имеются отличия и в размере возмещения причинен ного ущерба. Обязательства из причинения вреда обеспечивают вос становление имущественной сферы потерпевшего по принципу пол ного возмещения, а в обязательствах из неосновательного обогаще ния ущерб возмещается в том размере, в котором должник обогатил ся.

0

Лекция 30 «ДОГОВОРЫ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ»

1. Договор хранения Понятие договора хранения По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой сто роной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. В договоре хранения, в котором хра нителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хра нение в качестве одной из целей своей профессио нальной деятельности (профессиональный храни тель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. Договор может быть возмездным или безвоз мездным, реальным или консенсуальным, является двусторонним, взаимным, относится к договорам об оказании услуг. Договор должен быть заключен в письменной форме в случаях, предусмотренных законом. При этом для договора хранения между гражданами со блюдение письменной формы требуется, если стои мость передаваемой на хранение вещи превышает не менее, чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Стороны: хранитель и поклажедержатель. Ими могут быть граждане и юридические лица. В каче стве поклажедателей могут выступать собственни ки имущества, а также титульные владельцы. В качестве хранителей могут выступать как пол ностью дееспособные граждане, так и юридические лица, имеющие разрешение на занятие такой деятельностью. Содержание договора образуют права и обязанности его сторон. Специальные виды хранения: на товарном складе; в ломбарде; в банке (договор с использованием клиентом инди видуального банковского сейфа); в камерах хране ния транспортных организаций; в гардеробах орга низации; в гостинице (за утрату, недостачу или повреждение отвечают гостиницы и подобные им организации); секвестр (хранение вещей, яв ляющихся предметом спора). За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей и хранитель и поклажедатель несут имущественную ответственность. Ответственность хранителя за несохранность вещи может наступить независимо от вины. Договор складского хранения По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить то вары, переданные ему товаровладельцем (поклажеда-телем), и возвратить эти товары в сохранности. Он является разновидностью договора хранения. Сторонами являются только предприниматели. В качестве хранителя выступает товарный склад — организация, осуществляющая в качестве предпри нимательской деятельности хранение товаров и ока зывающая связанные с хранением услуги. Договоры, которые заключаются таким складом, являются пуб личными. Помимо склада общего пользования дого вор хранения могут заключать и ведомственные скла ды, обслуживающие определенные ведомства. Содержание договора образуют права и обя занности его сторон. Товаровладелец и товарный склад имеют право требовать при возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим расхо ды несет тот, кто потребовал осмотра товара или про верки его количества. Если проверка при выдаче то вара не проводилась, то все претензии могут быть сделаны складу письменно при получении товара. Форма договора — письменная. Форма договора считается соблюденной, если его заключение и при нятие товара на склад удостоверены одним из сле дующих документов: 1) двойным складским сви детельством, которое состоит из двух частей: складского свидетельства и залогового свидетель ства (варранта); 2) простое складское свидетельство — единый документ, кото рый выдается на предъявителя, подтверждает пере дачу товара на хранение и является ценной бумагой. Данный документ должен содержать определенные реквизиты, при отсутствии которых документ не мо жет считаться простым складским свидетельством; 3) складской квитанцией — документом, удостоверяющим принятие товара складом и содер жащим основную характеристику товара. Секвестр и хранение вещей в гардеробе и гостинице По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвра тить вещь тому лицу, которому она будет присуж дена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр). Спорная вещь, которая является предметом спо ра между двумя или несколькими лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению суда (судебный секвестр). Хранителем в данном случае может выступать лицо, назначен ное судом или определенное по соглашению спо рящих сторон. И в том, и в другом случае необхо димо получить согласие хранителя, если законом не предусмотрено иное. Предмет договора: движимые и недвижимые вещи. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет право на вознагражде ние за счет спорящих сторон, если иное не преду смотрено договором, решением суда. Хранение в гардеробах организаций носит безвозмездный характер, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным спо собом не обусловлено при сдаче вещи на хранение. Договор хранения в гостинице — безвозмездный. Гостиница отвечает как хранитель и без особо го о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или поврежде ние его вещей, внесенных в гостиницу, за исключе нием денег, иных валютных ценностей, ценных бу маг и других драгоценных вещей. Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы; помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте. Гостиница отвечает за несохранность денег, ва лютных ценностей, ценных бумаг и других драгоцен ных вещей постояльца при условии: 1) если они были приняты гостиницей на хранение; 2) были по мещены постояльцем в предоставленный ему гос тиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином по мещении гостиницы. Постоялец, который обнаружит утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промед ления заявить об этом администрации гостиницы. В ином случае гостиница освобождается от ответ ственности за несохранность вещей. Объявление гостиницы о том, что она не отвечает за несохранность вещей постояльцев, не освобож дает ее от ответственности (п. 4 ст. 925 ГК РФ). Это правило применяется также в отношении хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансиона тах, санаториях, банях и других подобных органи зациях. Договор хранения в ломбарде, в индивидуальном банковском сейфе, в камере хранения транспортных организаций Ломбарды как коммерческие организации зани маются выдачей краткосрочных кредитов под залог имущества и оказывают услуги по хранению ценных вещей. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину — публичный. Для поклажедержателей данный договор носит потреби тельский характер. Стороны договора: ломбар ды — специализированные организации, имеющие лицензию на занятие такого рода деятельностью; поклажедержатели — только граждане. Заключение договора удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в пол ной сумме их оценки, произведенной в соответствии с законом; при получении вещи в обусловленный договором срок хранить ее в течение 2 месяцев с взиманием за это платы, которая устанавливается договором хранения. Договором хранения ценностей в банке мо жет быть предусмотрено их хранение с использова нием поклажедателем (клиентом) или с предостав лением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке). По данному договору клиенту предоставляется пра во самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от сей фа, карточка, позволяющая идентифицировать клиен та, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому. При этом банк должен обеспечивать клиенту возмож ность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со сто роны банка. В то же время банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится пре доставленный клиенту сейф. Договор хранения вещей в камерах хране ния транспортных организаций — публичный. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения обязаны при нимать на хранение вещи пассажиров и других граж дан независимо от наличия у них проездных докумен тов. Данный договор оформляется путем выдачи квитанции или номерного жетона. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недо стачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их оценки поклажедателем при сдаче на хранение подлежат возмещению хранителем в течение 24 ч с момента предъявления требования об их возмещении. 2. Договор комиссии Договор комиссии — один из договоров, на правленных на оказание услуг. Посредством его осуществляются сделки по возмездной реализации имущества, не принадлежащего отчуждателю. По договору комиссии одна сторона (комиссио нер) обязуется по поручению другой стороны (ко митента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет ко митента. Договор комиссии возмездный, двусторон ний, консенсуальный. Стороны договора: комитент — гражданин или юридическое лицо, в чьих интересах заключаются сделки, для которого совершается указанная в до говоре сделка и комиссионер — граждане или пред приятия, которые совершают сделку. Предметом договора могут быть разные вещи, не изъятые из гражданского оборота. Объектом договора служат различного рода сделки. Цена определяется договором между сторонами. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых об стоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги. Договор комиссии может быть заключен на опре деленный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его ис полнения. Законодательство не содержит специальных пра вил о форме договора комиссии, поэтому применя ется общее правило о форме сделок, и договор ко миссии должен совершаться в письменной форме. Договор комиссии может прекращаться в одностороннем порядке посредством: 1) от каза комитента от исполнения договора; 2) отказа ко миссионера от исполнения договора; 3) смерти комиссионера, признания его недееспособным, ог раниченно дееспособным или безвестно отсутствую щим; 4) признания индивидуального предпринима теля, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом); 5) отмены поручения. 3. Договор коммерческой концессии По договору коммерческой комиссии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без его указания право использовать в его предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, которые принадлежат право обладателю, а также предоставить право на фирмен ное наименование, на охраняемую коммерческую информацию и другие объекты исключительных прав (товарный знак, знак обслуживания и др.). Договор — консенсуальным, взаимный, возмезд ный. Предмет договора: исключительные права, при надлежащие правообладателю, т. е. права на фир менное наименование, на коммерческое обозначение правообладателя, на товарный знак, знак коммерчес кого обслуживания; права использовать принадлежа щие правообладателю объекты промышленной соб ственности: изобретения, промышленные образцы. Стороны договора: правообладатель и пользо ватель. Ими могут быть коммерческие организации и ин дивидуальные предприниматели. Договор заключается в письменной форме и под лежит государственной регистрации. Существенные условия договора — предмет и цена. 4. Договоры с неопределенным числом контрагентов Публичное обещание награды Лицо, публично объявившее о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды тому, кто совершил указанное в объявлении действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную на граду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения. Публичное объявление о награде является односторонней сделкой и еще не порождает конкретных прав и обязанностей. Правда, сама сделка должна соответствовать трем условиям: она должна быть публичной, то есть обращенной к неопределен ному кругу лиц. Следует предположить, что она должна быть доступна для ознакомления неопределенному кругу лиц; награда может быть установлена только за совершение право мерных действий; из объявления должно быть ясно, кто обещал награду (имя или наименование, адрес и т.д.). Более того, лица, откликнувшиеся на об ращение, имеют право потребовать от того, кто обещал награду, пись менного подтверждения обещания. Договорное правоотношение возникает после того, как будет со вершено действие, за которое обещана награда. Договор о выплате на грады является реальным, односторонним и безвозмездным. По дого вору одна сторона, обещавшая вознаграждение, обязана выплатить его другой стороне, совершившей действие, за которое было назначено вознаграждение. Сумма вознаграждения либо заранее определяется в объявлении, либо устанавливается по соглашению сторон, а если со глашение не достигнуто, то судом. Если действие, за которое было обе щано вознаграждение, совершили два или более лиц, то вознагражде ние достается тому, кто сделал это первым, а если они сделали это од новременно или невозможно установить первого, то вознаграждение делится поровну или по их соглашению в ином размере. Конечно, может возникнуть вопрос о том, соответствует ли совер шенное действие тому, за которое была обещана награда. Это определя ется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора — судом. Лицо, публично объявившее о выплате награды, может в такой же форме отказаться от данного обещания. Отказ невозможен, если уста новлен срок для совершения требуемого действия или если кто-то из откликнувшихся на объявление уже совершил требуемое действие. При отказе от публичного обещания награды лицо обязано возмес тить расходы откликнувшимся лицам, связанные с совершением дей ствия, за которое была обещана награда. Публичный конкурс Публичный конкурс является разновидностью публичного обеща ния награды. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаг раждения или выдаче иной награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов, должно выплатить (выдать) обуслов ленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения кон курса признан его победителем. Как видно из содержания конкурсных отношений, здесь тоже речь идет о публичном обещании вознаграждения. Однако оно выплачива ется не просто за выполнение работы или достижение иных результа тов, предусмотренных условиями конкурса, а за лучшее выполнение работы, за лучшие результаты среди всех, что будут представлены на конкурс. Награду получает победитель, который устанавливается в порядке, определенном условиями конкурса. Конкурс может быть открытым, и тогда публичное объявление о нем обращено к неопределенному кругу лиц. Он может быть и закры тым, и тогда к участию в конкурсе приглашается ограниченный круг лиц, который заранее определен. Устроителем конкурса может быть любой субъект гражданского права. В объявлении о конкурсе должны содержаться следующие условия: смысл задания: это должно быть прозаическое или поэтичес кое произведение, или музыкальное, архитектурный или промыш ленный проект, исполнительская деятельность музыкантов (конкурс им. П.И. Чайковского) или драматических артистов и т.д.; критерии и порядок определения победителей: состав жюри, ко личество промежуточных ступеней к победе (туров), число участни ков, переходящих в следующий тур, шкала баллов, сроки определения победителей; размер и форма награды; порядок и срок определения результатов конкурса. Следует иметь в виду, что положения гл. 57 ГК РФ распростра няются не на все виды конкурсов. Так, конкурс на занятие вакант ных должностей (рабочих мест) регулируется нормами трудового права. ГК РФ устанавливает порядок изменения и отмены конкурса, а также использование произведений литературы и искусства, удосто енных наград. В частности, организатор публичного конкурса приоб ретает преимущественное право на заключение с автором такого про изведения договора на использование произведения (авторского до говора). 5. Проведение игр и пари Глава 58, нормами которой регламентируются сделки подобного рода, впервые включена в ГК РФ. Сделки из игр и пари, представляющие собой двусторонние согла шения, относятся к так называемым рисковым сделкам. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией или участием в играх и пари, не подлежат судебной защите. Значит, если вы выиг рали в карты некую сумму денег, а проигравший отказывается ее вып латить, суд вам не поможет. Если вы помните из классической лите ратуры, уплата карточного долга считалась делом чести, человек, не сумевший его оплатить, подвергался всеобщему презрению и порой кончал жизнь самоубийством, а карточных шулеров били канделяб рами (подставками для свечей). Однако все это происходило вне правового поля , как сейчас принято говорить. Все, кроме шулер ства и других злоупотреблений. Если человек был вовлечен в игры или пари под влиянием обмана, угрозы, насилия, других злонамерен ных действий, он может искать защиту в суде от неблагоприятных последствий своего участия в игре или пари. Иными словами, в слу чае проигрыша некоей суммы денег он может требовать ее возврата. Обычно это связано с возбуждением уголовного дела по факту мо шенничества. ГК РФ, однако, допускает проведение лотерей, тотализаторов и других игр государством, муниципальными образованиями или по их разрешению, то есть лицензии. Отношения между организаторами игр и их участниками строятся на основе договора, который оформляется лотерейным билетом, квитанцией или иным документом и который обязывает организатора игр выплатить выигрыш тем, кто по условиям игры должен его получить. При этом должны быть определены сроки проведения игры и выплаты выигрыша.

0

Лекция 29 «ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ»

1. Понятие и виды договора страхования По договору страхования одна сторона (стра хователь) вносит другой стороне (страховщику) обусловленную договором плату (страховую пре мию), а страховщик обязуется при наступлении пре дусмотренного договором события (страхового слу чая) выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, страховое возмещение или страховую сумму. Договор — возмездный, поскольку страхователь уплачивает страховую премию, а страховщик в свою очередь несет риск наступления страхового случая и при наличии последнего производит страховую выплату. Договор страхования носит взаимный характер и относится к числу рисковых, соответственно в дан ном договоре возникновение, изменение или пре кращение тех или иных прав и обязанностей зави сит от объективных случайных для самих сторон обязательств (событий). Стороны договора: страхователь — лицо, ко торое заключает договор страхования либо является страхователем в силу закона и обязано уплачивать страховые взносы; страховщик — юридическое лицо, имеющее разрешение на осуществление стра хования соответствующего вида. На стороне страхователя могут выступать выго доприобретатели (т. е. лица, в пользу которых стра хователь заключил договор страхования). Страховщиками могут быть как государственные, так и частные страховые организации любой орга низационно-правовой формы, а также страховые компании, которые созданы иностранными юриди ческими лицами и гражданами. Объект договора: — страховой интерес. Содержание договора образуют взаимные пра ва и обязанности сторон. Форма договора — письменная, заключается путем составления одного документа либо вруче ния страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового по лиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного сторонами. Несоблюдение данной формы договора влечет недействительность согла шения. Виды страхования: имущественное страхова ние и личное страхование. Формы страхования: добровольное — это стра хование на основе добровольного соглашения (до говора) между страховщиком и страхователем; обя зательное — такое страхование, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность стра ховать жизнь, здоровье, имущество лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лица ми за свой счет или за счет заинтересованных лиц. Исчерпывающий перечень интересов, страхо вание которых не допускается: 1)противоправных интересов; 2) убытков от участия в играх, лотереях и пари; 3) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобожде ния заложников. Условия страхования, противоречащие трем вы шеназванным пунктам, являются ничтожными. Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхова ние. Событие, рассматриваемое в качестве страхово го риска, должно обладать признаками случайности и вероятности его наступления. Риск не зависит от воли участников страхования. Так как риск — только предполагаемое, а не реальное событие, он может иметь различные степени вероятности наступления и влечет за собой различные по размеру убытки. Страховой случай — фактически наступившее событие, которое предусмотрено законом или до говором страхования и влечет возникновение обя занности страховщика произвести страховую вып лату. Страховой случай должен соответствовать по своим параметрам страховому риску. Случай в отличие от риска — событие уже наступившее. Страховой интерес — основанный на законе, ином правовом акте или договоре объективно обус ловленный интерес страхователя заключить договор страхования. Страховой интерес должен быть пра вомерным. Не допускается страхование противо правных интересов. Запрещено страхование и некоторых правомерных интересов: 1) убытков от участия в играх, лотереях и пари; 2) расходов, к которым лицо может быть Принуждено в целях освобождения заложников. Страховая сумма — установленная законом или договором страхования сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возме щение в силу правил об имущественном страхова нии или которую он обязуется выплатить по нормам о личном страховании. Страховая выплата — денежная сумма, которую страховщик обязан уплатить в соответствии с законом или договором страхования в результате на ступления страхового случая. При имущественном страховании (кроме страхования ответственности) эта сумма не должна превышать действительную стоимость имущества (страховую стоимость). В ос тальных случаях страховая сумма определяется сто ронами по их усмотрению. Страховое возмещение — страховая выплата при наступлении страхового случая, покрывающая ущерб в имущественном страховании. Страховое возмещение выплачивается при полной гибели иму щества — в размере действительной стоимости это го имущества, но в пределах страховой суммы; при частичной гибели либо повреждении имущества — в размере страховых убытков. Страховая премия — плата за страхование, ко торую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, уста новленные законом или договором страхования. В основе расчета ее величины лежат страховые та рифы. Страховая премия может выплачиваться еди новременно или частями. Страховой взнос — часть страховой премии, если она подлежит уплате в рассрочку. В случае, если договор страхования носит реальный характер, он считается заключенным при уплате единовремен но страховой премии или первого ее взноса, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Со гласно п. 3 ст. 954 ГК РФ когда страховая премия вносится в рассрочку, договором могут быть опре делены правовые последствия неуплаты очередных страховых взносов в установленные сроки. Страховой тариф — ставка, взимаемая страхов щиком с единицы страховой суммы с учетом объек та страхования и характера страхового риска, кото рая используется для расчета размера страховой премии. 2. Договоры личного и имущественного страхования По договору личного страхования страховщик взамен уплаченной страхователем премии обязует ся выплатить единовременно или выплачивать пе риодически обусловленную договором страховую сумму (страховое обеспечение) в случае причине ния вреда жизни или здоровью страхователя или застрахованного лица, достижения им определен ного возраста или наступления в его жизни иного, предусмотренного договором события. Договор личного страхования является публич ным договором со всеми вытекающими из этого последствиями. Его публичный характер связан с тем, что подавляющее большинство договоров личного страхования являются стандартными и за ключаются со множеством страхователей, равнопра вие которых должно быть надежно обеспечено. Согласно договору страхователь уплачивает страховой взнос стра ховщику, а последний при наступлении страхового случая у застрахо ванного лица выплачивает страховое возмещение, как правило, само му застрахованному лицу. Особенностями договора личного страхова ния в отличие от имущественного являются: 1) спе цифические личные интересы, которые должно иметь застрахованное лицо, а именно интерес в получении выплаты при смерти или повреждении здоровья, при достижении определенного возраста или наступлении определенных событий. Эти инте ресы неразрывно связаны с личностью застрахован ного лица; 2) особый характер некоторых рисков, на случай которых заключаются договоры личного страхования. Иногда такими рисками служат жела емые события (бракосочетание, достижение опре деленного возраста и т. п.); 3) застрахованное лицо может не совпадать ни со страхователем, ни с вы годоприобретателем. При личном страховании дру гого лица должно быть получено письменное со гласие застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан не действительным по иску застрахованного лица или в случае его смерти — наследниками этого лица; 4) выплата страховой суммы производится в фор ме страхового обеспечения, которое не привязано к каким-либо объективным критериям, а опреде ляется сторонами в договоре по их усмотрению; 5) страховая плата может осуществляться частями, причем в течение довольно длительного промежут ка времени, обеспечивая застрахованное лицо (вы годоприобретателя); 6) только договор страхова ния может иметь накопительный характер. Он преследует цель не только компенсировать вред, причиненный личности, но и обеспечить опреде ленный доход (процент) на вложенный капитал (страховую премию). Предметом договора личного страхования являются жизнь и здо ровье застрахованного лица. Застрахованным лицом может быть сам страхователь (особенно в договорах, где страхователями являются фи зические лица), либо работник страхователя (в договорах, где страхо вателями являются юридические лица), либо член семьи страхователя (страхование детей). Страхователями могут быть лица, достигшие 16 лет. Срок договора, как правило, ограничен 75-летним возрастом заст рахованного лица. Некоторые страховые общества могут устанавли вать более низкий предельный возраст страхования. Размер страховой суммы не ограничен. Существуют различные виды договора личного страхования (от не счастных случаев, на случай смерти и т.д.), но самым широким по объему ответственности страховщика является договор смешанного личного страхования. Договор смешанного личного страхования является как бы беспро игрышной лотереей для страхователя. Ведь если он не умрет и не по вредит здоровье в течение действия договора, то доживет до его окон чания и в любом случае (а последний случай — счастливый) получит страховое возмещение. Договор личного страхования считается заклю ченным страхователем в пользу застрахованного лица (в том числе и самого страхователя), если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. Под обязательным личным страхованием понимается такая форма страхования, при которой на страхователя законом возлагается обязанность застраховать жизнь и здоровье других лиц за свой счет или за счет заинтересованных лиц. Страхование производится на случай утраты тру доспособности и гибели пассажиров в результате несчастного случая на транспорте. При обязательном личном страховании граждан, занимающихся частной детективной и охранной дея тельностью, обязанность по осуществлению страхо вания их жизни возложена на соответствующие организации. За счет средств соответствующего бюджета обя зательное личное страхование производится, на пример, при личном страховании судей, должност ных лиц правоохранительных и контролирующих органов. 3. Сострахование, перестрахование и суброгация Объект страхования может быть застрахован по одному договору страхования совместно с несколь кими страховщиками (сострахование). Если в таком договоре не определены права и обя занности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретате лем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования. Перестрахование — один из видов страхования предпринимательского риска, возникающего в сфе ре профессиональной деятельности страховщиков в непосредственной связи с заключаемыми ими до говорами страхования. Риск выплаты страхового возмещения или стра ховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним до говору перестрахования (п. 1 ст. 967 ГК РФ). Целью договора является облегчение бремени не сения риска путем передачи его части другому стра ховщику (так называемое перестрахование рисков ). В отличие от сострахования страховщик по перестра ховочному договору не вступает в отношения со стра хователем, а принимает на страхование только риски страховщиков как предпринимателей. Поэтому к до говору перестрахования применяются правила, преду смотренные ГК РФ о страховании предпринима тельского риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное. При этом страховщик по дого вору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем. Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования (п. 4 ст. 967 ГК РФ). Суброгация — такой переход прав, при котором к страховщику, выплатившему страховое возмеще ние, переходит в пределах выплаченной суммы пра во требования, которое страхователь (выгодопри обретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, если дого вором не предусмотрено иное. Содержание договора образуют взаимные пра ва и обязанности сторон. Досрочное прекращение договора освобожда ет страховщика от обязанности выплачивать страхо вое возмещение при наступлении страхового случая.

0

Лекция 28 «БАНКОВСКИЕ ДОГОВОРЫ»

Договор займа По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщи ку) деньги или другие вещи, определенные родо выми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное коли чество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор является одно сторонним, реальным, может быть как возмездным, так и безвозмездным. Он считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Стороны договора: заемщик и заимодавец. Ими могут быть любые субъекты гражданского права при соблюдении общих норм гражданского законода тельства о право- и дееспособности. Предметом договора являются деньги или дру гие вещи, определяемые родовыми признаками. В этом заключается отличие договора займа от до говоров имущественного найма и ссуды, предметом которых могут быть только индивидуально-опреде ленные вещи. Форма договора — письменная, за исключени ем случаев, когда договор заключен между гражда нами и сумма займа не превышает десяти минималь ных размеров оплаты труда. Срок не является существенным условием дого вора займа. Однако в том случае, если договор зак лючен на неопределенный срок либо срок исполне ния определен моментом его востребования, закон предусматривает такое правило, согласно которо му в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребова ния, сумма займа должна быть возвращена заем щиком в течение 30 дней со дня предъявления заи модавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Оформление заемной сделки возможно путем составления расписки или иного документа, удо стоверяющего передачу заимодавцем денег или заменимых родовых вещей. Существует две раз новидности документов, которые удостоверяют передачу суммы займа: это ценные бумаги — век сель и облигация. Облигация дает право ее держателю получить но минальную стоимость и проценты по отношению к номинальной стоимости. На заемщика, кредито способность которого вызывает у заимодавца со мнения, может быть возложена обязанность обес печить возврат суммы займа. Содержание договора составляют права и обя занности его сторон. Виды договора: целевой заем и заем государ ственный. В отличие от кредитного договора обыч ный договор займа, как правило, не является целе вым, т. е. не содержит условия об использовании полученных средств под определенные задачи. Под государственным займом понимается договор, заемщиком в котором выступает государство в це лом, а заимодавцем — гражданин или юридическое лицо. Вексель и его виды Вексель как один из видов ценной бумаги являет ся объектом гражданского правоотношения, т.е. объектом блага, по поводу которого оно складыва ется, или объектом того, на что направлены субъек тивные права и обязанности участников гражданских правоотношений. Вексель — ценная бумага, удостоверяющая ни чем не обусловленное обязательство векселедате ля, либо иного, указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмотренного век селем срока определенную сумму векселедержате лю. Он используется как средство платежа и креди тования. Предмет вексельного обязательства — только деньги. Вексель бывает простым и переводным. В пра воотношении, которое порождается простым вексе лем, участвуют два лица: векселедатель и векселе держатель (кредитор). Обязательства, которые вытекают из переводного векселя, связывают как минимум трех лиц, а именно: векселедателя, пла тельщика и векселедержателя. Переводной вексель — ценная бумага, содер жащая ничем не обусловленное предложение век селедателя (трассанта) плательщику (трассату) уп латить в определенный срок векселедержателю (ремитенту) или его приказу установленную в век селе денежную сумму. Реквизитами векселя являются: простое и ни чем не обусловленное предложение уплатить опре деленную денежную, т. е. вексельную сумму; наиме нование плательщика (трассата); указание срока платежа (по предъявлении, во столько-то времени от предъявления, во столько-то времени от составле ния); указание места, где должен быть совершен платеж (место жительства трассата или место жительства векселедателя, если иное не установлено в век селе); наименование того, кому или приказу кого должен быть совершен платеж; указание даты и мес та совершения векселя; подпись векселедателя. Любой вексель может быть передан посредством индоссамента (передаточная надпись), который бы вает полным (переносящим все права по векселю); инкассовым (не переносящим всех прав); залоговым (служит целям обеспечения тех имущественных тре бований, которые может иметь векселедержатель к своему предшественнику). Срок платежа по векселю: на определенный день; по предъявлении; во столько-то времени от предъявления; во столько-то времени от составле ния. Другие способы обозначения срока платежа по векселю влекут его недействительность. Место платежа — место жительства трассата либо место жительства векселедателя, если иное не установлено в самом векселе (например, место жи тельства третьего лица, оплачивающего вексель за плательщика). Дата составления в векселе обычно обозначается рядом с местом его составления. Под пись векселедателя завершает документ и придает ему вексельную силу. Способом обеспечения платежа по векселю вы ступает аваль, который может быть дан третьим ли цом или всяким подписавшим вексель. Срок давности по иску векселедержателя к пла тельщику, акцептовавшему вексель, составляет 3 года со дня срока платежа. Иски векселедержате ля против индоссантов и против векселедателя по гашаются истечением 1 года со дня протеста или со дня срока платежа. Исковая давность по требо ваниям индоссантов друг к другу и к векселедате лю равна 6 месяцам со дня, когда индоссантом был оплачен вексель, или со дня предъявления к нему иска. Кредитный договор Товарный и коммерческий кредит По кредитному договору банк или иная кредит ная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор является разновидностью до говора займа, соответственно на него распростра няются нормы ГК РФ, регулирующие заем. Стороны: кредитор — банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на все или отдельные банковские операции; заемщик, получающий денежные средства для предпринима тельских или потребительских целей. Предмет договора — денежные средства. Дого вор должен быть заключен в письменной форме, ее несоблюдение влечет недействительность договора. В случае, когда в кредитный договор включены условия о залоге недвижимости, такой договор дол жен быть нотариально удостоверен и зарегистриро ван в порядке, установленном законодательством РФ. Срок — существенное условие договора, в зави симости от его продолжительности различают крат косрочные (до 1 года) и долгосрочные договоры (более 1 года). В отличие от предоставления займа коммерческое кредитование осуществляется не по самостоятель ному договору, а во исполнение обязательств по реализации товаров, выполнению работ или оказа нию услуг. Коммерческий кредит может быть пре доставлен покупателем продавцу в виде аванса или предварительной оплаты товаров либо, наоборот, продавцом покупателю путем предоставления от срочки (рассрочки) оплаты приобретаемых товаров. факторинг — финансирование под уступку денежного требования По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансо вый агент) передает или обязуется передать дру гой стороне (клиенту) денежные средства в счет де нежного требования клиента(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказа ния услуг третьему лицу, а клиент уступает или обя зуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в це лях обеспечения исполнения обязательства клиен та перед финансовым агентом. Договор — взаимный, возмездный. Он может быть как реальным (агент передает деньги и клиент уступает требование), так и консенсуальным (агент обязуется передать денежные средства или клиент обязуется уступить требование). Стороны договора: финансовый агент и клиент. Финансовый агент — специальный субъект дого вора, коммерческая организация, профессиональ но оказывающая факторинговые услуги. Ими могут выступать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имею щие разрешение (лицензию) на осуществление дея тельности такого вида. Клиентом — любое лицо, но в большинстве слу чаев в такой роли выступают коммерческие органи зации. Предмет договора — денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (су ществующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). Срок определяется соглашением сторон. Цена представляет собой стоимость уступаемого требо вания клиента к должнику. Содержание договора составляют права и обя занности финансового агента и клиента. Договоры банковского счета и вклада По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на ус ловиях и в порядке, предусмотренных договором. Договор является реальным, односторонним и возмездным. Договор банковского вклада, в кото ром вкладчиком является гражданин, является пуб личным договором. Предмет договора — денежная сумма (вклад), которая может быть выражена в российских рублях или иностранной валюте. Вкладчик может вносить вклад как в наличной, так и в безналичной форме. После внесения вклада банк приобретает право соб ственности на него, а вкладчик в свою очередь при обретает обязательственное право или право тре бования, которое вытекает из договора банковского вклада. Прием вклада сопровождается открытием депозитного счета. Стороны договора: банк и вкладчик. Законом предусматривается возможность заключения тако го договора не только банками, но и другими кре дитными организациями. Вкладчиком может быть любое юридическое или физическое лицо. Банк либо иная кредитная организация обязаны иметь лицензию на совершение банковских операций, пре дусматривающую их право на привлечение денеж ных средств во вклады. Договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет его недействительность и договор являет ся ничтожным. В зависимости от установленного договором по рядка возврата вкладов они делятся на два основ ных вида: на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) и на услови ях возврата вклада по истечении определенного до говором срока (срочный вклад). Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на других условиях возврата, не противо речащих закону, Например, условные вклады — вклады, по которым платеж производится в случае наступления определенных обстоятельств, указан ных в договоре. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, откры тый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и прове дении других операций по счету. Договор является возмездным, двусторонне-обязывающим, консенсуальным, поскольку он заключается не в момент зачисления средств на счет, а в момент достижения сторонами соглаше ния по всем существенным условиям договора. Стороны договора: банк (в том числе иная кре дитная организация, которая обладает лицензией) и клиент (владелец счета). В качестве клиента могут выступать любые юридические и физические лица, включая несовершеннолетних. Предмет договора: денежные средства клиен та, которые находятся на его банковском счете. Виды счетов: расчетный, который открывается всем коммерческим организациям для осуществления любых операций, предусмотренных договором банковского счета; текущий, который открывается некоторым учреждениям при отсутствии у них ком мерческой деятельности; бюджетные, открывающие ся субъектам, которым дано право распоряжаться бюджетными средствами; текущие валютные сче та, открывающиеся для зачисления валютной выруч ки; корреспондентские, которые открываются в расчетно-кассовых центрах. Форма договора — простая письменная. Чтобы открыть счет, клиенты должны предоставить в банк следующие документы: заявление на открытие сче та; учредительные документы; карточку с образца ми подписей руководителя и главного бухгалтера. Содержание договора составляет совокупность прав и обязанностей банка и клиента. Среди основ ных обязанностей банка можно выделить обязан ность по надлежащему выполнению операций по счету. Банковские операции — действия, которые банк должен совершить по поручению клиента. Расчетные операции по аккредитиву При расчетах по аккредитиву банк, действую щий по поручению плательщика об открытии аккре дитива и в соответствии с его указанием (банк-эми тент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть пе реводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. Сущность аккредитива заключается в том, что по лучатель денежных средств имеет гарантии их по лучения, поскольку деньги плательщиком заранее выставляются в банке-эмитенте. Виды аккредитива: 1) отзывной — аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления полу чателя средств. При этом отзыв аккредитива не соз дает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств. Исполняющий банк обязан осу ществить платеж или иные операции по отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива. Пунктом 3 ст. 868 ГК РФ уста новлено, что аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное; 2) безот зывным — аккредитив, который не может быть от менен без согласия получателя средств; 3) покрытый — ак кредитив, при котором на банк-эмитент возлагается обязанность перечислить сумму кредита (покрытие) за счет средств плательщика или за счет кредита, ко торый предоставлен ему банком, в распоряжение ис полняющего банка на весь срок действия обязатель ства банка-эмитента; 4) непокрытый — аккредитив, при котором исполняющий банк вправе списывать всю сумму аккредитива с корреспондентского счета банка-эмитента. Признаки аккредитива: денежное обязатель ство, исполнение которого, как правило, происхо дит при условии предоставления документов, пре дусмотренных в аккредитиве; аккредитив — сделка, обособленная от договора, предусматривающего аккредитивную форму расчетов, и банк не участву ет в исполнении этого договора; банк осуществля ет платеж по аккредитиву от собственного имени, но по поручению своего клиента; банк осуществля ет платеж по аккредитиву за счет собственных средств или средств клиента; и другие признаки. Расчеты по инкассо и чеками Расчет по инкассо является одним из наиболее важных форм безналичных расчетов. При расче тах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Эти действия совершаются на основании инкассового поручения получателя платежа от его имени и за его счет. Признаки инкассо: 1) поручение клиента банку получить т. е. инкассировать деньги от плательщика либо получить согласие уплатить деньги (акцепт пла тежа); 2) выполнение поручения за счет клиента; 3) выполнение поручения банком-эмитентом само стоятельно либо при помощи исполняющего банка. Виды инкассо: 1) чистое — инкассо, которое основано только на финансовых документах (напри мер: вексель, чек, долговая расписка); 2) докумен тарное — инкассо, при котором расчеты произ водятся при получении платежа на основании коммерческих документов (например: накладные, счета, коносаменты). Инкассовые расчеты применяются для таких видов поручений, как расчеты платежными требованиями-поручениями (платежное требование-поручение на правляется продавцом покупателю за отгруженный, переданный товар на основании коммерческих или финансовых документов) и расчеты платежными тре бованиями (в данных расчетах всегда обязательно участвует банк-эмитент). Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обус ловленное распоряжение чекодателя банку произве сти платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Особенности данной формы расчетов: основ ным должником является чекодатель; чекодатель не состоит с банком в обязательственных правоотно шениях, следовательно банк не отвечает перед дер жателем чеха за его неуплату; ответственным за неуплату чека являются чекодатель, поручитель чека или лицо, которое передало чек; обязательство по чеку носит безотзывной характер до истечения сро ка предъявления чека к платежу; платеж по чеку мо жет включать проценты. Виды чеков: 1) расчетные и для получения на личных денег; 2) перечеркнутые т. е. кроссирован ные — чеки, в которых посредством параллельных ли ний указывается ограничение использования чека по кругу держателей, в силу чего банку запрещается инкассировать сумму чека третьим лицам, которые не указаны в самом чеке; 3) именные — чеки, кото рые не подлежат передаче другому лицу, оплата осу ществляется только в отношении указанного конкрет ного лица; 3) ордерные; 4) на предъявителя — чек, который допускает возможность его передачи путем вручения третьему лицу. Обязательные реквизиты: наименование; по ручение плательщику выплатить определенную сум му; наименование плательщика; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек, — чекодателя. От сутствие любого из указанных реквизитов лишает его силы чека. Существует исключение из этого пра вила: чек, который не содержит указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чека. Передача прав по чеку (индоссамент) возможна в пользу всякого лица, включая самого чекодателя (чек собственному приказу). Передаточная надпись совершается на самом чеке (его обороте) или на присоединенном листе (аллонже). Индоссамент пе реносит все права, которые вытекают из чека. Наличные и безналичные расчеты Расчеты с участием граждан, не связанные с осу ществлением ими предпринимательской деятельно сти, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуще ствлением ими предпринимательской деятельно сти, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные расчеты производятся через бан ки, иные кредитные организации, в которых физи ческие и юридические лица имеют счета. Форма расчетов является разновидностью обязательства клиента и обслуживающего его банка по исполнению (получению) безналичного платежа. Формами расчетов являются: расчеты платеж ными поручениями, аккредитивами, по инкассо и расчеты чеками. Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку согласно п. 1 ст. 862 ГК РФ допускаются и иные формы расчетов, преду смотренные законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота. Стороны вправе из брать любую из указанных форм расчетов. Срок поступления денежных средств плательщи ка на основании его платежного поручения на счет их получателя определяется законом либо устанав ливается в соответствии с законом.